Обязательственно-правовая защита права собственности
Иск о возврате неосновательного обогащения (кондикционный)регулируется главой 60 ГК. Применяется для возврата имущества, которым ответчик владеет при отсутствии правового основания. Возможны 2 варианта:
- у ответчика изначально не было правового основания для владения
- это основание было утрачено.
Может применяться в том числе и собственником имущества вместо виндикационного иска (пп.2 ч.1 ст.1103ГК). по этому иску истец требует возврата имущества в натуре; если он не возможен – возмещения стоимости имущества. Ответчик должен вернуть собственнику доходы, которые он извлек или должен был извлечь; если предмет неосновательного обогащения – денежные средства, то выплата % по ст. 395 ГК (ст.1107 ГК). С другой стороны, ответчик вправе требовать от истца возмещения расходов на содержание имущества.
Иск о возврате имущество в порядке реституцииприменяется, если собственник утратил владение по сделке, ничтожной изначально или впоследствии (оспоримой. Впоследствии признанной ничтожной), и имущество продолжает находиться у контрагента по сделке. Применение виндикационного иска здесь невозможно (ИП №126); только с момента перехода имущество к 3 лицам, с которым собственник договором не связан.
Деликтный иск (ст.1064) применяется в случае, когда собственнику причинен вред повреждением или уничтожением вещи.
Иск о возмещении убытков, причиненных национализацией (ст.306).К и ГК предусматривают такое основание прекращения ПС, как национализация (абз.3 пп.7 п.2 ст.235 ГК + ст.306), т.е. перехода в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности. С противоправными действиями собственников не связана. В настоящее время национализация возможна только на основе ФЗ. Собственник не может оспорить законность акта о национализации; оспорить можно только размер возмещаемых ему убытков (в рамках этого иска).
Иск о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями государственных и муниципальных органов и должностных лиц (ст.16 = ст.1069 ГК) –государство или муниципальный орган, должностное лицо издает акт, нарушающий имущественные права собственника (например, решение о сносе гаража, изъятия земельного участка для муниципальных нужд). У собственника есть особый иск, предмет которого зависит от того, каким правовым актом нарушается ПС:
- индивидуально-правовой акт (не нормативный). 2 требования: о признании акта недействительным и о возмещении убытков, причиненных изданием акта (ч.1 ст.13 ГК)
- нормативный акт. Например, Сочи. В этом случае законность оспорить можно только в случаях, специально предусмотренных в законах, можно оспорить только размер компенсации.
Ответчиком является казна соответствующего уровня (государственная, субъекта, муниципального образования).
Общие положения о наследовании
Источники правового регулирования:
• Часть 3 ГК РФ – раздел 5 (ст. 1110 – 1185 ГК) – теперь 8 очередей наследников по закону;
• Основы законодательства РФ о нотариате 1995 года;
• Инструкция Министерства юстиции о порядке совершения нотариальных действий 2000 года;
• Судебная практика: (формально отменено, но некоторые вопросы остались актуальны и для нового ГК) – Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 года №2. Новых Постановлений принято не было.
Наследование – это переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего наследодателя к его правопреемникам, именуемым наследниками (определение на базе п.1 ст. 1110 ГК).
Какие элементы включает в себя имущество умершего наследодателя – иными словами, наследственная масса, или просто наследство?
Наследство включает в себя следующие элементы:
1. Вещи, которые принадлежали наследодателю на праве собственности в момент его смерти;
2. Имущественные права. К ним относятся:
- Ограниченные вещные права (кроме тех, которые тесно связаны с личностью) – например, право пожизненного наследуемого владения землей входит в состав наследственной массы. Для сравнения, право постоянного (бессрочного) пользования землей в состав наследственной массы не входит. Оно прекращается. Правда, если застроить участок в законном порядке, оно последует судьбе постройки.
- Имущественные права обязательственного характера, или обязательственные права – кроме тех, которые неразрывно связаны с личностью. Примерный (открытый) перечень этих исключений содержится в ч.2 ст. 1112 ГК. Какие связаны с личностью? Алиментные права; право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя; право на получение именной стипендии, и т.д.
3. В случаях, прямо предусмотренных в законе (то есть по общему правилу, не входят), в состав наследства входят также некоторые личные неимущественные права. Например, право на защиту; право на имя; и право авторства на произведения науки, литературы и искусства. Автору произведения принадлежат следующие личные неимущественные права (п.2 ст. 1255): право авторства; право на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения. Так вот, право на охрану авторства, имени и неприкосновенности произведения после смерти автора переходит либо на специальное лицо, указанное автором при жизни, либо, при отсутствии таких указаний – к наследникам автора (абз.2 п.2 ст. 1267 ГК). В некоторых случаях к наследникам переходит и право на обнародование произведения, если автор не сделал это при жизни (п.3 ст. 1268 ГК). Оно переходит к лицу, у которому есть исключительные имущественные права на произведения. То есть оно переходит не отдельно, а вместе с имущественными правами, которые могут перейти к другому лицу даже при жизни автора – и не обязательно к наследникам (п.3 ст. 1268 ГК).
Все эти права (выше) связаны с имущественными.
Другой пример: право на защиту нематериальных благ – например, чести, достоинства, деловой репутации. Личные неимущественные права, не связанные с имуществами. В состав наследства входит право на защиту личных неимущественных прав и иных благ (п.1 ст. 150 ГК).
Эти элементы составляют актив наследственной массы.
4. Все долги наследодателя, кроме долгов, тесно связанных с его личностью. Это уже пассив наследственной массы. Это вытекает из ч. 1 ст. 1112 ГК. Например, что это за долги? Например, алиментные долги. Но! Те долги, которые образовались к моменту средства наследлодателя, в состав наследства входят. Эта задолженность в состав наследства входит, выплачивать в будущем – не входит. Другой пример: долги из причинения вреда жизни и здоровью другого лица. Опять же – кроме задолженности, которые образовались к моменту открытия наследства. Но если он должен выплачивать все жизнь – это в состав наследственной массы не входит.
В наследственном праве следует различать понятия открытия наследства и принятия наследства.
Открытие наследства связано с юридическим фактом в форме относительного события – смерти гражданина-наследодателя. Наследство открывается со смертью наследодателя (ст. 1113)
Принятие наследства связано с юридическим фактом в виде односторонней сделки, которую вправе совершить наследники правопреемники умершего наследодателя – наследники по закону или по завещания.
Во времени эти юридические факты не совпадают. В нашем праве возникла проблема, которая была еще в Риме: какое положение имеет наследственная масса в период между открытием и принятием наследства. Эта проблема была решена иным, по сравнению с римским правом, образом: было введено правило п.4 ст. 1152 ГК: сделка по принятию наследства имеет обратную силу. Если наследник принимает наследство, он принимает права на наследство не с момента принятия наследства, а с момента его открытие. Поэтому если в период между открытием и принятием наследства наследственная масса приносила какие-то доходы, они достаются наследнику. Считается, что они принадлежат наследнику.
В общих положениях о наследовании также следует рассмотреть такие понятия, как время и место открытия наследства.
Время открытия наследства определяется статьей 1114 ГК. Временем открытия наследства считается день смерти гражданина (календарные сутки). Это обычное правило. Есть и 2 специальных правила. Если лицо объявлено умершим, день открытия наследства – это день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. Второе специальное правило: если гражданин объявляется судом умершим в связи с предполагаемой гибелью от несчастного случая, днем смерти считается дата несчастного случая, указанная в решении суда.
На что влияет время открытия наследства?
Во-первых, на состав наследственной массы. Состав наследственной массы определяется на день открытия наследства (ч.1 ст. 1112 ГК). Неважно, что принадлежало до открытия наследства – важно, что принадлежит в день смерти. В завещании можно указать любое имущество – даже то, которое на момент составления завещания не принадлежит, т.к. состав наследственной массы определяется на день открытия наследства.
Во-вторых, время открытия наследства определяет начало течения срока для принятия наследства (п.1 ст. 1154 ГК). Оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
В-третьих, момент открытия наследства определяет момент возникновения прав у наследника на наследственную массу в случае принятия наследства (п.4 ст. 1152 ГК).
В-четвертых, определяется наследственное законодательство, которое будет применяться. Вначале действовал ГК 1964 года, потом вступила в силу ч.3 нового ГК. Если завещатель умер, когда действовал новый ГК. Момент открытия наследства определяет законодательство, которое будет регулировать данное наследственное правоотношение. По общему правилу, применяется законодательство, которое действовало на момент открытия наследства – а не когда составляли завещание.
Место открытия наследства (ст. 1115 ГК). Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Имеется в виду, последнее постоянное место жительство наследодателя (п.1 ст. 1115 ГК).
Постоянным местом жительства считается место, где лицо постоянно проживает. В РФ определяется фактом постоянной регистрации, т.е. по штампу в паспорте.
Если же это место неизвестно, либо его просто нет, либо оно находится за пределами России, то местом открытия наследства считаемся фактическое место нахождения наследственного имущества в РФ (по месту нахождения квартиры; банка, в котором счет, и т.д.). Если это имущество находится в его разных местах, то местом открытия считается место нахождения недвижимого имущества, либо его наиболее ценной части. Если его нет – по месту нахождения недвижимого имущества, либо его основной, наиболее ценной части (п.2 ст. 1115 ГК).
На что влияет место открытия наследства?
Во-первых, определяется законодательство, которое подлежит применению (п.1 ст. 1153 ГК).
Во-вторых, это определяет место, куда должно быть подано заявление о принятии наследства. Заявление должно быть подано нотариусу по месту открытия наследства (п.1 ст. 1153 ГК).
Основания наследования
Это условия, при наличии которых лицо призывается к наследованию. Основания:
1. Наличие кровнородственных связей между наследником и наследодателем. Это подтверждается статьями 1142-1145 ГК;
2. Супружеские отношения (п.1 ст. 1142 ГК);
3. Нахождение на иждивении наследодателя. Некоторые лица являются наследниками, только будучи наследниками наследодателя (ст. 1148);
4. Усыновление или удочерение (п.1 ст. 1147 ГК);
5. Свойские отношения – то есть отношения между пасынком/падчерицей, отчимом/мачехой. Свойство – это нахождение в одной семье при отсутствии кровнородственной связи. Это ст. 1145 ГК.
6. Указание на лицо в завещании (ст. 1121 ГК).
Смерть поручителя не влечет прекращения долга поручителя. Смерть стороны договора договор не прекращает. Не прекращает. Есть норма о специальных основаниях прекращения поручительства, и смерти там нет.
Наследование по закону
Если наследодателем не было составлено завещания, наследование осуществляется по закону. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства (ст. 1141 ГК РФ).
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
Всего в законе отмечено восемь очередей наследников.
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ). Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к наследникам.
2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК РФ).
3. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ).
4. Наследниками четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя.
5. Наследниками пятой очереди по закону являются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
6. Наследниками шестой очереди по закону являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
7. Наследниками седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
8. Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной очереди - это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
При этом необходимо отметить, что существует возможность наследования по праву представления. Наследование по праву представления означает, что место наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники) (ст. 1146 ГК РФ).
Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют:
1) дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь;
2) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь;
3) дети дядей и тетей наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь.
Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке представления.
Основания наследования по праву представления указаны в законе исчерпывающим образом. Такими основаниями являются следующие обстоятельства:
1) смерть определенного наследника по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, до открытия наследства;
2) смерть определенного лица, признаваемого наследником по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, одновременно с наследодателем; в этом случае лицо, умершее одновременно с наследодателем, не наследует после наследодателя так же, как если бы оно умерло до открытия наследства.
Никакие другие обстоятельства не признаются основаниями наследования по праву представления.
В законе отмечен особый случай наследования – наследование выморочного имущества. Это возможно, когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а имущество умершего считается выморочным. данной ситуации выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность кровавого режима РФ (ст. 1151 ГК РФ).
Наследование по завещанию
Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Согласно действующему законодательству завещание может быть совершено при соблюдении определенных требований:
· во-первых, завещание может быть совершено только гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме;
· во-вторых, завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается;
· в-третьих, в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (ст. 1118 ГК РФ).
Важным моментом является принцип свободы завещания. Согласно данному принципу завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, не запрещенные законом, отменить или изменить совершенное завещание. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119, 1120 ГК РФ).
Закон защищает завещателя и ту информацию, которая содержится в завещании. При этом законодатель наделяет завещателя правом о разглашении информации, содержащейся в завещании, но обязанности у него такой нет. То есть завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. (ст. 1119, 1123 ГК РФ).
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (ст. 1121 ГК РФ).
В случае завещания двум или нескольким наследникам наследуемое имущество передается им в долях. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях (ст. 1122 ГК РФ).
Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
Особые требования существуют к форме завещания:
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
2. В некоторых случаях при составлении завещания необходимо участие свидетеля. В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания.
3. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель (ст. 1125 ГК РФ).
4. Существует завещание в форме закрытого. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.
5. Иногда все вышеперечисленные требования к форме завещания могут быть не выполнены. Например, в случае составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно закону гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с законом, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. (ст. 1127, 1129 ГК РФ).