Предмет общественного отношения
И предмет преступления
Вопрос о месте, значении предмета преступления, его видах — дискуссионный в науке советского уголовного права75. Особенно активно он обсуждается в последние годы76. И хотя в теории уголовного права при решении этого вопроса получены значительные результаты, тем не менее нет оснований считать, что проблема предмета преступления уже решена. Сказанное подтверждается, в частности, тем, что в науке
пока еще не устранены существенные противоречия даже по основополагающим аспектам данной проблемы. Вот почему необходимо проанализировать основные теоретические позиции по вопросу о предмете преступления. Это нужно не столько для того, чтобы показать сложность его решения, сколько для того, чтобы определить степень его разработки, а также ту, уже созданную в науке уголовного права теоретическую основу, которая позволяет продвинуться дальше при исследовании указанной проблемы.
Большинство криминалистов полагают, что объект и предмет — различные правовые явления, однако авторы исходят при этом из неодинаковых позиций относительно как природы самих явлений, так и оснований их разграничения. Одни из них утверждают, что предмет преступления — это нечто внешнее по отношению к объекту и, собственно, он ничем с ним не связан77; другие же полагают, что в предмете объект находит свое конкретное и непосредственное выражение78. А.Н. Трайнин считал, что предмет преступления — это те вещи, в связи с которыми или по поводу которых совершается преступление, однако в отличие от объекта предмету не причиняется ущерб79.
Не анализируя существующие в теории уголовного права точки зрения, поскольку они уже подвергались критическому разбору, обратим внимание лишь на то, что в некоторых случаях ущерб причиняется именно тем вещам, которые А.Н. Трайнин называл предметами преступления. Так, при преступно-небрежном использовании или хранении сельскохозяйственной техники (ст. 1472 УК УССР) ущерб всегда причиняется тем предметам, по поводу которых или в связи с которыми совершается преступления.
Наиболее близок к истине в рассматриваемом вопросе Н.И. Загородников, утверждающий, что предметами преступления необходимо признавать те вещи материального мира, воздействуя на которые субъект причиняет вред объекту преступления80. А.А. Пионтковский вообще полагал, что о предмете как элементе состава преступления можно и нужно говорить лишь тогда, когда в отличие от объекта преступления на него (предмет) не происходит посягательства. Во всех остальных случаях материальная вещь является не предметом, а непосредственным объектом посягательства. Следовательно, А.А. Пионтковский в этих случаях фактически отождествлял объект и предмет преступления, считая нецелесообразным и не-
оправданным выделение предмета как самостоятельного признака преступления. В связи с изложенным он замечал: «Определять предмет как нечто, на что непосредственно воздействует преступник (имущество, здоровье человека и т.д.), и, оставляя этот предмет в учении об объекте, не называть его объектом, является неоправданным изменением ранее установившейся и более правильной терминологии»81.
Несмотря на значительные различия, приведенные мнения можно свести к двум противоположным исходным позициям относительно предмета преступления. Одни авторы полагают, что предмет — это стороннее объекту преступления правовое явление, не находящееся с ним в органической связи. Другие, напротив, не усматривают какого-либо различия между ними и делают вывод о тождестве этих понятий, а отсюда — о нецелесообразности разработки самой проблемы предмета преступления. С этими взглядами нельзя согласиться, и они справедливо были подвергнуты критике.
Действительно, если исходить из того правильного положения, что объектом любого преступления являются социалистические общественные отношения, то отсюда неизбежно следует, что предмет никак не может полностью совпадать с самим общественным отношением, какое бы значительное место он в нем ни занимал. Вместе с тем, какой бы исходной позиции ни придерживались авторы, нельзя не заметить неразрывную связь предмета с самим объектом. Поэтому отрыв предмета от объекта и его «изолированное» исследование не позволяют раскрыть действительную сущность как предмета, так и объекта преступления82.
Некоторые исследователи рассматривают предмет как составную часть объекта преступления. Так, Н.А. Беляев отмечает, что «предмет посягательства — это элемент объекта посягательства, воздействуя на который преступник нарушает или пытается нарушить общественное отношение»83. Однако далее, анализируя механизм причинения преступлением ущерба объекту, автор сам же и отступает от сформулированного им правильного положения, что предмет является самостоятельным структурным элементом любого общественного отношения. Н.А Беляев, в частности, утверждает, что в качестве такого предмета могут выступать субъекты отношений, их деятельность, материальные вещи. «Предметом посягательства может быть и сам преступник, если он является субъектом общественного отношения, напри-
мер, при уклонении от призыва на действительную военную службу посредством причинения себе повреждения (ст. 80 УК РСФСР)»84.
При таком широком понимании предмета преступления невозможно решить вопрос о разграничении объекта и предмета преступления, их соотношении. Представляется, что нецелесообразно подменять и само понятие «предмет преступления» более широким понятием «предмет посягательства». Если же Н.А. Беляев использует их как синонимы, то в этом случае нет надобности отказываться от уже устоявшегося понятия «предмет преступления».
В связи с изложенным представляется правильным решение вопроса о соотношении объекта и предмета общественного отношения, предложенное Б.С. Никифоровым. Он, например, отмечал: «То, что в настоящее время принято именовать предметом, соотносится с объектом не как части неназванного единства, расположенные внешне по отношению друг к другу, а как составная часть целого — с самим этим целым, которое, помимо «предмета», включает в себя и другие элементы»85.
Сформулированный тезис хотя и верен в своей основе, но им не исчерпывается проблема предмета преступления. В частности, остается неясным, как быть с теми предметами, которые не входят в состав охраняемых общественных отношений, но с которыми действующее уголовное законодательство связывает определенные правовые последствия, влияющие на ответственность, квалификацию и т.д. Так, поддельные денежные знаки, порнографические предметы, самогон и другие крепкие спиртные налитки домашней выработки не входят в состав охраняемых общественных отношений, однако названные предметы, как и их признаки, имеют существенное значение для ответственности при совершении соответствующих преступлений (ст. 79, 149, 211 УК УССР).
По этим же соображениям неубедителен и последующий вывод Б.С. Никифорова о нецелесообразности самостоятельного исследования предмета преступления, так как он — только определенная часть объекта преступления86. Поскольку Б.С. Никифоров рассматривает предмет преступления лишь как элемент общественного отношения, то нельзя согласиться и с его утверждением, что якобы существуют «предметные» и «беспредметные» преступления, ибо не существует в объективной действительности беспредметных общественных отношений.
Взгляды Б.С. Никифорова развивает С.Ф. Кравцов, который также считает, что предмет — это структурный элемент общественного отношения, а им в свою очередь могут быть «лишь вещи, имущество, природные богатства и другие материальные образования объективного мира, на которые непосредственно физически воздействует виновный, совершая преступление»87. Следовательно, во всех иных случаях отсутствует предмет преступления, или, что одно и то же, по утверждению С.Ф. Кравцова, предмет общественного отношения.
Такое решение вопроса о предмете преступления фактически освобождает исследователя от необходимости изучать предмет в идеологических отношениях, что нельзя признать правильным. Ведь любое «материальное отношение содержит ничуть не больше «материала», чем нравственное, религиозное и т.п. отношение»88. Однако предложенное авторами решение по существу является признанием беспредметных общественных отношений, а таких отношений в объективной действительности не существует89.
Близкую к изложенной точку зрения отстаивает и Н.И. Коржанский. Он, в частности, сформулировал вывод о том, что «предмет преступления — это конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные стороны, свойства общественных отношений (объекта преступления), путем физического и психического воздействия на который причиняется социально опасный вред в сфере этих общественных отношений»90. Как «материальный (вещественный) элемент общественного отношения», прямо указанный или подразумеваемый в уголовном законе, путем противоправного воздействия на который нарушается отношение...», определяет предмет преступления и С.Ф. Кравцов91.
Таким образом, по мнению Н.И. Коржанского, С.Ф. Кравцова и других криминалистов, предмет преступления нужно искать не в самом преступлении, а только в том объекте, который поставлен под охрану уголовного закона. Но если предмет преступления представляет собой лишь определенную часть, «материальную сторону объекта»92, то вправе ли мы придавать ему свойства самостоятельного признака преступления? Ведь совершенно очевидно, что какое бы большое значение мы ему ни придавали, он продолжает оставаться частью объекта, его структурным элементом, а поэтому обладает определенными свойствами и наделяется специфическими правовыми признаками только в структуре конкрет-
ного общественного отношения. Именно в структуре конкретного общественного отношения предмет проявляет себя определенным образом и накладывает свой отпечаток на само отношение. Поэтому, если один и тот же предмет рассматривать в структуре другого общественного отношения, то он уже будет исследоваться под углом зрения иных его свойств и правовых признаков. Например, огнестрельное оружие может выполнять в различных общественных отношениях функции предмета собственности, незаконного промысла, произведения искусства и т.д.
Понимание предмета преступления как элемента общественного отношения привело Е.А. Фролова, С.Ф. Кравцова и Н.И. Коржанского93 к тому, что они вынуждены были включить в число таких предметов фактически все те овеществленные (материализованные) предметы, о которых имеется какое-либо указание в уголовном законе. К ним были отнесены, например, поддельные деньги или ценные бумаги при фальшивомонетничестве (ст. 147 УК УССР), документы отчетности при совершении приписок и иных искажений отчетности о выполнении планов (ст. 79 УК УССР), Государственный герб и Государственный флаг СССР, УССР или другой союзной республики (ст. 1872 УК УССР) и др., хотя очевидно, что предметы тех общественных отношений, на которые посягают названные преступления, совершенно иные. Так, предметом охраняемых отношений при фальшивомонетничестве являются действительные, т.е. выпущенные государством, денежные знаки и ценные бумаги, а предметом приписок — плановость функционирования народного хозяйства и т.д. Необходимо отметить и то, что необоснованное включение Н.И. Коржанским названных предметов в число элементов охраняемого отношения свидетельствует о несовершенстве предложенного решения вопроса о предмете преступления. С одной стороны, указанные предметы не являются, как было уже показано, элементами охраняемого отношения, а с другой — их нельзя отнести и к объективной стороне, ибо они не могут рассматриваться как орудие совершенного преступления. Вместе с тем с этими предметами, а точнее, с их признаками, действующее уголовное законодательство связывает ряд вопросов уголовно-правовой ответственности, и поэтому они не могут быть вынесены за пределы состава преступления.
Более широкое определение понятия предмета преступления было предложено В.Н. Кудрявцевым. Он также
рассматривает предмет преступления в неразрывной связи с его объектом и заключает, что таким предметом должны признаваться люди как субъекты социалистических отношений, их действия как материальное выражение этих отношений, а также материальные предметы (вещи), являющиеся предпосылками или формами закрепления социалистических общественных отношений94.
Но здесь фактически произошла подмена объекта преступления его предметом, в качестве которого, как отмечает В.Н. Кудрявцев, может выступать любой элемент общественного отношения (субъекты, предметы отношения и сама деятельность участников отношения). Однако при таком решении вопроса практически теряется значение, служебная роль предмета как особого и, видимо, хотя бы в силу этого, в определенной мере самостоятельного признака преступления.
Е.А. Фролов, рассматривая предмет преступления как элемент общественного отношения, пришел к выводу, что «под предметом преступления надлежит понимать такие предметы или вещи, которые служат материальным (вещественным) поводом, условием либо свидетельством существования определенных общественных отношений и посредством изъятия, уничтожения, создания либо видоизменения которых причиняется ущерб объекту преступления»95.
Прежде всего обращает на себя внимание определенное противоречие в позиции Е.А. Фролова. Так, с одной стороны, автор утверждает, что предмет преступления представляет собой особую структурную часть объекта — общественного отношения96, а с другой — указывает, что предмет преступления — некое стороннее объекту явление, это лишь «материальный повод, условие либо свидетельство» его существования.
Конечно, указанные противоречия не случайны. Именно они свидетельствуют, что признанием предмета в качестве структурного элемента общественного отношения еще не исчерпывается проблема предмета преступления.
Весьма обстоятельно вопрос о предмете преступления был рассмотрен в работах В.К. Глистина. Автор исходит из того, что предмет преступления и предмет общественного отношения совпадают, а поэтому предмет в любом его проявлении выступает «неотъемлемым составным элементом общественного отношения и наряду с другими элементами — субъектами отношения и их деятельностью — определяет сущность и специфику конкретного общественного отношения». Далее В.К. Глистин отме-
чает, что предмет «вне отношения не может быть значимым для общества и, конечно, для права»97. Причем к таким предметам он относит все то, по поводу чего или в связи с чем существуют отношения. Поэтому в одних отношениях таким структурным элементом являются вещи (тела, физические предметы, а точнее, их социальные свойства), а в других — социальные или духовные блага, ценности. Предмет, как полагает автор, не просто «связан» с отношением, а наряду с другими компонентами определяет сущность отношения и положение субъектов в нем.
Изложенное обусловило и последующий вывод В.К. Глистина о том, что те предметы, которые стоят вне охраняемого отношения, не относятся к объекту. Будучи компонентами преступления, они служат орудием воздействия (в других местах работы — «орудием взлома». — В. Т.) на общественные отношения. В этом случае они выступают элементами объективной стороны преступления98. Поэтому к объективной стороне отнесены предметы взяточничества, контрабанды, документы государственной отчетности, Государственный герб и Государственный флаг СССР или союзных республик и многое другое.
Основным достоинством точки зрения В.К. Глистина является то, что предмет рассматривается как элемент общественного отношения, имеет свои социальные функции в этом социальном образовании, выступает элементом объекта преступления. Однако проблема предмета преступления в целом еще не решена. Утверждение В.К. Глистина и других исследователей, что предмет общественного отношения и предмет преступления — одно и то же явление, не вносит ясности в решение этой сложной проблемы, не раскрывает природу и правовое значение предмета преступления как особого и, видимо, самостоятельного признака преступления. В рамках данной монографии нет возможности подробно рассмотреть все положения, сформулированные В.К. Глистиным, поэтому остановимся на тех из них, которые представляют определенный интерес для нашего исследования.
Так, отождествление В.К. Глистиным анализируемых понятий привело к тому, что один из элементов социально одобренных и в силу этого охраняемых общественных отношений стал без достаточных к тому оснований именоваться предметом преступления. Иными словами, здесь предметом преступления называется все то, что фактически является предметом охраняемого отношения (со-
ветский государственный и общественный строй, социалистическая система хозяйства, нормальная работа государственного аппарата и т.д.).
Прежде всего вызывает сомнение правомерность такого наименования указанных социальных ценностей. Ведь мы не считаем возможным называть всех субъектов охраняемого отношения субъектами преступления, хотя они также являются структурными элементами данного отношения и находятся в аналогичной связи с объектом преступления.
Обращает на себя внимание еще одна деталь. Когда мы говорим «субъект преступления», «общественно опасное деяние» и т.д., то имеем в виду те элементы или признаки, которые свойственны, присущи самому преступлению и поэтому характеризуют его. Видимо, и этимология выражения «предмет преступления» аналогична. Здесь речь идет о признаке, который свойствен, присущ прежде всего самому преступному деянию и является его неотъемлемой, составной частью.
В то же время необходимо отметить, что объект преступления, хотя он справедливо отнесен к числу элементов состава преступления, в известной мере оторван, обособлен от того преступного деяния, которое на него посягает. Конечно, при этом мы не отрицаем, что отдельные преступления совершаются самими участниками общественных отношений, причем как бы «изнутри» охраняемого объекта преступления.
Нельзя признать также правильным и то, что все те предметы, которые не входят в структуру общественного отношения, хотя с ними (а точнее, с их признаками) действующее уголовное законодательство связывает определенные правовые последствия, отнесены В.К. Глистиным к объективной стороне преступления.
Во-первых, возникает вопрос: почему их необходимо относить к объективной стороне, а не к объекту, с которым они, бесспорно, находятся в более тесной связи? Во-вторых, объективная сторона как элемент состава преступления имеет собственную структуру, свои, присущие ей системообразующие признаки. Поэтому включение в ее состав дополнительных признаков вряд ли оправдано, тем более, что они будут чем-то инородным ей. В структуре объективной стороны нет также места для дополнительного включения в ее состав такого признака, как «орудие воздействия» или «орудие взлома» охраняемых уголовным законом общественных отношений
(В.К. Глистин называет его элементом объективной стороны преступления).
Включение названных В.К. Глистиным предметов в состав объективной стороны нецелесообразно еще и потому, что многие из них фактически выражают те общественные отношения, которые являются объектами соответствующих преступлений (например, Государственный герб СССР — ст. 187 УК УССР, документы, бланки, печати — ст. 183 – 194 УК УССР, морской телеграфный кабель — ст. 205 УК УССР и др.). Да и можно ли называть их во всех случаях «орудиями воздействия» («взлома»), когда эти предметы сами уничтожаются, повреждаются или видоизменяются в процессе преступного посягательства? Здесь речь идет о тех случаях, когда путем воздействия на указанные предметы происходит «взлом» общественных отношений и причиняется ущерб объекту преступления.
Таким образом, изложенное свидетельствует, что проблема предмета преступления, несмотря на ее важность, окончательно еще не решена. Во многом это обусловлено тем, что ее решение в теории уголовного права основывалось на том, что предмет преступления является системообразующим признаком либо объекта, либо объективной стороны состава преступления. Между тем предмет преступления — это особый самостоятельный его признак. Правильность приведенного положения подтверждается хотя бы тем, что в некоторых случаях законодатель вместе с указанием на объект и признаки объективной стороны придает ряду других предметов, как бы вовлеченных в преступную деятельность, особое правовое значение. Например, в ч. 1 ст. 222 УК УССР устанавливается, в частности, ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ. И в то же время за незаконное хранение кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия такая ответственность исключается.
Решение рассматриваемой проблемы состоит в признании того принципиального положения, что предмет преступления и предмет общественного отношения как элементы объекта преступления — не одно и то же. Нужно различать предмет как структурный элемент общественного отношения и предмет преступления как существующий наряду с объектом самостоятельный факультативный признак состава преступления. Каждый предмет наделен своими, ему присущими признаками и социаль-
ной ролью, выполняет свойственное только ему правовое предназначение.
Поскольку структура любого общественного отношения неизменна, в состав каждого такого отношения наряду с другими системообразующими его частями входит предмет общественного отношения. Причем, какими бы свойствами он ни обладал и в какой бы форме ни проявлялся, в составе общественного отношения он всегда является его предметом, и его нельзя именовать иначе (например, предметом преступления или предметом посягательства). Точно так же и исследоваться он должен только как структурный элемент охраняемого общественного отношения. В то же время изучение его как элемента общественного отношения позволяет глубже и полнее познать содержание охраняемого уголовным законом объекта преступления, а вслед за этим определить границы действия самого закона, «механизм» причинения преступным посягательством ущерба и решить ряд других вопросов, важных для правильного применения уголовного закона.
Предметом общественного отношения, выступающего объектом преступления, справедливо называется все то, по поводу чего или в связи с чем существует само это отношение99. Причем, возникая между указанными сторонами, отношение возможно только по поводу общего, единого для них предмета, который в свою очередь взаимно определяет соотносящиеся стороны. Отсюда следует вывод о том, что предметом отношений всегда является все то, что входит в круг человеческих потребностей, а это обстоятельство как раз и обусловливает возникновение и функционирование самих отношений. Поэтому предметом общественного отношения могут выступать прежде всего различного рода физические тела, вещи (природные объекты, различные товары или предметы, не обладающие признаками товара), а также сам человек.
Действительно, человек, являющийся, как правило, субъектом общественного отношения, может в ряде отношений быть его предметом. Однако, если человек в определённом отношении выполняет функции предмета преступления, то он не может одновременно выполнять в этом отношении функции его субъекта. Поэтому утверждение о том, что в качестве предмета может выступать субъект общественного отношения, неточно100. В отношении, где определенный человек является его предметом, функции субъекта выполняют уже иные лица. На-
пример, в объекте такого преступления, как похищение или подмена чужого ребенка (ст. 124 УК УССР), последний является лишь предметом охраняемого уголовным законом отношения, а в качестве его субъектов выступают родители этого ребенка.
Поскольку в структуре рассматриваемых отношений предмет всегда материален, то, следовательно, нужно заключить, что и сами отношения возникли и существуют в связи с этими материальными предметами. Представляется, что такие отношения правомерно называть вещными, или, что одно и то же, материальными отношениями.
Иной предмет в нематериальных отношениях. Здесь функции предмета отношения выполняют другие социальные ценности (например, государственная власть либо духовные блага). В качестве предмета нематериальных отношений может выступать деятельность каких-либо учреждений или другое общественное отношение. Так, предметом незаконной переуступки жилого помещения (ст. 152 УК УССР) является определенный порядок получения и использования нанимателем жилого помещения, принадлежащего местным Советам народных депутатов, государственным или общественным предприятиям, учреждениям или организациям.
Поэтому все общественные отношения, являющиеся объектом преступления, в зависимости от особенностей их предмета необходимо подразделять на материальные и нематериальные
Учитывая потребности уголовного права, к материальным отношениям, выступающим объектом уголовно-правовой охраны, нужно относить те из них, в которых предметом выступает та или иная материальная вещь. Например, в преступлениях, предусмотренных ст. 81 – 86 УК УССР, объектом выступают отношения социалистической собственности, а имущество является лишь предметом этих отношений. Точно так же лес, водоемы, дикие животные, рыба в природных водоемах являются предметами соответствующих отношений в области охраны природы, на которые посягают преступления, предусмотренные ст. 160 – 162, 228 УК УССР.
Приведенное определение материальных отношений не должно давать повода для их ограничительного понимания. Когда мы определяем материальные отношения как отношения вещные, то речь идет о самом широком их толковании. Поэтому к ним необходимо относить любые отношения, которые возникают и функционируют в
процессе материальной жизни общества. «Материальная жизнь общества есть процесс создания материальных предметов и удовлетворения материальных потребностей человека»101.
Такое широкое понимание материальных отношений позволяет установить объект любых преступлений, посягающих на материальные отношения. Это особенно важно при определении внутренней структуры тех отношений, в которых материальный предмет как бы скрыт от непосредственного восприятия или создается впечатление, что он отделен от отношения, выступающего в качестве объекта преступления. Именно такими свойствами обладают отношения, являющиеся объектами коммерческого посредничества, частнопредпринимательской деятельности, приписок и иных искажений отчетности о выполнении планов и др.
Изучая предмет в структуре материального отношения, необходимо исходить из той социальной роли, которую выполняют те или иные вещи в конкретном отношении. Это особенно важно и потому, что любая вещь в зависимости от ее полезных или вредных свойств102 может быть предметом многих общественных отношений, выступающих объектами различных преступлений. Например, сельскохозяйственная техника может быть предметом таких охраняемых уголовным законом объектов, как социалистическая собственность, социалистическая система хозяйства, и некоторых других.
Поэтому для установления объекта преступления нужно изучать не вещь саму по себе, т.е. вне определённого отношения, а то общественное отношение, внутри которого находится предмет, и социальную функцию последнего в данном отношении. Однако эти вещи, будучи предметом конкретного отношения, одновременно являются носителями, а следовательно, и внешними выразителями общественного отношения. «Вещи выражают общественное отношение уже потому, что являются компонентами общественного труда»103. В силу этого выяснение социальных функций вещи способствует правильному выяснению содержания и объема тех общественных отношений, которые выступают объектом преступления. Между тем сказанное не означает правомерности определения объекта преступления через предметы отношения. Какое бы значительное место ни занимала вещь в отношении, какое бы влияние предмет ни оказывал на содержание общественного отношения, его нельзя отождествлять с самим отношением, ибо он всегда остается
его определенной частью, предметным носителем. Поскольку же предмет является лишь определенной частью целого, постольку он никогда не может полностью совпасть с самим целым.
Правильное определение предмета охраняемого общественного отношения способствует установлению механизма преступного воздействия на объекты, а также точному определению того ущерба, который им причинен.
Так, в материальных отношениях ущерб может быть причинен путем уничтожения, повреждения, видоизменения, изъятия или замены предмета объекта преступления. Например, при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК УССР, предмет охраняемых отношений (посевы и насаждения) либо уничтожается, либо повреждается. В то же время при подмене одного ребенка другим (ст. 124 УК УССР) происходит замена предмета отношения, а при совершении любого хищения предмет изымается из самого общественного отношения. При совершении же такого преступления, как подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов (ст. 153 УК УССР), возможна лишь частичная подделка этих документов (например, изменение достоинства подлинного знака почтовой оплаты). Поэтому ущерб объекту преступления здесь причиняется путем видоизменения предмета охраняемого общественного отношения.
Аналогичен механизм причинения ущерба и при преступном воздействии на предмет в нематериальных отношениях. Здесь те социальные ценности, которые выступают предметами общественных отношений, также могут уничтожаться (например, когда предметом является определенная социальная связь между субъектами отношения), повреждаться или видоизменяться (например, когда нарушается порядок функционирования какого-либо социального установления). Таким образом, точное определение предмета отношения и «механизма» преступного воздействия на него способствует выяснению характера и размера причиненного ущерба в результате совершения преступления, что имеет существенное значение для правильного применения уголовного закона. Это особенно важно при решении многих вопросов ответственности при совершении преступлений с так называемыми материальными составами, ибо последствия подобных преступлений всегда являются обязательными признаками объективной стороны их составов. Во многих случаях именно только по этому признаку и проводится различие между преступными и непреступными общественно
опасными деяниями, а также между простым и квалифицированным составами преступления.
Например, уголовная ответственность за потраву посевов и повреждение насаждений наступает лишь в случаях, когда этими действиями причинен крупный ущерб государственному, колхозному или общественному хозяйству (ст. 159 УК УССР). В то же время ответственность по ст. 158 УК УССР возможна только тогда, когда нарушение правил по борьбе с болезнями и вредителями растений повлекло тяжкие последствия. Следовательно, если будет признано, что лицо совершило аналогичные действия, но они повлекли менее значительные последствия, ответственность по ст. 158 УК УССР не наступает, поскольку эти действия не содержат всех необходимых признаков состава преступления.
В других же случаях наступление таких последствий, как крупный или значительный ущерб, является квалифицирующим обстоятельством, в частности, при незаконной порубке леса (ст. 160 УК УССР) или незаконной охоте (ст. 161 УК УССР).
Изложенное, конечно, не означает, что при совершении любого преступления происходит посягательство на предмет общественного отношения и ему непосредственно причиняется ущерб. Здесь значение предмета точно такое же, как и значение других элементов общественных отношений. При совершении одних преступлений всегда происходит посягательство на предмет общественного отношения и ему причиняется тот или иной вред либо он сам изымается из общественного отношения; в иных случаях предмет общественного отношения не подвергается непосредственному преступному воздействию, а ущерб объекту причиняется путем непосредственного посягательства на субъектов отношения либо на саму социальную связь. Так, большинство преступлений против личности совершаются путем посягательства и причинения ущерба субъектам охраняемого общественного отношения. В то же время такие, например, преступления, как занятие запрещенным промыслом (ст. 148 УК УССР), частнопредпринимательская деятельность (ст. 150 УК УССР), коммерческое посредничество (ст. 151 УК УССР), причиняют ущерб объекту посредством посягательства на социальную связь охраняемого отношения.
Несмотря на то, что предмет общественного отношения далеко не во всех случаях подвержен непосредственному воздействию, его установление обязательно, ибо без правильного определения предмета (как системообра-
зующей части целого) невозможно и точное определение объекта уголовно-правовой охраны. Как уже было показано, установление предмета общественного отношения всегда связано с решением таких важных вопросов, как определение объекта преступления, границ действия уголовно-правовой нормы, тяжести последствий, а также выяснением ряда других признаков, необходимых для квалификации совершенного общественно опасного деяния.
Поскольку предметы, как и субъекты отношения, в значительной мере отражают не только характер отношений, но и их объем, а следовательно, границы действия самого уголовного закона, то очевидно, что определение круга охраняемых общественных отношений должно быть отнесено исключительно к компетенции самого законодателя.
Сказанное не следует понимать так, что во всех случаях вопрос о круге предметов охраняемого отношения должен решаться только органом, наделенным правом принятия уголовных законов. Речь здесь идет о том, что данный вопрос должен решаться законодательным путем, т.е. перечень предметов охраняемого отношения должен определять либо сам законодатель, либо в отдельных случаях эту функцию могут выполнять иные органы по его предписанию.
Наряду с предметом как структурным элементом общественного отношения необходимо выделять предмет преступления как самостоятельный признак состава преступления.
Предметом преступления следует считать любые вещи материального мира, с определенными свойствами которых уголовный закон связывает наличие в действиях лица признаков конкретного состава преступления.
Отсюда вытекает, что к предмету преступления необходимо относить только определенные вещи, а не любые иные ценности. Такое решение вопроса обусловлено тем, что законодатель чаще всего указывает именно на определенные вещи, а точнее, на их признаки, свойства при описании того или иного преступления. Например, описывая в законе признаки самогоноварения, он констатирует, что ответственность по ст. 149 УК УССР наступает только при изготовлении или хранении самогона, а также других крепких спиртных напитков домашней выработки, если к лицу за такие же действия в течение года были применены меры административного воздействия. Следовательно, ответственность по этой статье исключается, если будет установлено, что лицо изготовило или
хранило иные спиртные напитки домашней выработки (вина, наливки и т.д.). Точно так же во всех статьях, предусматривающих ответственност<