Режим коммерческой и служебной тайны (ноу-хау).

– Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 ст. 10.

– Федеральный закон «О коммерческой тайне» 29.07.2004 (с изменениями от 02.02.2006, 18.12.2006, 24.07.2007).

Объект правой охраны: документы предприятия, обеспечивающие сохранность сведений, приказ о порядке хранения и использования договора с работниками о соблюдении режима секретности.

Срок действия имущественных прав: определяется приказом по предприятию или договором о конфиденциальности или моментом разглашения.

Набор перечисленных законов в своей совокупности практически любой результат интеллектуальной творческой деятельности позволяет зарегистрировать как «объект гражданских прав»,то есть дать правовой статус «объект интеллектуальной собственности».

Для этого нужно результаты интеллектуальной деятельности представить в таком виде, который бы попадал под определение объекта правовой охраны одного из законов. Например, отчет по НИР или НИОКР можно зарегистрировать как произведение или как базу данных. Определить необходимость и найти возможность зарегистрировать результаты интеллектуальной (творческой) деятельности как объект правовой охраны на основе того или иного закона – это и есть первая и важнейшая функция управления интеллектуальной деятельностью (интеллектуальной собственностью, интеллектуальными активами, интеллектуальным капиталом).

В рамках дисциплины «Креативный менеджмент» это понятие сформулировано как управление созданием интеллектуальной продукции и придание ей статуса объекта правовой охраны, а затем интеллектуальной собственности.

Для включения результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной продукции) в хозяйственный оборот, нужно соблюсти следующие два условия:

Во-первых, иметь правовые основания владеть результатами конкретной творческой деятельности (иметь статус собственника или автора) и иметь правовое основание использовать их;

Во-вторых, оформить свои права на объект или объекты интеллектуальной собственности согласно требованиям законодательства.

Первое условие продиктовано необходимостью урегулирования отношений между участниками создания интеллектуальной продукции. Результаты интеллектуальной деятельности (например, идея) являются далеко не всегда достаточно доработанной интеллектуальной продукцией, чтобы стать готовым товаром для покупателя. Чаще всего это пока только сырье (но сырье тоже покупается и продается), нужно ещё время, усилия, средства, чтобы превратить эту интеллектуальную продукцию в готовую продукцию. Любая доработка требует новой порции интеллектуального (творческого) труда, порождает новую интеллектуальную продукцию, и каждый раз возникает вопрос о том, кому эти новые результаты принадлежат и как их отделить от ранее полученных.

Можно выделить, по крайней мере, три пары участников-создателей интеллектуальной продукции, её использования, выведения на рынок:

1) автор – работодатель автора;

2) исполнитель (работодатель разработчика) – заказчик разработки;

3) собственник разработки – партнер (инвестор) проекта новой техники, новой продукции.

Отношения участников-создателей интеллектуальной продукции в сфере собственности на полученные результаты в ходе совместной деятельности необходимо отрегулировать. Многие отношения между указанными участниками регулируются не на основе законов, а на основе подзаконных нормативных актов и составленных на их основе соглашений, договоров.

Вторым условием включения интеллектуальной продукции в хозяйственный оборот является право на регистрацию объектов собственности (обязательную или добровольную). Использовать интеллектуальную продукцию в собственном производстве можно и без регистрации прав собственника (при этом необходимо учитывать последствия – возможные экономические потери). Но без регистрации права собственности нельзя эти права защитить или сделать из инновационной продукции товар. Нельзя продать, заложить, внести в качестве уставного капитала.

Таким образом, первое условие продиктовано необходимостью иметь доказательства того, что результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная продукция) являются законно полученными, приобретенными, созданными и являются имуществом правообладателя. Второе условие, необходимое для включения в хозяйственный оборот интеллектуальной продукции требует регистрации её как объекта права охраны (собственности), то есть превращения интеллектуальной продукции в объект интеллектуальной собственности.Это обеспечивает все три правомочия: владеть, пользоваться и распоряжаться, которые необходимы для включения имущества в хозяйственный оборот.

Все остальные функции управления, связанные с хозяйственным оборотом интеллектуальной продукции регулируются на основе нормативной базы организации и законодательной базы РФ, а при необходимости и международной правовой базы.

Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах» четко делит авторские права на личные неимущественные (моральные) права и личные имущественные (экономические) права. Согласно ст. 15 личные неимущественные права:

– право признаваться автором произведения (право авторства);

– право использовать или разрешать использовать произведения под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);

– право обнародовать или разрешить обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование);

– право на защиту произведения, включая его название, от искажения либо иного посягательства, способных нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора);

– право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв).

Личные неимущественные права принадлежат автору бессрочно независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Согласно ст. 16 имущественное право дает все три правомочия (владеть, пользоваться и распоряжаться). Особенность заключается в том, что законом не устанавливается норма авторского вознаграждения, оно исчисляется всякий раз по каждому виду использования и оговаривается в соответствующем авторском договоре.

Закон об авторском праве и смежных правах более слабо защищает права по сути изложения новых идей, описания приемов, конструкций и т. д., а также экономические интересы, нежели Патентный закон РФ [24].

Патентный закон РФ от 23.09.1992 (с изменениями от 27.12.2000, 30.12.2001, 24.12.2002, 07.02.2003, 02.02.2006) обеспечивает охраноспособность сути объекта правовой охраны, а именно новизну, изобретательский уровень, практическую применимость, оригинальность решения. Однако в отличие от авторского права патентная охрана не наступает автоматически в силу создания (получения) результата от творческой (интеллектуальной) деятельности.

По этому в обязанности управления созданием технического новшества входит принятие решения о патентовании (регистрации) потенциально охраноспособного технического новшества в установленном порядке в Российском патентном ведомстве (Роспатенте).

В это ведомство направляются заявочные материалы, которые подвергаются экспертизе в соответствии со ст. 4 Патентного закона РФ. Приоритет новшества устанавливается по дате поступления заявочных материалов в Роспатент. Заявочные материалы (заявка) подается заявителем (автором, работодателем или правоприемником). Автором признается физическое лицо (лица), творческим трудом которого (ых) создано техническое новшество (изобретение, полезная модель, промышленный образец). По этому закону статус собственности фиксируется патентом. Патентообладателем (собственником) признается заявитель (автор, работодатель, правоприемник).

Для того, чтобы заявка отвечала критерию патентоспособности необходимо провести дополнительную экспертизу на новизну. Делается это по заявлению заявителя или другого заинтересованного лица не позднее трех лет от даты приоритета. Если такого заявления не поступило, заявка на патент ликвидируется без правовой охраны интеллектуальной собственности.

Наши рекомендации