Толкование уголовного закона.

Толкование уголовного закона - это уяснение содержания закона с целью его правильного применения.

В зависимости от субъекта, разъясняющего уголовный закон, различают:

- легальное толкование (включая аутентическое толкование);

- научное (доктринальное) толкование;

- судебное толкование.

Легальное толкование дается законодателем (так называемое аутентическое толкование) или уполномоченным на то органом (легальное толкование в узком смысле).

Научное толкование - профессионалами в области уголовного права.

Судебное – судом (два вида: судом первой инстанции в приговоре – казуальное; Пленумом Верховного Суда – нормативное).

По приемам (способам) толкование бывает:

- грамматическим;

- систематическим;

- историческим.

При грамматическом толковании для уяснения смысла нормы закона используются правила лексики, орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации русского языка.

Систематическое толкование предполагает сопоставление между собой норм уголовного права или других отраслей права.

Историческое толкование преследует цель выяснения причин принятия нормы, поэтому предполагает обращение к социальным, экономическим, политическим и правовым условиям принятия данной нормы.

По объему толкование бывает:

- буквальным;

- расширительным;

- ограничительным.

Буквальным называется толкование закона в точном соответствии с его текстом (буквой). При расширительном толковании норме придается более широкий смысл, а при ограничительном - более узкий, чем это следует из буквального текста закона.

Тема 3. Понятие преступления.

Основные вопросы:

Понятие преступления

Классификация преступлений.

Отграничение преступлений от иных правонарушений.

Нормативные акты.

1. ППВС РФ от 27.12.2007 N 51 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате.

2. ППВС РФ от 15.06.2004 N 11 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. ППВС РФ от 27.12.2002 N 29 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое.

Литература.

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1995.

2. Бытко Ю.И. Преступление и преступность. - Саратов, 1999.

3. Герцензон А. А. Понятие преступления. - М., 1954.

4. Дурманов Н. Д. Понятие преступления. - М., 1948.

5. Епифанова Е.В. Теория преступления в науке уголовного права: исторический аспект и современность. - Краснодар, 2006.

6. Епифанова Е.В. Теория преступления в российском и зарубежном законодательстве. - Краснодар, 2007.

7. Кадников Н.Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности. - М, 2005.

8. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. - Свердловск, 1987.

9. Козлов А.П. Понятие преступления. - СПб., 2003.

10. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. - М.,1969.

11. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». - М., 2007.

12. Ломакина В. Ф. Преступление и проступок. - М., 1991.

20. Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная ка­тегория советского уголовного права. - М., 1989.

13. Мальцев В.В. Малозначительность деяния в уголовном праве // Закон­ность. - 1999. - № 1.

14. Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание. - Омск, 1986.

15. Марцев А.И. Вопросы учения о преступлении и ответственности. - Омск, 1998.

16. Миньковский Г.М. Проступок и преступление. - М.,1972.

17. Мурзинов А. И. Преступление и административные правонарушения. - М., 1985.

18. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961.

19. Сахаров А.Б. Понятие преступления по советскому уголовному праву. - М., 1973.

20. Тагащев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Об­щая: В 2 т. Т. 1.-M., 1994.

21. Тер Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. - М., 2003.

Понятие преступления

Действительно, понятие преступления это ключевая, центральная категория уголовного права, практически все остальные институты производные от него.

Совершение преступления единственное основание возникновения уголовного правоотношения между преступником и государством. В рамках этого правоотношения реализуется уголовная ответственность.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14).

Только деяние (действие или бездействие), а не намерения, мысли может быть признано преступлением.

Деяние, чтобы стать преступлением, должно включать следующие признаки:

- общественную опасность;

- противоправность;

- виновность;

- наказуемость.

По содержанию этих признаков преступление отличается от иных видов правонарушений (гражданско-правовых деликтов, административных и дисциплинарных правонарушений). Например: Часть вторая статьи 124 УК Российской Федерации предусматривает ответственность за неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, т.е. за невыполнение тех действий, которые лицо обязано было и могло выполнить.

При этом данная статья подлежит применению во взаимосвязи с положениями Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, который преступлением признает предусмотренное им виновно совершенное общественно опасное деяние - действие (бездействие) (статья 14).

Общественная опасность означает, что деяние причиняет или создает угрозу причинения вреда (физического, материального, морального) охраняемым уголовным законом отношениям. Количественной стороной общественной опасности называют степень, а качественной стороной - характер. В первую очередь именно по характеру и степени общественной опасности преступление отличается от других правонарушений. В теории имеется мнение о том, что признак общественной опасности присущ только преступлению.

Противоправность означает запрещенность деяния уголовным законом. Уголовно-правовым деяние становится только в том случае, когда оно запрещено УК, т.е. его описание как преступления дано в кодексе. Деяние не может быть признано преступлением, если оно не нашло отражения в УК. Требование о том, что преступное деяние должно быть предусмотрено в уголовном кодексе, принято называть противоправностью.

Под виновностью следует понимать возможность признания преступным лишь деяния, совершенного умышленно или по неосторожности, т.е. под контролем сознания или при возможности такого контроля. Каким бы опасным ни было деяние, оно не может быть признано преступлением, если совершено невиновно.

Под наказуемостьюпонимается возможность назначения наказания за совершенное деяние. За преступление всегда предусматривается в законе наказание. Не может быть так, чтобы законодатель назвал то или иное деяние преступлением, а наказания за него не определил, объявление такого деяния преступлением в этом случае было бы бессмысленным.

Обращаю ваше внимание на Важное положение закрепленное в законе.

Не является преступлением деяние, формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющего общественной опасности (ч. 2 ст. 14) Эту норму называют страховочной, она оттеняет специфику преступного деяния в силу высокой общественной опасности. Например, тайное хищение пачки сигарет.

Общественная опасность называется материальным признаком преступления, а противоправность - формальным признаком преступления.

Преступление имеет социальную природу. Если в буржуазном уголовном праве основополагающим признаком преступления признается его формальный признак (противоправность), то советское уголовное право таким признаком считало материальный признак (общественную опасность). Действующий УК (сидит на двух стульях) при определении преступления указывает и на материальный и на формальный признаки. Соответственно, дефиниция (определение преступления) сформулирована как формально-материальная.

Классификация преступлений.

Все преступления общественно опасны. Очевидно, что убийство опаснее кражи, а кража опаснее клеветы (ст. 128.1 УК). Любая классификация направлена на упорядочение классифицируемых объектов и представление их в виде структурированной системы.

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК(ст. 15), подразделяются на следующие категории:

- преступления небольшой тяжести;

- преступления средней тяжести;

- тяжкие преступления;

- особо тяжкие преступления.

Преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 3 лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести - это:

- умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 5 лет лишения свободы;

- неосторожные деяния с максимальным наказанием за их совершение более 3 лет лишения свободы.

Тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых в УК предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Категории преступления учитываются при решении вопросов назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания и т.д.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию. (ст. 15, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.07.2012)).

Теории и практике известны и другие основания классификации. В зависимости от формы вины выделяют умышленные преступления и неосторожные. В зависимости от степени завершенности – оконченные и неоконченные. Совершаемые одним лицом или в соучастии, совершаемые любым субъектом или только специальным.

3. Отграничение преступлений от иных правонарушений.

Преступление, наряду с административным, дисциплинарным проступком и гражданско-правовым деликтом, является разновид­ностью правонарушения, причем наиболее общественно опасной.

Отграничение преступления от других правонарушений в основном производится:

1. по объекту – по своему социальному значению объект преступления важнее объектов административных, дисциплинарных и гражданских правонарушений.

2. по виду противоправности и характеру санкций. Уголовно-правовая санкция содержит максимально строгие ограничения прав и свобод личности – уголовное наказание с последующей судимостью, прочие санкции не влекут судимости. Преступление всегда запрещается уголовным законом, правонарушения регулируются иными кодексами и актами.

3. по органу, применяющему наказание: лицу совершившему преступление наказание назначает суд, за административное, дисциплинарное нарушение, гражданско-правовой деликт – суд, административные органы, должностные лица и т.п.

Проблемы понятия преступления:

1. Большинство авторов признают достаточными признаками преступления общественную опасность и противоправность, соответственно, возникает вопрос – все остальные признаки – избыточны;

2. Вопрос об объёме признака противоправности. Для признания деяния запрещённым кодексом необходимо, чтобы оно формально содержало состав какого-либо преступления. Деяние признаётся противоправным, если в уголовный закон включена соответствующая норма. Вместе с тем многие статьи УК имеют бланкетные диспозиции. Поэтому возникает проблема установления юридической силы бланкетного уголовного закона. Отсюда – при изменении бланкетной нормы возможна частичная декреминализация. Кроме того, возникает проблема расширения источников уголовного права.

Наши рекомендации