Республика. Российская президентская форма
В ч.1 ст.1 Российское государство характеризуется, в частности, как демократическое государство с республиканской формой правления. Конституционный принцип республики означает, что с принятием Конституции 1993 г. Российское государство следует рассматривать как новую конституционную организацию государственной власти, учрежденную российским многонациональным народом. Конкретно органы государственной власти учреждаются Конституцией и законами, определяющими компетенцию и порядок замещения государственных должностей. Отсюда вытекает, во-первых, требование формальной конституционности и законности в деятельности всех государственных органов и должностных лиц государства, т.е. подчинение их требованию: “все, что прямо не разрешено Конституцией (законом), запрещено”. Если компетенция государственного органа установлена Конституцией (без отсылки в тексте Конституции к закону), то законодатель не вправе изменять конституционную компетенцию. Во-вторых, демократическая республика предполагает выборность (демократическую легитимацию) высших органов государственной власти. В России представительные государственные органы легитимированы непосредственно демократической процедурой их формирования, федеральные органы исполнительной власти, формируемые Президентом РФ – ответственностью перед Президентом РФ как представительным органом, суды – назначением судей Президентом РФ, высшие федеральные суды – назначением судей Советом Федерации, верхней палатой парламента, прокуратура РФ – ответственностью Генерального прокурора перед Советом Федерации и Президентом РФ, компетентным вносить в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального Прокурора РФ (см. 4.2.1.; 4.2.3.; 4.5.7.1.; 4.5.8.; 4.5.9.; 4.5.11.).
Сам по себе принцип республики (демократической республики) не определяет конституционные формы ответственности органов исполнительной власти. Известны три варианта этих форм: в президентской республике органы исполнительной власти несут ответственность перед президентом, избираемым народом; в парламентарной – перед парламентом; в смешанной (“полупрезидентской”) – правительство несет ответственность перед парламентом, но в определенных политических ситуациях – и перед президентом, избираемым народом. Основы конституционного строя РФ, в частности, ч.1 ст.11 Конституции, не определяют конкретную форму Российской республики.
Согласно ст.10 Конституции государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на (1) законодательную, (2) исполнительную и (3) судебную. Согласно ч.1 ст.11 государственную власть в Российской Федерации осуществляют (1)Президент РФ, (2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), (3) Правительство РФ, (4) суды Российской Федерации. Сопоставление текстов ст.10 и ч.1 ст.11 приводит к выводу, что Основы конституционного строя учреждают конституционно-правовую фигуру Президента РФ, которая не может быть упразднена путем принятия поправок к Конституции (см. 6.1.), но не определяют характер полномочий Президента РФ. Более того, поскольку реальными властными полномочиями президента страны могут быть только полномочия исполнительной власти, а в ч.1 ст.11 в одном ряду с Президентом РФ названо Правительство РФ, которое может быть только органом исполнительной власти, то предпочтительны следующие варианты толкования конституционно-правового статуса Президента РФ, допустимого с точки зрения Основ конституционного строя: либо Президент РФ – это номинальный глава государства (парламентарная республика), либо полномочия исполнительной власти разделены между Президентом РФ и Правительством РФ таким образом, что в определенных политической ситуации Правительство несет ответственность только перед парламентом, точнее, нижней палатой парламента, т.е. Государственной Думой (смешанная республика). Следовательно, путем поправок к главе 4 Конституции (“Президент Российской Федерации”) Президент РФ может быть даже лишен реальных властных полномочий, а всенародный порядок его избрания может быть заменен на избрание верхней палатой парламента, Советом Федерации, что характерно для парламентарных республик.
Вместе с тем нельзя считать явным противоречием Основам конституционного строя такой статус Президента РФ, который соответствует президентской республике: Президент РФ – глава исполнительной власти, а Правительство РФ, названное в ч.1 ст.11 в одном ряду с Президентом – несамостоятельно в политическом отношении, и направления его деятельности фактически определяются Президентом.
Явным противоречием статье 10 Конституции, устанавливающей разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, является существующее положение Президента РФ, несбалансированное соотношение законодательной и исполнительной властей, закрепленное в главах 4, 5 и 6 Конституции.
Разделение властей
Соотношение компетенции федеральных органов государственной власти, установленное в главах 4, 5, 6 и 7 Конституции, не должно противоречить принципу разделения властей, закрепленному в Основах конституционного строя (ст.10). Фактически разделение властей – это второй по важности принцип Конституции (после принципа приоритета прав человека), поскольку именно надлежащее разделение и соотношение властей создает институциональные гарантии прав человека, составляет один из компонентов правовой государственности. Хотя все принципы Конституции в той или иной мере взаимосвязаны, именно надлежащее соотношение ветвей государственной власти (наряду с приоритетом прав человека) определяет реальность и демократии, и республики, и федерализма и т.д.
Что касается положения судебной власти в системе разделения властей, закрепленной в Конституции, то ее соотношение с законодательной и исполнительной властями следует считать в общем и целом сбалансированным. Фактическая же возможность исполнительной власти ограничивать институциональную независимость суда не вытекает из конституционной системы разделения властей и обусловлена неразвитостью гражданского общества и фактическим господствующим положением бюрократических властных структур (см. 4.5.3.; 4.5.4.). Следует лишь отметить, что разделению властей не соответствует законодательная инициатива высших федеральных судов (см. 4.4.1.1.). Согласно ч.1 ст.104 Конституции право законодательной инициативы принадлежит, в частности, Конституционному суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения. Однако разделение властей предполагает, что задача суда – применять закон, а не определять содержание законов, которые затем суд будет применять. В частности, суд конституционной юрисдикции как “негативный законодатель” вправе определять, какие законы действуют, а какие – нет, но он не должен участвовать в законодательном процессе в роли “позитивного” инициатора законотворчества.
Основное противоречие принципу разделения властей заключается в несбалансированном соотношении законодательной и исполнительной ветвей власти, установленном в главах 4, 5 и 6 Конституции. Ибо, во-первых, Президенту РФ фактически даны законодательные полномочия. Во-вторых, установлен такой механизм “взаимных” сдержек и противовесов в отношениях законодательной и исполнительной властей, который работает в пользу последней. Конституция установила такое соотношение законодательной и исполнительной властей, которое нельзя признать надлежащими институциональными гарантиями свободы, безопасности и собственности, гарантиями от монополизации власти и авторитаризма.
Прежде всего следует подчеркнуть, что конституционно-правовая фигура Президента РФ – это институт исполнительной власти. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе такого ее разделения на законодательную и исполнительную ветви, что исполнительную власть осуществляют Президент РФ и Правительство РФ (см. 4.1.1.).
Пониманию этого факта препятствуют другие конституционные полномочия Президента РФ, выводящие его власть за границы исполнительной власти. Однако в условиях разделения властей в правовом государстве президент страны должен находиться в определенном правовом поле, за пределами которого разделение властей нарушается. Поэтому президент как конституционно-правовая фигура – это либо номинальный глава государства, т.е. должностное лицо, остающееся за рамками разделения властей, но практически не обладающее реальными властными полномочиями, либо должностное лицо государства, обладающее реальными полномочиями исполнительной власти. Поэтому говорить, что президент, по своим конституционным полномочиям, не является институтом и главой исполнительной власти, и в то же время – что он не номинальный глава государства, означает утверждать, что в действительности это не президент, а диктатор, тиран, “руководитель государства”, “вождь”, “туркменбаши” или иная политическая фигура, существующая при режиме политической несвободы, в отсутствие разделения властей.
В парламентарной республике президент – это номинальный глава государства. Он вправе досрочно распускать парламент (нижнюю палату) в случае конфликта между парламентом и правительством, т.е. конфликта внутри партийной власти. При этом он не выступает судьей в своем деле; как номинальный глава государства, он не участвует в осуществлении власти и выведен из системы разделения реальной власти. Фактически он лишь фиксирует тот или иной вариант разрешения конфликта институтов реальной власти.
В республике со смешанной формой правления власть разделена на законодательную и исполнительную, имеющую бицефальный характер. Здесь президент – глава (“одна из голов”) исполнительной власти. И если в смешанной республике президент, как во Франции, обладает еще и законодательными (“регламентарными”) полномочиями, то некорректно утверждать, что “... данный институт нельзя однозначно отнести только к одной из ветвей власти”[52]. Действительно: “Было бы неверно считать, что он осуществляет лишь исполнительную власть”[53]. Но в таком случае следует признать, что во Франции разделение властей нарушено: исполнительная власть издает не подзаконные регламентарные акты (см. 4.1.4.1.).
То же самое относится и к Президенту РФ. Перечисляя конституционные полномочия Президента как главы государства, полномочия, описывающие его роль в формировании и деятельности правительственно-административных органов, и, особенно, полномочия в отношениях с Государственной Думой и нормотворческие полномочия, не следует забывать, что исходно Президент является институтом исполнительной власти. Если же считать, что президентские полномочия не должны непременно укладываться в понятие исполнительной власти, что возможна особая, президентская власть, то остается признать, что в России установлено нечто вроде единоличного президентского правления, что Президент как реальный глава государства является верховным правителем с конституционными полномочиями, что, обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти (ч.2 ст.80 Конституции), Президент осуществляет верховную власть. Но в таком случае придется признать уже не просто то, что разделение властей нарушено, а то, что конституционный механизм организации и функционирования власти в России вообще имеет мало общего с разделением властей[54].
Между тем, ч.3 ст.80 Конституции устанавливает, что Президент определяет основные направления внешней и внутренней политики государства в соответствии с Конституцией и федеральными законами. Так что и Конституция признает президентскую власть подзаконной, исполнительной.В то же время Конституция наделяет Президента полномочиями в области законодательной власти (см. 4.3.3.), которые в сочетании с ответственностью Правительства РФ перед Президентом и полномочием Президента распускать Государственную Думу (см. 4.2.1.) грубо нарушают баланс законодательной и исполнительной ветвей власти.
Полномочия Президента в области законодательной власти включают в себя: 1) право законодательной инициативы (см. 4.4.1.1.), что само по себе не нарушает разделение властей; 2) право издавать неподзаконные указы (см. 4.4.3.5.); 3) право отлагательного вето в отношении законов, принятых Федеральным Собранием – номинальным законодателем (4.4.3.5.). В совокупности эти полномочия создают конкурирующую нормотворческую компетенцию Федерального Собрания и Президента. В частности, Президент может внести законопроект, а в случае отклонения законопроекта – издать по этому вопросу указ; Президент может отклонить федеральный закон, принятый Федеральным Собранием, и издать по этому вопросу указ.
Как известно, исполнительная власть должна действовать на основании и во исполнение закона. Такое требование соблюдено в отношении Правительства РФ, которое издает постановления и распоряжения на основании и во исполнение Конституции, федеральных законов и нормативных указов Президента (ч.1 ст.115 Конституции). Указы же Президента всего лишь не должны противоречить Конституции и федеральным законам (ч.3 ст.90 Конституции). Это означает, что нормативные указы Президента, не противоречащие Конституции, имеют силу закона, до тех пор, пока иное не установлено вступившим в силу федеральным законом, а последний вступит в силу, поскольку Президент не применит право отлагательного вето или вето будет преодолено (см. 4.4.3.6.).
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. (см. 4.4.3.1.) неподзаконные указы Президента действуют до вступления в силу соответствующего федерального закона, т.е. неподзаконные указы утрачивают силу независимо от того, в какой мере они противоречат (не противоречат) вступившему в силу федеральному закону.До этого Постановления, в котором дано ограничительное толкование ч.3 ст.90, вполне можно было предположить следующую коллизию: после принятия закона указ Президента продолжает действовать, поскольку он не отменен Президентом; если окажется, что указ полностью или частично противоречит вновь принятому закону, то Правительство все равно будет действовать по указу до тех пор, пока иное не будет предписано Президентом. В такой ситуации, для признания указа полностью или частично недействительным, было бы необходимо решение Конституционного Суда – по каждому конкретному указу.
Далее, следует подчеркнуть, что Правительство РФ несет ответственность перед Президентом РФ (см. 4.1.4.)[55]. В этом контексте не выдерживают критики конституционные полномочия Президента распускать Государственную Думу в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции. Правительство РФ по Конституции является неответственным в отношениях с парламентом, функционирует вне парламентского контроля, и предоставление Государственной Думе права выражать Правительству недоверие или отказывать в доверии (ст.117) служит лишь инструментом политического давления на Думу, превращает ее в политический орган, “ответственный” перед исполнительной властью. Если независимый от парламента Президент определяет внешнюю и внутреннюю политику страны и одновременно наделен правом распускать по итогам своего политического курса нижнюю палату парламента, то это называется политическим нонсенсом[56].
В соответствии со ст.83 и ст.111 Конституции Правительство РФ формируется и отправляется в отставку Президентом. Председатель Правительства РФ может быть назначен с согласия Государственной Думы (ч.1 ст.111 Конституции); но согласие Думы не является необходимым условием назначения Председателя Правительства, так как после трехкратного отклонения представленных кандидатур Президент назначает Председателя Правительства уже без согласия Думы, которая распускается. Фактически после двукратного отклонения кандидатуры Председателя Правительства Президент ставит перед Думой ультиматум: либо думская легитимация будущего Правительства, и тогда Дума не будет распущена, либо назначение Председателя Правительства без согласия Думы и роспуск Думы (ч.4 ст.111). Таким образом, несмотря на то, что Правительство не будет нести ответственность перед Думой, последнюю Конституция заставляет принять на себя часть ответственности за будущую деятельность Правительства. Такое положение не действует лишь в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента, при военном или чрезвычайном положении и с момента выдвижения Думой обвинения против Президента (ст.109 Конституции). Актуальным является главным образом первый случай. Но если в таком случае Дума трижды отклонит кандидатуру Председателя Правительства, то Президент может просто назначить Председателя Правительства, не распуская при этом Думу (см. 4.2.1.4.).
Для решения Президента об отставке Правительства позиция Думы по этому вопросу не имеет значения; он может отправить в отставку Правительство, приемлемое для Думы, и сохранить Правительство, которому Дума отказала в доверии (ч.4 ст.117) или повторно в течение трех месяцев выразила недоверие (ч.3 ст.117).
Теперь представим себе такую ситуацию, когда Президент распустил Государственную Думу на основании ч.4 ст.111 Конституции. Может создаться впечатление, что в этой ситуации Президент как бы вынес свой спор с Думой по поводу подконтрольного ему Правительства на суд народа, а в таком случае его не следует рассматривать как судью в своем деле. Однако даже если народ изберет новую Думу приблизительно в том же составе, то это вовсе не значит, что “тем самым исход выборов предрешает судьбу Правительства, назначенного Президентом”[57]. Вновь избранная Дума в течение одного года после ее избрания не может быть распущена по основаниям ст.117, но может быть распущена по основаниям ст.111. Предположим, что вновь избранная Дума в течение трех месяцев дважды выразит недоверие Правительству (ч.3 ст.117), и тогда Президент будет вынужден формально принять решение об отставке Правительства. Но после этого Президент не обязан формировать новое Правительство, и после процедуры, предусмотренной в ст.111, он может формально восстановить Правительство в прежнем составе (см. 4.2.1.4.). Теоретически Президент может обходиться без поддержки Государственной Думы в течение всего срока, на который он избран. Таким образом, полномочия Президента распускать Думу в случае его конфликта с Думой по поводу Правительства и, особенно, при назначении Председателя Правительства, во-первых, противоправны по существу, ибо они позволяют Президенту быть судьей в своем деле. Во-вторых, они абсурдны, ибо вынуждают нижнюю палату парламента формально брать на себя ответственность за деятельность Правительства, которое, в свою очередь, ответственно только перед Президентом.
Если к этому еще добавить чрезмерную сложность предусмотренной в ст.93 Конституции процедуры отрешения Президента от должности (см. 4.2.2.), то конституционное соотношение исполнительной и законодательной властей в Российской Федерации можно определить следующим образом: грубейшее нарушение разделения властей в пользу власти исполнительной.