Вопрос Принятие наследства, отказ от наследства.
Для приобретения наследстванаследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям(по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускаетсяпринятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не лишает егоправа на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с гражданским законодательством РФ. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ. Порядок наследования и учетавыморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом. Принятие наследстваосуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства,в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Наследник вправе отказаться от наследствав пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании выморочного имуществаотказ от наследства не допускается. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропускасрока уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лициз числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Не допускаетсяотказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказеот наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована. Отказ от наследства через представителявозможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования либо вследствие недействительности завещания часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
82 вопрос Понятие, значение и содержание деликтных обязательств. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Обязательства вследствие причинения вреда в юридической литературе именуют еще деликтными, обязательствами из правонарушения, обязательствами из недозволенных действий. Все эти названия не меняют существа обозначаемого понятия: потерпевший субъект (кому причинен вред) выступает в таких обязательствах кредитором, а причинитель вреда – должником, соответственно, кредитор имеет право требовать возмещения причиненного вреда, а должник обязан это требование выполнить. Подп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ в качестве основания возникновения обязательства называет причинение вреда другому лицу. Однако одного только причинения вреда недостаточно для возникновения обязанности по его возмещению. Такое обязательство возникает, как правило, только при наличии совокупности определенных условий. Эти условия именуют юридическим составом гражданского правонарушения или «генеральным деликтом». Перечислим эти условия: наличие действительного вреда; противоправность деяния, причинившего вред; причинно-следственная связь между противоправным деянием и наступившим вредом; вина причинителя вреда. Для возникновения обязательства необходимо наличие всех условий этого состава, однако, в установленных законом случаях на причинителя вреда может быть возложена обязанность по его возмещению и при неполном составе перечисленных условий. Такой состав (деликт) называется усеченным. В этом перечне могут отсутствовать противоправность деяния и (или) вина. Однако такие условия, как вред и причинно-следственная связь между деянием и вредом, обязательны для возникновения обязательства. Отсутствие хотя бы одного из этих условий влечет и отсутствие обязательства. Надо заметить, что обязанность возмещения вреда может быть возложена законом на лицо, не являющееся причинителем. Эти условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда сформулированы в ст. 1064 ГК РФ. Давайте подробнее остановимся на каждом из перечисленных оснований. Первое основание – наличие действительного вреда. Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица подлежит возмещению. Следовательно, можно определить, что вред – это негативное последствие нарушения имущественных прав граждан и юридических лиц и личных неимущественных прав (благ) граждан. Надо сказать, что последствия нарушения прав могут носить имущественный и неимущественный характер. Это позволяет отличать имущественный и неимущественный вред. Имущественный вред отличается тем, что его размер может быть оценен в деньгах. Хочу заметить, что имущественный вред может возникнуть как при нарушении имущественных, так и неимущественных прав. Например, при повреждении здоровья (нарушение неимущественного блага) возникает утрата заработной платы (имущественный вред). Имущественный вред отличается и тем, что он по-особому возмещается: предоставлением вещи того же рода и качества, или исправлением поврежденной вещи, или возмещением убытков. Неимущественный вред не может быть оценен в деньгах. В юридической литературе его именуют моральным вредом. Согласно ст. 151 ГК РФ он выражается в физических и нравственных страданиях потерпевшего. Понятно, что физические и нравственные страдания физическое лицо может испытывать как вследствие нарушения его неимущественных прав (благ), так и вследствие нарушения имущественных прав. Размер морального вреда не может быть оценен в деньгах. Поэтому он по-особому возмещается – только путем выплаты денежной компенсации. Однако надо заметить, что при нарушении неимущественных прав он компенсируется всегда при наличии оснований, а при нарушении имущественных прав только в случаях, предусмотренных законом (например, законом «О защите прав потребителей»). Подробнее на особенностях компенсации морального вреда мы остановимся в 3-м и 4-м вопросах нашей лекции. Второе условие – противоправность деяния, причинившего вред. При этом, вред, причиненный правомерными действиями, возмещению подлежит только в случаях, предусмотренных законом. Сам ГК РФ (ст. 1066, 1067) к правомерным действиям относит действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Согласно ст. 1066 ГК РФ вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не подлежит, если при этом не были превышены ее пределы. Однако при этом ГК не раскрывает понятий «необходимая оборона», «пределы необходимой обороны». Легитимные определения этих категорий содержатся в ст. 37 УК РФ. Согласно ст. 1067 ГК РФ по общему правилу вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, подлежит возмещению причинителем. Эта категория раскрывается в названной статье и в принципе идентична категории, содержащейся в УК. Однако, в отличие от УК, ГК не ограничивает его недопустимостью превышения пределов. Вместе с тем, суду предоставлено право, с учетом обстоятельств дела, возложить обязанность по возмещению вреда на лицо, в интересах которого действовал причинитель, либо освободить полностью или частично как это лицо, так и причинителя, от такой обязанности. Как вы понимаете, вред может быть причинен в результате действия или бездействия. Однако необходимо учитывать, что бездействие признается противоправным только тогда, когда осуществление соответствующих действий входило в обязанность причинителя в силу закона или иного акта (например, должностной инструкции). Например, бездействие лица, оставившего другое лицо в опасности, бездействие администрации предприятия по обеспечению техники безопасности труда, бездействие родителей, обязанных осуществлять надзор и должное воспитание несовершеннолетних детей. Третье условие – причинно-следственная связь между деянием причинителя и наступившим вредом. Это необходимое условие любой юридической ответственности, в том числе и гражданской. Ответственность наступает лишь в том случае, если вред явился прямым (не косвенным) и необходимым (не случайным) результатом деяния причинителя. Четвертое условие – вина причинителя вреда. Первые три условия носят объективный характер, четвертое же отражает отношение причинителя вреда к совершенным противоправным деяниям, т.е. носит субъективный характер. Как вы знаете, вина может выражаться в двух формах: умысел и неосторожность. Гражданское право не раскрывает содержания этих понятий. Естественно при этом мы пользуемся определениями, содержащимися в уголовном законодательстве. Для наступления гражданско-правовой ответственности за причиненный вред форма вины значения не имеет. Причинитель в равной степени отвечает за вред, причиненный умышленно или по неосторожности. Надо отметить, что гражданскую ответственность отличает от уголовной презумпция виновности причинителя. Причинитель вреда предполагается виновным, если не докажет отсутствие своей вины. Отсюда и распределение бремени доказывания: потерпевший должен доказать наличие у него вреда, а также причинно-следственную связь между деянием причинителя и наступившим вредом; причинитель в свою очередь обязан доказывать отсутствие в своих деяниях противоправности и вины. Гражданский кодекс регулирует особенности следующих отдельных видов обязательств вследствие причинения вреда, включая, определяет объем и характер возмещения вреда при привлечении к: 1.Ответственности юридических лиц или граждан за вред, причиненных их работниками; 2.Ответственности за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 3.Ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 4.Ответственности за вред, причиненный полностью или частично недееспособными гражданами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий; 5.Ответственности за причинение вреда жизни или здоровью гражданина; 6.Ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг.