Время и место открытия наследства

Время открытия наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:

а) смерти гражданина;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.) не охватываются понятием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказывали в регистрации события смерти и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. При этом не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим. Поэтому заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. В соответствии со ст. 64 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это решение суда должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС и там же получено свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели - день, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказа от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе - в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.

Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты - в буквальном переводе умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем, возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родственная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к наследованию (усыновление, развод и т.д.) Возникает вопрос о том, нужно ли включать соответствующее лицо в число наследников (например, в случае смерти наследодателя в тот же день было вынесено решение об усыновлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли это событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (далее - органами ЗАГС), либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГС. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.

Место открытия наследства

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной ценности.

Наиболее ценная часть и ценность наследственного имущества являются оценочными понятиями и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы.

Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, т.к. именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия имущества будет место, где права на это имущество были зарегистрированы. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающими документами, в частности, является справка из жилищных органов о месте регистрации наследодателя по месту жительства.

Место открытия наследства может также быть подтверждено справкой местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя, справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками органа ЗАГСа на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте нахождения его имущества.

Если указанные документы не могут быть представлены, то место открытия наследства может быть определено на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении факта места открытия наследства.

В случае, если наследодатель не имел постоянного места жительств, а наследственное имущество находится в каком-либо населенном пункте, нотариус может потребовать от наследников представления документов о том, что наследодатель постоянного местожительства не имел.

Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или его основной части. Если ни ту, ни другую справку представить невозможно, то должно быть представлено вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений в области наследования не установлено: им предоставляется национальный режим. Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам переводятся за границу беспрепятственно при наличии взаимности со стороны соответствующего иностранного государства.

В случае открытия наследства российских граждан за границей в отношении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, а в отношении движимого имущества может применяться как закон гражданства наследодателя, так и закон места жительства наследодателя. Так, если российский гражданин умер на территории иностранного государства, то его движимое имущество передается консулу Российской Федерации с тем, с тем, чтобы последний мог поступить с этим имуществом по законам Российской Федерации.

Возможны ситуации, когда гражданин Российской Федерации имел недвижимость в одной из стран СНГ либо гражданин одной из стран СНГ является наследником недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации. В таких случаях, в соответствии с п. 2 ст. 45 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (действует на территории России с 10 декабря 1994 г.) право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

В соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о принятии наследства от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если это не сделает, не несет. Точно также и нотариус не несет ответственности, если наследство было принято не всеми наследниками.

Наследование по завещанию. Общие положения

Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

В ст. 1118 ГК РФ закреплено легальное определение завещания. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Как и любая сделка, она обладает рядом присущих ей признаков.

Во-первых, по своей юридической природе завещание является сделкой. В соответствии с требованиями ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», поскольку, являясь правомерным действием, с момента открытия наследства она направлена и создает определенные права и обязанности у наследников умершего, указанных в завещании, а также иных лиц.

Во-вторых, завещание - односторонняя сделка, поскольку для ее совершения в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него. Такая односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, а также может создавать обязанности для других лиц (наследников). Так, например, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).

Завещание является срочной сделкой в связи с тем, что его правовые последствия возникают после наступления определенных юридических фактов (например, смерти завещателя).

Традиционно Гражданский кодекс РФ запрещает состав­ление завещания под условием. Например, не может быть удостоверено завещание под условием получения от наслед­ника пожизненного содержания. В то же время, например, наследодатель вправе завещать свою библиотеку специальной литературы при условии, что наследник посвятит себя работе по соответствующей профессии, такое завещание может быть удостоверено. Речь об условии может идти только в случаях, когда завещание официально удостоверяется, но не при за­крытом завещании (они составляются без участия нотариуса и поэтому воля завещателя может быть выражена недостаточно четко и ясно либо его волеизъявление может не соответство­вать требованиям закона). Наследодатель не может ограни­чить в завещании права наследника в отношении наследст­венного имущества в дальнейшем распоряжаться имущест­вом, поскольку наследник, получивший наследство, становится его собственником. Так, недействительным является завещание, по которому наследодатель передает имущество конкрет­ному наследнику с указанием, что после смерти этого наслед­ника имущество должно перейти к другому конкретному лицу или, например, если наследодатель оставляет наследство своему пережившему супругу под условием, что он не вступит в новый брак.

В-третьих, завещание - личная сделка. Это значит, что завещание должно быть составлено лично завещателем. Завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Если завещатель является незрячим и неграмотным, то при совершении завещания он прибегает к помощи нотариуса, который записывает завещание с его слов, и рукоприкладчика, который в присутствии нотариуса подписывает завещание. Однако и вэтом случае завещатель совершает завещание лично, поскольку в немфиксируется именно его, а не чья-либо другая воля, ее формирование и выражение должны происхо­дить свободно, без какого-либо давления извне.

Причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание, указываются в тексте и в удостоверительной над­писи. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не мо­жет подписаться за завещателя. Если завещатель неграмотный, нотариус, сделав об этом отметку в его тексте, должен прочитать ему завещание.

При написании или записи завещания могут быть исполь­зованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка идругие).

Завещание является также единолично совершаемым актом. Закон не допускает совершения коллективных завещаний. В законе специально подчеркнуто то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Не допускается совершение завещания двумя или более лицами. Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц, например супруги совершают одно завещание в пользу своих детей, так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а следовательно ничтожны!

В-четвертых, завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ гражданской дееспособностью является способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Исключениями из этого правила являются нормы ст.ст. 21, 27 ГК РФ, предусматривающие возможность приобретения гражданином полной дееспособности до достижения возраста восемнадцати лет при вступлении в брак, а также при его эмансипации. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным в связи с его работой по трудовому договору (контракту) или который с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия - по решению суда. В дееспособности может быть ограничен только гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Недееспособным может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Названные граждане могут быть признаны соответственно ограничено дееспособными или недееспособными только решением суда в порядке, предусмотренном ГПК РФ. Кроме того, даже в случае, если заинтересованное лицо обращается в суд с требованием о признании гражданина ограничено дееспособным или недееспособным, гражданин будет считаться таковым с момента вступления решения суда в законную силу. Завещание, совершенное гражданином, признанным впоследствии судом ограниченно дееспособным или недееспособным, признается действительным. В данном случае важно, чтобы именно в момент совершения завещания гражданин обладал дееспособностью в полном объеме. Таким образом, распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не могут: граждане, признанные судом недееспособными; граждане, признанные судом ограничено дееспособными; лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения восемнадцати лет. Имущество названных лиц наследуется в соответствии с правилами наследования по закону, установленными ст.ст. 1141-1151 ГК РФ.

В-пятых, завещание является единственным, исключительным способом для физического лица распорядится своим имуществом в соответствии со своими желаниями на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. Завещание определяет условия перехода имущества от наследодателя к наследнику. Никто не вправе воздействовать на завещателя при совершении им завещания.

В-шестых, завещание - это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, оно должно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.

В-седьмых, завещатель свободен в определении круга наследников. Реализуя принцип свободы завещания, закон предоставляет гражданину право назначить наследником любое лицо, их субъектный состав определен в ст. 1116 ГК РФ. Назначенный наследник - это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества. Естественно, что основное место во всяком завещании занимает назначение наследника. Завещатель может завещать свое имущество одному или нескольким лицам, - как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, то есть лицам, не состоящим с завещателем в родственных отношениях. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с ним родственными узами, а также любые посторонние граждане. В качестве наследников в завещании могут быть названы физические лица (граждане), юридические лица (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и так далее), Российская Федерация, субъекты Федерации (республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа), муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Социальный и юридический статус гражданина для назначения его наследником не имеет значения. В качестве наследника могут быть названы: граждане России или иностранного государства, лицо без гражданства, лицо без определенного места жительства. Пункт 1 ст. 1116 ГК РФ закрепляет важное положение, согласно которому к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя. В этом случае имеет значение совокупность именно двух условий - зачатия при жизни наследодателя и живорожденности ребенка после открытия наследства. Наследником в завещании может быть назван также не зачатый к моменту совершения завещания ребенок. Например, завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына наследодателя, то есть внука. В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию. Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Прекращение существования юридического лица возможно в случаях его ликвидации или реорганизации. Ликвидация юридического лица - регламентированная законом процедура, в результате которой происходит прекращение деятельности юридических лиц без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация юридического лица - прекращение деятельности юридического лица с переходом его прав и обязанностей к другим лицам. В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

В-восьмых, завещатель вправе завещать любое имущество. По общему правилу, установленному ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Данная норма получила развитие в ст. 1120 ГК РФ, согласно которой завещатель может совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, как находящемся в его собственности на момент совершения завещания, так и об имуществе, которое он может приобрести в будущем, то есть после составления завещания. Данная норма конкретизирует принцип свободы завещания. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ) и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При этом способ приобретения завещателем нового имущества не имеет значения (на основании гражданско-правовой сделки или посредством личного участия он создаст новый объект, например, построил жилой дом). Ст. 1120 ГК РФ имеет принципиальное значение для обеспечения гарантированного перехода прав на имущество именно к тем лицам, которые были названы в завещании в качестве наследников.

Имущество может быть завещано одному или нескольким наследникам. Завещая имущество нескольким наследникам, завещатель вправе как определить доли каждого из наследников в наследственном имуществе, так и не определять их. При этом следует иметь в виду, что имущество, завещанное нескольким наследникам без указания их долей в наследстве, считается завещанным наследникам в равных долях. Особое внимание следует уделить завещанию неделимой вещи, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Например, делимым является земельный участок, который после раздела образует самостоятельный земельный участок. В отдельных случаях неделимой признается вещь, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК РФ). Согласно ст. 1122 ГК РФ, указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительности завещания. Неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками неделимой вещью установлен в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. При согласии на то наследников указанный порядок установления долей и определение пользования неделимой вещью может быть закреплен в свидетельстве о праве на наследства. В случае же спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяется судом.

В силу общего правового принципа: кто вправе на большее, тот вправе и на меньшее, завещатель может, в соответствии со ст. 1120 ГК РФ, распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) составив одно или несколько завещаний. В последнем случае завещатель может впоследствии составить второе завещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части имущества. Если это не будет сделано, то не отраженная в завещании часть имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК РФ о наследовании по закону.

В-девятых, тайна завещания, закрепленная в ст. 1123 ГК РФ, имеет огромное значение для охраны интересов завещателя. Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз. Установлен период, на протяжении которого несоблюдение тайны завещания является противоправным действием: до открытия наследства, то есть на протяжении периода, когда завещание еще не порождает юридических последствий. Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц, перечисленные в абз. 1 ст. 1123 ГК РФ, обязанности до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также рукоприкладчик. Нарушение тайны завещания может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности. Всеми этими способами защиты может воспользоваться сам завещатель, а если к тому моменту, когда возникла необходимость их применения, он призван недееспособным - лица, на которых возложена защита его прав и охраняемых законом интересов, - его опекуны. В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделена одна - завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, например, за разглашение или распространение сведений о том, что завещатель все свое имущество завещал любовнице. Вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются судом. Завещатель может потребовать компенсации морального вреда не только от нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, но и других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ. Кроме компенсации морального вреда, к способам защиты гражданских прав относятся возмещение убытков, прекращение или изменение правоотношения и другие способы.

В-десятых, последним признаком завещания является возможность его толкования. Как бы ни был формализован порядок совершения завещания, не исключены случаи, когда воля завещателя изложена в нем недостаточно четко, в результате чего создается неопределенность или двусмысленность в содержании завещания. В этих случаях с целью определения действительной воли завещателя допускается толкование завещания. Право толковать завещание имеют, согласно ст. 1132 ГК РФ нотариус, исполнитель завещания и суд. Законом предусмотрены и определенные правила такого толкования. Согласно ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл какого-либо положения завещания, он устанавливается сопоставлением этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно обеспечиваться наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. В необходимых случаях суд может учитывать и представленные доказательства, оценивать обстоятельства, существовавшие как при совершении завещания, так и на момент смерти завещателя. Таким образом, при толковании завещания нотариусу, исполнителю или суду следует обеспечить наиболее полную реализацию последней воли завещателя, изложенной в завещании.

Свобода завещания

Статья 1119 ГК РФ в соответствии с принципами дозволи­тельной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования закрепляет один из основных (прин­ципов наследственного права - принцип свободы завещания).

Свобода завещания выражается, прежде всего, в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему усмотре­нию. Из этого следует, что гражданин может по своему усмот­рению совершить завещание, а может и вовсе не совершать его, причем, ни то ни другое гражданин не обязан мотивиро­вать.

Свобода завещания выражается, далее, в том, что иму­щество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону (ст. 1121 ГК РФ).

Завещатель может любым путем, опять-таки по своему усмотрению, определить долю наследников в наследстве. Он может завещать наследникам лишь часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательного распоряжения.

Завещатель может лишить наследства одного, несколь­ких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. В данном случае имеется в виду лишение наследст­ва одного, нескольких или всех наследников по закону путем прямого волеизъявления завещателя. Завещатель может оп­ределить доли наследников в наследстве таким образом, что на долю наследника по закону ничего не достанется либо дос­танется меньше того, что он получил бы при наследовании по закону. Если наследник лишен завещателем наследства, то призвание его к наследству после смерти того же наследода­теля по иным основаниям исключается, кроме случаев, когда он может быть призван к наследованию обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Если же наследник прямо наследства не лишен, но его права на наследство ограничены косвенно, то призвание его к наследованию по иным основаниям допускается.

Свобода завещания выражается также втом, что завещатель может включить в завещание и иные распоряжения, на­пример о подназначении наследника (ст. 1121 ГК РФ), о завещательном отказе (ст. 1137 ГК РФ), о завещательном возложении (ст. 1139 ГК РФ) и др.

Свобода завещания выражается и в том, что завещатель, сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить или изменить совершенное завещание (ст. 1130 ГК РФ).

Свобода завещания ограничивается правилами об обяза­тельной доле в наследстве. Если завещатель лишил наслед­ства того наследника, который имеет право на обязательную долю, либо косвенным путем свел на нет его право на обяза­тельную долю, либо ограничил его вэтом праве, причем нет основании относить наследника к недостойным (ст. 1117 ГК РФ), то право на обязательную долю в случаях, предусмотренных законом, должно быть ему гарантировано (ст. 1149 ГК РФ). А это может повлечь недействительность завещания в той части, в какой оно ущемляет право наследника на обязательную долю.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совер­шении, об изменении или отмене завещания, равно как и о причинах принятого решения. Это правило перекликается со ст. 1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну завещания.

Гражданское законодательство относит неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к числу нема­териальных благ, которые принадлежат гражданину в силу за­кона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Гражданское законодательство предусматривает защиту указанных благ с использованием в необходимых случаях установленных способов защиты гражданских прав (ст. 150 ГК РФ).

Статья 1123 ГК РФ,закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Гражданину крайне важно, чтобы формирование и выражение его воли, зафиксированной в завещании, протека­ли свободно, без какого бы то ни было давления извне. Но он должен быть также уверен в том, что и после того, как завеща­ние совершено, его содержание никем не будет преждевременно разглашено, в том числе и лицами, которые были ознакомлены с завещанием. Отсутствие такой уверенности может повлечь за собой то, что гражданин вовсе откажется от совер­шения завещания либо выразит в нем далеко не подлинную свою волю. К тому же нельзясбрасывать со счетов и душевный дискомфорт, который гражданин может испытать, узнав о том, что содержание его завещания преждевременно, т. е. еще до открытия наследства, раскрыто. Это может повлиять на его отношения с близкими людьми, вызвать среди них разлад, за­ставить гражданина отменить или изменить завещание, хотя бы он этого не хотел.

Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, ко­торых завещание касается, о содержании, совершении, изме­нении или отмене завещания. Все это относится к частной жизнизавещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз.

Тайна завеща

Наши рекомендации