Тема № 3. Понятие преступления и виды преступлений (4 часа)

1. Понятие преступления и его признаки.

2. Классификация преступлений.

3. Криминализация и декриминализация деяний.

1. В соответствии с определением, данным в ст. 14 УК РФ преступлением признается “виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания”.

Законодательное определение преступления является формально- материальным, потому что содержит указания как на материальный признак (общественную опасность), раскрывающий социальную природу преступления, так и на формальный – запрещенность уголовным законом.

а). Формальное определение преступления заключается в том, что в его понятии доминирует формальный признак, который можно назвать юридическим или нормативным.

Преступлением считается то, что запрещено уголовным законом под угрозой наказания, т.е. действия или бездействие, запрещенные законом под страхом наказания в момент их совершения.

В этом определении дается ответ на вопрос: какое поведение может образовывать преступление? (тайное хищение (кража); открытое хищение (грабеж); убийство (умышленное причинение смерти другому человеку); коммерческий подкуп (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг и т.д.); вандализм (осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах) и т.д.).

Но формальное определение не дает ответа на вопрос: почему именно эти, а не иные действия запрещены законом, почему именно они являются преступлением, в чем причина их уголовно-правового запрета.

б) Такой ответ дает материальное определение, согласно которому преступлением может быть признано лишь общественно опасное деяние, т.е. деяние, которое представляет опасность для существующей системы общественных отношений, охраняемых нормами уголовного права.

Законодатель, определяя преступление, берет за основу такой материальный признак, как общественная опасность охраняемым уголовным законом объектам: правам и свободам человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю России, миру и безопасности человечества.

Кроме того, из законодательной формулировки преступления следует, что в его понятие входят еще два признака: виновность и наказуемость.

Виновность, наряду с общественной опасностью и уголовной противоправностью является конструктивным признаком преступления. Наказуемость как признак свидетельствует о наступлении отрицательных уголовно-правовых последствий для лица совершившего преступление.

Преступление – это всегда деяние, т.е. выраженный в форме активного действия, или пассивного бездействия акт поведения, причинивший общественно опасные последствия.

Но деяние – это не признак преступления. Это само явление, это то каким образом совершается преступление, способ причинения вреда объекту.

Из определения преступления вытекает, что в его понятие входят признаки: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость, т.е. в целом преступление следует определять как защищенное уголовным законом общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие).

а). Под общественной опасностью понимается объективное свойство предусмотренного уголовным законом деяния реально причинять общественно опасный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам) или содержать реальную возможность такого причинения.

Общественная опасность – это свойство независящее от воли законодателя. Это материальный признак преступного деяния, раскрывающий его социальную сущность.

Под общественно опасным деянием понимается действие или бездействие лица, т.е. его конкретное поведение.

Общественная опасность различается по характеру и степени.

- Характер общественной опасности зависит главным образом от важности объекта посягательства (жизнь, здоровье, собственность, общественная безопасность) и от вида причиненного объекту вреда (материальный, моральный, физический).

- Степень общественной опасности определяется в первую очередь тяжестью причиненного вреда преступлениями одного вида.

Степень общественной опасности зависит и от формы вины. При прочих равных условиях степень общественной опасности преступлений, совершенных по неосторожности всегда ниже, чем умышленных.

От преступления как общественно опасного деяния следует отличить малозначительное деяние. Оно хотя и имеет формальное сходство с уголовно-наказуемым поведением, указанным в какой-либо статье уголовного кодекса, но лишено общественной опасности. Юридическая природа малозначительного деяния закреплена в ч. 2 ст. 14 УК, согласно которой не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Смысл этого уточнения заключается в том, что одного формального сходства с преступлением недостаточно и уголовный закон не рассматривает запрет как механическое возложение уголовной ответственности на виновного.

Т.е. одно лишь формальное сходство с преступлением не является основанием для признания деяния преступлением.

Вопрос о признании деяния малозначительным решается правоприменительными органами с учетом фактических обстоятельств содеянного.

б). Уголовная противоправность (противозаконность) – формальный признак преступления, означающий, что общественно опасное деяние не может быть признано преступным, если в момент его совершения оно не было предусмотрено уголовным законом, т.е. оно не было противозаконным (противоправным).

Противоправность деяния заключается в том, что оно нарушает закрепленное в нормах уголовного закона запрещение совершать деяния, причиняющие или способные причинить существенный ущерб объектам, охраняемым уголовным законом.

Противозаконность деяния может выражаться и в невыполнении возложенных на лицо обязанностей (халатность; оставление в опасности; причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Отсутствие противоправности (противозаконности) лишает общественно опасное деяние преступного характера.

в). Общественно опасное противоправное деяние может быть признано преступлением только тогда, когда оно совершено виновно, т.е. при наличии соответствующего психического отношения лица к самому деянию и наступившим последствиям.

Ни одно, предусмотренное законом деяние, какие бы опасные последствия оно не причинило, не может рассматриваться как преступление, если совершенно не виновно, т.е. преступлением является не всякое причинение вреда, а только в тех случаях, когда деяние совершено умышленно или по неосторожности.

Если лицо, причинившее общественно опасные последствия, не должно было и не могло предвидеть их наступление, его поведение нельзя признать преступным, т.к. оно не может оцениваться как виновное.

г). Наказуемость как признак преступления означает, что в случае совершения преступления виновное лицо может быть подвергнуто наказанию либо иным, предусмотренным законом, мерам уголовно-правового характера.

Запрещенность общественно опасного деяния уголовным законом предопределяет и обязательное установление за его совершение соответствующего наказания. В Особенной части Уголовного кодекса указано, какие деяния считаются преступными и какое наказание за каждое из них может быть назначено. Если законодатель, запрещая то или иное деяние, не сопровождает этот запрет наказанием, деяние не считается преступным.

2. Все преступления являются общественно опасными деяниями, и по этой причине законодатель запрещает их совершение под страхом наказания.

Однако характер и степень общественной опасности одних преступлений может существенно отличаться от других (убийство опаснее грабежа, грабеж опаснее кражи).

Соответственно различаются и уголовно-правовые последствия совершения того или иного преступления, в первую очередь размеры наказания.

Для того, чтобы глубже раскрыть материальное содержание и социальную значимость различных преступлений производится разделение их на группы, иначе – классификация.

Классификация – это распределение преступлений по признакам на различные категории.

Существуют две главные разновидности классификации преступлений:

а). по категориям тяжести (законодательная);

б). по объектам посягательства.

а). В соответствии со ст.15 УК РФ, в зависимости от характера и степени общественной опасности, все преступления подразделяются на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

- Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за которые максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2-х лет лишения свободы (ч.2 ст. 15 УК).

- К преступлениям средней тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за которые максимальное наказание не превышает 5-ти лет лишения свободы и неосторожные преступления, за которые максимальное наказание превышает 2 года лишения свободы (ч.3. ст. 15 УК).

- К тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, за которые максимальное наказание не превышает 10-ти лет лишения свободы (ч.4. ст. 15 УК).

- Особо тяжкие – это умышленные преступления, за которые предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы или более строгое наказание. Более строгим наказанием являются смертная казнь или пожизненное лишение свободы (ч. 5. ст. 15 УК).

Такая категоризация учитывается при определении оснований ответственности и наказания; при признании рецидива опасным и особо опасным; при квалификации приготовления к преступлению, преступного сообщества; назначении наказания; освобождении от наказания и замене более мягким; определении давностных сроков; погашении и снятии судимости и в ряде других, предусмотренных в законе случаев.

В основу этой классификации положены санкции уголовно-правовых норм, предусматривающих наказания за конкретные преступления. Дополнительным показателем классификации преступлений является форма вины, т.к. преступлениями небольшой и средней тяжести могут быть и умышленные и неосторожные преступления, а тяжкими и особо тяжкими только умышленными.

б). Классификация по объектам посягательства приведена в Особенной части УК.

Она осуществляется по так называемому родовому (видовому) объекту. Исходя из этого признака, строится Особенная часть УК, которая делится на разделы и главы. (В зависимости от посягательства на родовой объект, видовой объект).

3. Уголовная противоправность преступного деяния напрямую связана с процессами криминализации и декриминализации.

Криминализация - это законодательное признание определенных деяний преступными и наказуемыми, т.е. установление за их совершение уголовной ответственности.

Декриминализация – это исключение их из числа уголовно-наказуемых, т.е. отмена за их совершение уголовной ответственности.

Проблема криминализации и декриминализации тесно связана с общими проблемами развития любого государства.

Представление о закреплении в уголовном законе тех или иных деяний не является неизменным и постоянно подвергается корректировке. Чаще всего это происходит в период проведения законодательных работ, в частности при кодификации.

Процессы криминализации и декриминализации связаны друг с другом. Например, при кодификации за одно деяние устанавливается уголовная ответственность, за другие исключается. (Установлена за – 172 (незаконная банковская деятельность, 214 – вандализм. Исключена – 158 – изготовление спиртных напитков, 190 – недонесение о преступлении, 148 ч. 4 – присвоение найденного и т.д.).

Общим основанием криминализации и декриминализации деяний является переоценка их общественной опасности.

- Криминализация может быть связана с отрицательными последствиями научно-технического прогресса (Ст. 220-221 (радиоактивные материалы)).

- Специфической причиной можно признать причины, характерные для определенного периода времени (период реформ).

- Третьей причиной может быть признана переоценка необходимости уголовно-правового запрета определенных деяний.

К причинам этого порядка можно отнести:

- убеждение в неэффективности борьбы с теми или иными деяниями уголовно-правовыми средствами (ст. 158 УК).

- изменение характера общественных отношений, охраняемых ранее уголовным законом (спекуляция, частно-предпринимательская деятельность, обман потребителей).

- изменение представления о степени общественной опасности деяния (нарушение правил торговли, присвоение найденного и т.д.).

- изменение общепринятой нравственной оценки (недонесение).

- выполнение международно-правовых обязательств по охране прав человека (тунеядство, попрошайничество, нарушение свободы совести).

Состав преступления

Тема № 4. Состав преступления (4 часа)

1. Понятие состава преступления и его признаки.

2. Виды составов преступления.

3. Квалификация преступлений.

1. Определение преступления (вообще) указывает юридические и социальные признаки, присущие любому преступлению. Эти признаки (общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость) позволя-ют отграничить преступление от других правонарушений и деяний, не являющихся преступлением.

Однако по этим признакам в рамках всей совокупности преступлений, нельзя отграничить одно преступле-ние от другого, например, грабеж от хулиганства; кражу от убийства, потому что все они в равной мере обладают признаками, образующими понятие преступления.

Для того, чтобы внутри общей массы преступных деяний выделить определенное преступление существует особое понятие – состав преступления.

Состав преступления – это уголовно-правовое понятие об этом преступлении.

Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление.

Из этого определения следует, что состав преступления заключает в себе такое необходимое соотношение объективных и субъективных признаков, позволяющих рассматривать совершенное общественно опасное деяние в качестве определенного преступления.

Состав преступления позволяет правильно квалифицировать содеянное по соответствующей статье Осо-бенной части УК, помогает определить объем уголовной ответственности, дает возможность установить соци-ально-правовой статус совершенного деяния, причинившего вред тем или другим охраняемым законом интересам (необходимая оборона, физическое принуждение).

Понятие преступления более широкое, чем понятие состава преступления. В состав входят исключительно обязательные элементы, т.е. необходимые и достаточные для криминализации деяния, уголовной ответственно-сти виновного лица и для квалификации преступлений. В преступление помимо обязательных входят и факуль-тативные элементы состава.

Другое различие между преступлением и его составом проходит по структуре преступления и его состава. Преступление суть деяние с двумя свойствами: социальными и юридическими.

Понятие состава преступления образуют четыре группы признаков, именуемых элементами состава пре-ступления. Это объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Признак состава преступления – это свойство (черта), являющееся типичным, существенным, необходи-мым и достаточным, и которое позволяет совместно с другими признаками определить суть, характер и степень общественной опасности преступления.

Нормы Особенной части УК содержат элементы различных составов преступления. В различных нормах содержатся составы, совпадающие по отдельным, а в ряде случаев по большинству признаков, однако нет и не может быть составов, где совпадали бы все признаки.

Это позволяет по элементам (признакам) конкретных составов преступления проводить разграничение ме-жду различными преступлениями.

а). Среди названных элементов особое место занимает объект преступления.

Объект преступления – это то, на что посягает преступление, это охраняемые уголовным законом общест-венные отношения, которым причиняется вред или создается угроза причинения вреда в результате преступного посягательства.

Объект преступления – необходимый элемент его состава, т.к. если деяние не посягает на объект уголовно-правовой охраны, то оно не может быть признано преступным.

Признаками состава, характеризующими объект преступления являются: объект посягательства, предмет преступления и потерпевший.

Характер и степень общественной опасности преступлений во многом зависят от важности объекта, на ко-торый посягает преступление.

б). Признаки, характеризующие внешний процесс, внешнюю сторону преступления образуют объективную сторону состава преступления. Ее образуют следующие признаки: предусмотренное уголовным законом общест-венно опасное деяние (действии или бездействии), общественно опасное последствие (вреда или преступный ре-зультат) и причинная связь между деянием и последствием.

Кроме того, в понятие объективной стороны входят способ, средства, орудия, место, время и обстановка совершения преступления.

в). Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее преступление и способное нести уго-ловную ответственность.

Эта способность определяется возрастом лица, с которого наступает уголовная ответственность за совер-шенное преступление и вменяемостью, т.е. его способностью отдавать отчет в своих действиях (осознавать их характер и руководить ими).

г). Субъективная сторона преступления – это характеристика внутреннего (в отличие от объективной сто-роны) содержания преступления. Она характеризует психические процессы, происходящие в сфере сознания и воли лица.

Поскольку преступление – это деяние, совершенное под контролем сознания и воли, сознательно-волевое отношение субъекта к совершаемому им деянию в форме умысла или неосторожности и характеризуют субъек-тивную сторону преступления.

В целом содержание субъективной стороны состава преступления выражает ее основной признак - вина в форме умысла или неосторожности.

Кроме того, в качестве признаков субъективную сторону состава преступления могут характеризовать цель, мотив и эмоциональное состояние.

Основанием уголовной ответственности не может служить наличие только объективных или только субъ-ективных признаков. Для признания деяния преступным недостаточно и наличия только одной вины.

Состав преступления – это обязательно совокупность указанных объективных и субъективных признаков. Каждый из них связан с другими и не существует вне состава преступления. Поэтому наличие только объектив-ных или только субъективных признаков (например, только вины) не может служить основанием уголовной от-ветственности.

Все признаки состава преступления разделяются на две группы: обязательные (основные) и факультатив-ные (дополнительные).

Основными (обязательными) считаются те признаки, без которых невозможно наличие никакого состава преступления, поскольку они свойственны каждому составу без исключения. Отсутствие хотя бы одного из таких признаков означает отсутствие состава любого преступления (деяния, последствия, вина, вменяемость).

Факультативные признаки – имеются только в ряде составов преступления, т.е. являются обязательными для одних составов и не обязательными для других (мотив, способ, определенное положение лица, предмет и т.д.).

Основанием уголовной ответственности лица является наличие в совершенном деянии всех признаков со-става преступления, предусмотренного уголовном законом.

2. Все составы преступления в зависимости от обстоятельств, характеризующих объект, объективную и субъективную сторону, а также субъект можно подразделить на три большие группы.

а). Основным критерием классификации составов преступления является степень общественной опасности соответствующих преступлений. По степени общественной опасности все составы преступлений подразделяются на три вида: основной, квалифицированный и привилегированный.

- Основной (простой) состав преступления – это состав определяющий сущность преступного деяния без смягчающих и отягчающих обстоятельств, т.е. не предусматривающий повышающих или понижающих ответст-венность признаков (ч.1 ст.105; ч.1 ст.158 УК).

- Квалифицированный состав – это состав преступления с отягчающими (квалифицирующими) признака-ми, в связи с чем преступление носит повышенную общественную опасность (ч.2 ст.105; ч.ч. 2 и 3 ст.158 УК).

- Привилегированный состав – это состав с такими обстоятельствами, которые служат основанием для значительного снижения наказания в сравнении с наказанием, установленным за совершение преступления, об-разующего основной состав (ст.ст. 107, 108 УК).

б). По характеру структуры все составы делятся на: простые, сложные, альтернативные.

- Простой - это состав, описывающий одно преступление, посягающее на один объект, с одной формой вины (ч.1 ст.105 УК), т.е. в простом составе каждый признак представлен в единственном значении.

- Сложный – это состав, усложненный какими-либо обстоятельствами: более одного объекта, более одно-го последствия (ст.162), две формы вины (ч. 4 ст. 111).

- Альтернативный – это состав преступления, в котором описано не одно преступное действие или способ действия, а несколько альтернативных действий, последствий либо способов совершения (ст. 222, ст. 226 УК – хищение либо вымогательство оружия).

в). По особенностям конструкции объективной стороны все составы делятся на:

материальные, формальные и усеченные.

- Материальные – это составы, момент окончания которых связывается с наступлением преступного ре-зультата (убийство, кража), т.е. при конструировании объективной стороны этих составов в качестве обязатель-ного признака предусмотрено наступление последствий. Если желаемый результат не наступил, состава окон-ченного преступления не будет.

- Формальными признаются составы преступлений, в которых для наличия оконченного преступления требуется лишь совершение указанного в законе деяния, вне зависимости от тех последствий, которые могут быть вызваны этими деяниями (разбой, вымогательство). В таких составах последствия как признак не преду-смотрены.

- Усеченный – это состав, для признания которого оконченным не требуется ни наступление последствий, ни доведение до конца действий, способных вызвать такие последствия. Этот состав преступления включает в качестве необходимых признаков сами по себе приготовительные действия либо начальный момент указанного в законе деяния независимо от его завершения, а также наступления вредных последствий (бандитизм, ст.210 УК). Особенность усеченного состава в этом случае заключается в том, что сам процесс осуществления преступного деяния образует оконченный состав преступления.

3. Под квалификацией преступления понимается установление в совершенном деянии признаков соответ-ствующего состава преступления. Это уголовно-правовая оценка фактических обстоятельств.

Каждое преступление сопровождается большим количеством различных обстоятельств и фактов. Однако, далеко не все они имеют уголовно-правовое значение, т.к. не всегда влияют на преступность и наказуемость дея-ния (время года, часы, минуты – для уголовного права безразличны). Уголовно-правовое значение имеют только те фактические обстоятельства, которые одновременно являются признаками состава преступления (способ, ме-сто, обстановка).

За установлением фактических обстоятельств уголовного дела следует выбор уголовно-правовой нормы, в соответствии с которой и квалифицируется совершенное лицом преступление. Но кроме этого необходимо про-верить, является ли норма действующей, не вносились ли в нее изменения или дополнения, удостовериться в пра-вильности текста закона, содержащего норму, в соответствии с которым происходит квалификация преступле-ния, уяснить смысл и содержание статьи уголовного закона (хищение – общее, способы – частное).

Процесс квалификации начинается с установления объекта и объективной стороны преступления, а закан-чивается установлением субъекта и субъективной стороны.

Преступление лишь тогда может быть квалифицированно правильно, когда все без исключения обстоя-тельства, связанные со всеми элементами преступления, имеются в наличии и точно соответствуют признакам того или иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

В уголовно-процессуальных документах, квалификация преступления фиксируется путем точного наиме-нования всех тех статей уголовного закона, в соответствии с которыми, подлежит уголовной ответственности и наказанию лицо, совершившее преступление. При квалификации должны быть точно указаны статьи как Общей, так и Особенной частей Уголовного кодекса, в которых сформулированы признаки установленного состава пре-ступления. При этом в квалифицированных и привилегированных составах должны быть указаны части и пункты статей УК (соучастие, неоконченное преступление).

Значение квалификации преступлений велико и многопланово.

Квалификация выступает правовым обоснованием привлечения лица к уголовной ответственности, приме-нения мер процессуального принуждения, предъявления обвинения, назначения наказания, направления в соот-ветствующие исправительные учреждения либо исполнения иного наказания, освобождение лица, совершившего преступление от уголовной ответственности и наказания.

Правильная квалификация преступлений – гарантия соблюдения принципа законности в деятельности су-да, прокурорских и следственных органов, органов дознания.

Объект преступления

Тема № 5. Объект преступления (2 часа)

1. Понятие и значение объекта преступления.

2. Классификация объектов преступления.

3. Предмет преступления.

Характер и степень общественной опасности преступления во многом зависит от важности объекта, на ко-торый посягает преступник.

Объект преступления – это то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние, и чему причиняется или может быть причинен вред в результате преступления, т.е. то, что терпит ущерб в результате преступления.

Законодательный перечень объектов преступления дается в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Это права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, консти-туционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества, т.е. те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние, и которые охраняются уголовным законом.

Отнесение тех или иных благ (интересов) к объекту преступления не означает, что эти блага являются только объектами уголовно-правовой охраны. Часто одни и те же объекты охраняются нормами различных от-раслей права.

Уголовное право берет под охрану эти объекты в случаях наиболее опасных на них посягательств (кража, грабеж, разбой, мошенничество и т.д.).

Таким образом, отнесение определенных благ (интересов) к категории охраняемых уголовным правом, т.е. объектам преступления зависит от степени и характера опасности посягательства на них.

Правильное определение объекта преступления имеет важное значение как для построения системы Осо-бенной части уголовного законодательства, так и для правильной квалификации преступления.

1. В уголовном праве различаются понятия общего, родового и непосредственного объектов преступления.

а). Общим объектом преступления признается вся совокупность благ (интересов), охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Эти объекты указаны в ч. 1 ст.2 УК РФ. Они характеризуются тем, что любое преступление, с одной стороны может посягать лишь на эти объекты, а с другой – тем, что любое из них посягает на какой-то из этих объектов. Таким образом, общий объект – это целое, на какую – либо часть которо-го посягает каждое преступление.

Общий объект дает целостное представление о тех благах, интересах, ценностях, которые общество и го-сударство считает настолько социально значимыми, что предусматривает уголовную ответственность в случае причинения или возможности причинения существенного вреда.

Таким образом, общий объект есть сумма охраняемых уголовным законом объектов.

б). Родовой объект – это объект группы однородных преступлений, часть общего объекта. Это та или иная область, сфера социально значимых ценностей, интересов, благ. Представление о родовых объектах преступле-ний дает рубрикация Особенной части УК по разделам и главам, поскольку именно родовой объект преступле-ния положен в основу кодификации норм Особенной части. Этим в первую очередь определяется его принципи-альная значимость. К родовым объектам преступлений относятся например, личность, собственность, общест-венная безопасность, порядок управления, интересы правосудия, интересы и порядок несения военной службы и др. Родовой объект преступления имеет значение и для квалификации преступлений – он позволяет определение, какой именно группе, сфере однородных интересов причинен или может быть причинен ущерб в результате со-вершения преступного деяния (так, например, совершением взрыва может сопровождаться и диверсия, и терро-ризм, и убийство общеопасным способом, и даже разбойное нападение. Необходимо определить, на что по суще-ству, на какую сферу социальных интересов направлено посягательство).

в). Непосредственный объект – это объект отдельного конкретного преступления, часть родового объекта. Непосредственный объект является обязательным признаком каждого состава преступления. Это какое либо кон-кретное благо, на которое непосредственно направлено посягательство. Так в преступлениях против личности непосредственными объектами могут выступать жизнь (например, при совершении убийства), здоровье (напри-мер, при причинении различной степени тяжести вреда здоровью), личная свобода (например, при похищении человека), честь и достоинство личности (например, при оскорблении) и др. Непосредственный объект преступ-ления имеет важное практическое значение для квалификации деяния. Правильное его установление является иногда решающим фактором при отграничении одного преступления от другого.

г). Иногда непосредственный объект преступления называют видовым. Однако в связи с тем, что в новый Уголовный кодекс РФ введена более обширная и подробная по сравнению с прежними УК структуризация норм Особенной части (разделы – главы), представляется более логичной другая позиция, согласно которой видовой объект занимает промежуточное положение между родовым и непосредственным и является, таким образом, ча-стью, подсистемой родового объекта, находясь с ним в соотношении «род – вид». Потому видовой объект можно обозначить как подгруппу близких, сходных социальных благ, входящую в более широкую группу однородных, однопорядковых ценностей. Видовой объект – это объект вида (подгруппы) очень близких по характеру престу-плений. Так, если родовым объектом большой группы преступлений является личность (раздел VII Особенной части УК), то видовыми объектами можно считать жизнь и здоровье (глава 16), свободу, честь и достоинство личности (глава 17), половую неприкосновенность и половую свободу личности (глава 18) и т.д. Таким образом, видовой объект – это дополнительное звено в структуре объектов преступления по вертикали. В некоторых слу-чаях он может отсутствовать, совпадая с родовым (в частности, тогда, когда раздел Особенной части состоит всего из одной главы, например, раздел XI глава 13 – преступления против военной службы).

Такую классификацию принято именовать классификацией объектов по вертикали.

Существуют также разновидности объектов преступления « по горизонтали». Это относится главным обра-зом к непосредственному объекту. Бывают преступления, которые посягают одновременно на два непосредст-венных объекта – так называемые двуобъектные преступления (например, при разбое посягательство осуществ-ляется одновременно и на собственность и на личность). В таких случаях обычно различают основной, или глав-ный и дополнительный объекты преступления. Разграничение это проводится не по степени значимости объек-та, а по его связи с родовым объектом преступлений данной группы. Так, разбой - преступление против собст-венности, этим определяется и его расположение в системе Особенной части УК (гл. 21 разд. VIII), и потому именно собственность будет выступать здесь основным объектом, а личность (жизнь или здоровье) – дополни-тельным.

Дополнительный объект в свою очередь, может быть как необходимым (обязательным), так и факульта-тивным. В том же составе разбоя жизнь или здоровье – всегда необходимый дополнительный объект преступле-ния, поскольку без посягательства на личность не может быть разбойного нападения. Однако бывают случаи, когда дополнительный объект преступления указан в законе в альтернативной форме. Например, при загрязне-нии вод (ст. 250 УКРФ) существенный вред может быть причинен помимо самих водных источников также жи-вотному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Каждый из этих дополни-тельных объектов преступления является факультативным, так как в конкретном случае совершения данного преступления ущерб может быть нанесен только чему – либо одному из перечисленного.

3. Предмет преступления – это овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который ви-новный осуществляет посягательство на объект преступления. Так, при угоне автомобиля объектом преступле-ния является право собственности, предметом – сам автомобиль. Если объект преступления – это всегда какие-либо социально значимые ценности, интересы, блага, то предмет преступления – всегда какая – либо материаль-ная субстанция.

Предмет преступления – признак факультативный. Это означает, что некоторые преступные деяния могут и не иметь конкретного предмета посягательства (например, оскорбление, клевета, дезертирство). Если же пред-мет преступления прямо обозначен в законе или очевидно подразумевается, то для данного состава преступления он становится признаком обязательным. Так, предмет преступления является обязательным признаком любого хищения (имущество), взяточничества (взятка), фальшивомонетничества (поддельные деньги или ценные бума-ги), контрабанды (товары или иные предметы) и многих других преступлений. В подобных случаях предмет пре-ступления имеет важное значение для квалификации деяния: нет предмета, соответствующего его характеристи-кам, указанным в законе, - нет данного состава преступления.

Наши рекомендации