Время и место открытия наследства. Наследники. Недостойные наследники
Возникновение наследственного правоотношения непосредственно связано со временем открытия наследства (ст. 1114 ГК) и с местом открытия наследства (ст. 1115 ГК). Время открытия наследства имеет важнейшее правовое значение, с ним связано определение состава наследственного имущества, а так же круг наследников как по закону так и по завещанию. ГК РФ устанавливает в качестве общего правила, что днем открытия наследства является день смерти наследодателя. ( ха ниче тут бабуля Алексеева раздувает про Медведева который время отменил :D)
Как нам известно еще со второго курса, на ряду с биологической смертью гражданина он может быть объявлен умершим в судебном порядке (ст. 45 ГК вроде) (общее правило по сроку 5 лет вроде со дня проеба гражданина). В этом случае днем открытия наследства по общему правилу будет считаться день вступления в законную силу решения суда, именно по этому дню будет определяться круг наследников этого гражданина. Несмотря на фикцию, наследниками могут быть только те лица которые есть в живых на день его смерти. Однако ГК РФ допускает что суд объявляя гражданина умершим может указать конкретный день его смерти если по обстоятельствам исчезновения этого гражданина представляется возможным установить этот день. Чаще всего это представляется возможным в тех случаях когда гражданин пропадает без вести либо при обстоятельствах угрожающих смертью (например наводнения, цунами, извержение вулкана). В этом случае, если в решение суда был указан конкретный день, то днем смерти будет считаться тот день который указан в решение суда. Короче либо на день вынесения решения либо день прямо указан в решении. И именно на один из этих дней будет определятся круг наследников. Это называется наследственной трансмиссией – !!!!допустим у мужика была жена и мама старуха. Мужик пропал, ебнулся с самолетом но его никто не нашел. Старуха мама надеялась что бабки получит. Суд например вынес решение что он сдох. Старуха не получив решения суда помирает. Т.е. она получатся помирает раньше своего сына. Но если суд указал в решении суда день до которого еще мама старуха жива была, и получается что, ту долю которую должна была получить старуха переходит к другому сыну. Как то так в общем!!!
ГК РФ в ст 1114 устанавливает правила в соответствии с которым граждане умершие одновременно не наследуют друг за другом, наследство открывается после каждого из них. Короче каждый свое наследство оставляет. С римского права таких называют камариенты (умершие одновременно)
!!!Возьмем банальную автокатастрофу. Момент смерти таких граждан определяется на день их смерти и во временной промежуток беруться календарные сутки, с 00 00 до 24 00. Тут важная штука в том какая здесь разница. Дак вот например муж с женой попали в автокатастрофу которая совершилась в 01 50 За рулем сидела жена (теперь понятно почему разъебались) мужик погибает на месте катастрофы (случилось допустим 4.10) а жена например умерла в больнице в 23 56 того же дня (в эти же календарные сутки). Наследники топают к нотариусу. И естественно эти муж с женой являются камариентами по данному случаю смерти. Таким образом жена не унаследует имущество которое принадлежало мужу например до брака. Но теперь картина такая. Если жена померла например уже в 00 05 5.10 то доля которая приходилась на нее на момент смерти мужа то оно переходит уже другим наследникам (например делится между сыном и мамой). В общем я понял но из написанного вроде мало что понятно. Но это же пример ))) В общем вся эта бурда называется наследственно трансмиссией!!!!!!
Наименее важное правовое значение имеет МЕСТО открытия наследства. Важнее было время. Именно по месту открытия наследства определяется нотариус который будет вести наследственное дело, и соответственно будет обязан принимать меры к обеспечению сохранности наследственного имущества. Последнее имеет значение особенно в том случае когда наследственное имущество расположено в разных местах.
!!!Например квартира в Екатеринбурге, дача под Москвой, а вклад в банке в Питере и вилла под Лондоном!!!
ГК РФ в качестве общего правила устанавливает, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. !!!Если у него все имущество было в разных местах, а жил он последние дни своей жизни в Мухосранске, то местом открытия наследства будет Мухосранск!!!
ГК РФ в ст. 1115 устанавливает на ряду с общим, ряд специальных правил для определения места открытия наследства. Однако специальные правила могут применяться только при определённых обстоятельствах, а именно, если место жительства наследодателя на момент его смерти установить не возможно (Кочевал с табором:D) либо наследодатель постоянно проживал за пределами РФ и там умер, В этом случае местом открытия наследства будет считаться (мы не можем же в Тибете составлять всякую хероту по завещанию): а) место нахождения недвижимого имущества б) если недвижимое имущество расположено в различных местах то для определения места открытия наследства значение имеет рыночная стоимость недвижимого имущества, наследство открывается в том месте где расположена более дорогая недвижимость (Алексеевой почему то кажется что дача в подмосковье будет стоит дороже квартиры в ЕКБ :D) в) если недвижимое имущество отсутствует, то местом открытия наследства будет место нахождения движимого имущества г) если движимое имущество расположено в разных местах то так же значение имеет его рыночная стоимость. !!!Во всех этих случаях идет приоритет недвижимости. Даже если недвижимость стоит копейки, а вклад в банке миллиард, то местом будет являтся место нахождения недвижимости!!!!! !!!Оценка недвижимости если что производится путем проведения каких то экспертиз. Не путаем с кадастровой стоимостью!!!
Центральным субъектом наследственного права является наследник или наследники. Это у нас ст. 1116 ГК. Круг наследников определятся на день смерти наследодателя. Т.о. независимо от основания наследования (либо завещание либо закон) наследниками могут быть признаны по общему правилу только те лица которые находились в живых на день смерти наследодателя.
ГК РФ допускает возможность призвания к наследству как по закону так и по завещанию так называемых насцитрусов О_О – это ребенок наследодателя зачатого при жизни и родившегося после его смерти.
Круг наследников по двум основаниям наследования отличается между собой – капитан. При наследовании по завещанию на ряду с гражданами наследовать могут любые субъекты, обладающие правосубъектностью, в частности ЮЛ, публичный образования, иностранные государства и тд.
Наследниками по закону могут быть по общему правилу физические лица т.е. граждане. Однако если наследники по закону всех очередей (а их там 8) были например признаны недостойными не приняли наследство и тд., то наследство как вымороченное (ничье) (или как то так) наследует Российская Федерация. По общим правилам о наследовании, за исключением того что РФ не может отказаться от принятия наследственного имущества. Если В составе наследства которое признается вымороченным включены жилые помещения, то их наследует соответствующее МО по месту их нахождения, а в городах федерального значения то переходят государству.
ГК РФ в ст. 1117 выделяет такую категорию как недостойные наследники. Это те лица которые отстраняются от наследования в силу совершения ими противоправных действий (украл, выпил, в тюрьму) Похожие правила об отстранении от наследства содержались еще в ГК РСФСР 64-го года хотя сам термин недостойные наследники был легализирован только в нынешнем ГК.
Отстранение было и ранее, правила просто коренным образом изменились по сравнению с ранее действующим законодательством. Ст. 1117 ГК называет две категории граждан которые отстраняются от наследства. Первая категория это абсолютно недостойные наследники – те лица которые не могут наследовать ни по закону ни по завещанию. Основания для признания наследника абсолютно недостойным перечислены в пункте первом ст. 1117 ГК РФ. Ранее было то, что если убил или покушался на наследодателя то не мог получить наследство ни при каких условиях. Теперь ГК вводит новые правила, суть которых заключается в том, что во первых – уточняется характер совершения этих действий, для отстранения от наследства необходимо, чтобы эти действия совершались умышлено и чтобы была установлена цель их совершения (способствуя призвания к наследству, устранение другого наследника, увеличение доли), во вторых – ГК РФ устанавливает, что данные действия могут совершаться гражданином не только в своих собственных интересах но и в интересах других лиц, а именно тех в отношении которых у гражданина совершающего эти действия была заинтересованность в призвании их к наследству. В третьих ГК РФ устанавливает что значение имеет не только завершенное действие, которые привели в определенному результату (смерти наследодателя например), но и не завершенное (например покушение на убийство. Не додушил не дотравил:D). Сам факт таких действий должен быть подтвержден судебным актом, то бишь приговором.
Абсолютно недостойные наследники не могут наследовать ни по закону не по завещанию. Но Если неправомерные действия не привели к желаемому для наследника результату и уже после совершения этих действий наследодатель который знал о их совершении составляет завещание в пользу гражданина их совершившего то в этом случае наследник от наследства не отстраняется. (воля наследодателя имеет абсолютное значение в таком случае)
Вторая категория недостойных наследников о которой говорится в 1117 это относительно недостойные наследники. Эти граждане отстраняются от наследства только в случае призвания их к наследству по закону. Таковыми являются лица лишенные родительских прав, после своих кровных детей они не наследуют, а так же лица которые при жизни наследодателя злостно уклонялись от лежащей на них в силу закона обязанности содержания наследодателя (это могут быть родители не платящие алименты на содержание детей, могут быть совершеннолетние трудоспособные граждане которые отказались от оказания материальной помощи своим нетрудоспособным родителям, короче вспоминаем СК).
Сам факт злостного уклонения должен быть подтвержден судебным актом.
Если наследодатель составляет завещание, в котором называет указанных выше лиц наследниками, то в этом случае от наследства они не отстраняются.
Тема – Наследование по завещанию Глава 62 ГК РФ.
Общая характеристика завещания свобода завещания, содержание завещания.
Дак вот. Как мы уже говорили, в настоящее время ГК РФ по самой структуре части третьей ставит наследование по завещанию на первое место. Отдавая приоритет именно этому основанию наследования. Прежде всего это объясняется тем что за последние десятилетия количество и стоимость имущества находящихся в собственности граждан значительно изменилось (все дохуя богатыми типа стали). В граждански оборот введены жилые помещения, иные дорогостоящие объекты недвижимости, предприятия, многие граждане являются участниками и учредителями коммерческих предприятий. Т.о. сам гражданин владелец всего этого барахла, заинтересован в правовой судьбе его имущества после смерти, а распорядится имуществом на случай смерти возможно только посредством составления завещания.
Кроме этого наличие завещания позволяет уменьшить споры между наследниками.
По своей правовой природе завещание представляет собой одностороннюю сделку – капитан. Таким образом на его совершение и действительность в полной мере распространяются общие положения о сделках (глава 9 ГК). Тем не менее в отношении завещания ГК РФ устанавливает и особые правила (ясен хуй не в произвольной форме оно пишется :D), прежде всего установлено, что завещание может совершить только гражданин который обладает дееспособностью в полном объеме) несовершеннолетние, если они не эмансипированы и не вступили в брак, недееспособные или ограниченно дееспособные совершить завещание не могут.) Если завещание совершил гражданин не обладающий в полном объеме дееспособностью, оно будет являться ничтожным.
!!!Например гражданину в 2005 исполнилось 18 лет. Он составил завещание. А в 2010 его лишили дееспособности потому что он кактус :D А в 2012 он вообще помер. Возникает вопрос??? Будет ли действительно завещание???? Так как он был дееспособным на момент совершения завещания, то завещание будет действительным, даже если он стал наполеоном :D – в таком случае если кто либо захочет оспорить завещание, они должны будут доказать, что на то время когда погибший совершал завещание он был уже ку-ку!!!
Дак вот. Вот это положение применительно к современной реалии, оно критикуется только в той части если он псих. Если он не в адеквате это все. А если он алкаш, наркоман???? Помним что ограничение в дееспособности имеет целью защиту родственников гражданина. Так что если он завещал все своим родным то будет пофиг сколько он играл в литробол до того как помер.
!!!когда происходит ограничение в дееспособности вопрос о психическом состоянии здоровья не ставится как таковой. Дети 14-18 не обладают полной дееспособностью, поэтому они не могут распоряжаться имуществом. Ну суть в том что завещание составлять такой гражданин не может.!!!
Как мы помним завещание является односторонней сделкой. Завещание является такой сделкой которая отличает личный характер совершения данных действий. Составить завещание используя институт представительства не допускается. Это исключительно личная сделка. Но при этом если гражданин не может в силу состояния овоща или отсутствия конечностей (тоже самое даже если человек читать и писать не умеет, в общем любой случай когда сам не может подписать) подписать завещание, гражданин завещателя может воспользоваться услугами рукоприкладчика (что то из первой части 160 ГК РФ).
ГК РФ достаточно полно и подробно раскрывает содержание принципа свободы завещания. Когда мы говорим о подотрасли наследственное право то свобода завещания это один из важных принципов. Смысл этого принципа сводится к следующему:
1) Гражданин может завещать имущество которое принадлежит ему на праве собственности любым лицам. Как являющиеся наследниками по закону так и совсем левые люди которые не входят ни в одну из очередей. При этом завещатель не обязан каким либо образом объяснять мотивы почем он оставляет своё имущество тому или иному субъекту.
!Почему имея 5 кровных детей гражданин оставляет имущество фонду помощи бездомных животных. Отвечать на этот вопрос не надо. Если гражданин так захотел значит так и есть. Это – абсолютная воля завещания!
2) Гражданин может указать в завещании как одного так и нескольких наследников. В последнем случае может как определить доли каждого из наследников а может доли не указывать. Спрашивается как тогда делить имущество???? В противном случае действует общее правило, т.е. доли признаются равными. Наследодатель может указать подназначение наследника – с римского права, латынь проклятая, это называется субституцией. Наследственная субституция т.е. подназначенные или запасные наследники призываются к наследованию в том случае если основной наследник или наследники умрут ранее или одновременно с наследодателем, откажутся от наследства и т.д Гражданин может сделать несколько подназначений. (например отдаю имущество любовнице. Если любовница не принимает завещание то второй любовнице и так по цепочке может)
3) Гражданин может завещать как то имущество либо имущественные права которыми он уже обладает на праве собственности так и то имущество которым он будет обладать в будущем, т.е. которое он приобретет в собственность после соершения завещания.
!!!!Тут какая штука. Когда завещается конкретное имущество, нужно помнить что если её не будет в собственности у наследодателя на момент его смерти то его замена не допускается.!!!
4) Гражданин может завещать как все свое имущество так и его определенную часть (о чем говорилось чуть чуть выше впринципе) оставив другое имущество не завещенным. В этом случае наследство после смерти этого гражданина откроется по двум основаниям, естественно по завещанию и по закону.
5) Гражданин совершивший завещание в любое время до своей смерти может изменить завещание либо отозвать завещание, опять же никак не объясняя причины этого.
6) Завещатель может составить так называемое отрицательное завещание (чисто такой доктринальный термин, его не все используют). Содержанием такого завещания будет являться выражение воли завещателя на лишение одного, нескольких либо всех наследников по закону право наследовать имущество, после его смерти.
Содержание завещания. Завещательные распоряжения. Форма завещания. Виды завещания.
Дак вот.
Содержание завещания как односторонне сделки является определение завещателя правовой судьбы своего имущества после его смерти.
!!!Как говорилось завещаний может быть одно, может быть много. Что надо помниться??? Допустим человек написал в 2001 году завещание в котором завещал все жене. Но он вступает в силу после смерти завещателя. (завещание безусловно вступает в силу после смерти завещателя. При жизни завещателя это никаких правовых последствий не порождает. У нас есть такое явление как тана завещания. До своей смерти гражданин может всех собрать и выразить свою и волю и эти лица должны хранить тайну завещания). Он живет живет не умирает (черт его побери :D) 2005 год – он пишет завещание что отдает часть имущества сыну. В 2010 году пишет что другая часть имущества передается матери. В 2012 он покупает например яхту и наконец то успокаивается и переходят в спокойный мир, умирает и все такое. Возникает вопрос, что со всем этим добром делать. Кому что исполнять, кому что достанется????? Все завещания будут действительными. Важно помнить что можно отозвать старое завещание и написать новое, а так же можно составить просто новое так как имело место частичное изменение завещание (если полное изменение то это косвенная отмена завещания) В нашем случае дочь получит свою часть, мать получит свою часть а жена получит все остальное вместе с яхтой. Помним, что все эти завещания подлежат исполнению!!!
Содержание завещания.
Завещателем могут по его желанию включены завещательные распоряжения. Наряду с подназначением наследника ГК РФ называет 2 вида завещательных распоряжений – это завещательный отказ (легат !!!Ипаная латынь!!!) (ст. 1137-1138 ГК РФ) и завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ)
Завещательный отказ (легат) – это распоряжение имущественного характера которым завещатель обязывает одного или нескольких наследников выполнить обязанность в пользу указанного в завещании лица или лиц которые именуются отказополучателями (легатарии)
!!!НЕ ПУТАТЬ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА. !!!
ГК РФ примерно описывает действия которые примерно описывает действия которые должны будут произвести наследники в качестве исполнения легата. Это может быть передача определенного имущества из состава наследства, выполнение работ, оказания услуг, приобретение наследником определенной вещи и её передача отказополучателю. Ст. 1137 ГК РФ специально выделяет такую разновидность завещательного отказа как предоставление права пользования жилым помещением.которое должно перейти в собственность наследника. Исполняется завещательный отказ за счет наследственного имущества.
ГК РФ устанавливает, что завещатель может возложить исполнение завещательного отказа как на того наследника и наследников которые называются в завещании, так и на наследников по закону. В последнем случае содержание завещания будет составлять только….. (прослушал ((((()
Завещательный отказ обременяет не наследника а долю в наследстве. Поэтому исполнять завещательный отказ должны те наследники которые примут наследство. ГК РФ устанавливает срок в течении которого отказополучатель может потребовать исполнения завещательного отказа (3 года со дня открытия наследства). Данный срок является присекательным, его истечение прекращает право требования отказополучателя.
В завещании наследодатель так же может сделать подназначение откаазополучателей. На ряду с основным отказополучателет назначить запасного отказополучателя.
Право требовать завещательного отказа является личным правом отказополучателя оно не может быть передано другим лицам в силу прямого указания в ГК РФ на отказополучателей распространяются правила ст. 1117 о недостойных наследниках. Т.о. если отказополучатель совершит указанные в 1117 противоправные действия он так же лишается права требовать в его пользу указанных в завещании действий.
Завещательное возложение – возложение на одного или нескольких наследников обязанности совершить какое либо действие имущественного или неимущественного характера направленное на осуществление общеполезной цели.
Возложение и отказ имеют много общего. Они обременяют не наследника а долю в наследстве, исполняются за счет наследственной массы, не должны ограничивать правоспособность наследника.
Отличие между легатом и возложением в основном заключается в следующем:
1) Цель – легат всегда устанавливает в пользу конкретного лица или лиц. (Сделай хорошо конкретному человеку) Цель возложения это общеполезная цель(например передача книг в библиотеку организации – что то Алексеева про библиотеку вспомнила О_О)
2) Завещательное возложение может носить как имущественный так и не имущественный характер (например в отношении передачи тела во благо студентам для опытом и прпарирования :D ) Завещательный отказ всегда носит только имущественный характер
ГК РФ специально оговаривает что в качестве завещательного возложения наследодатель может установить обязанность (привет любителям домашних животных) содержание принадлежащих ему домашних животных и осуществление за ними ухода и надзора.
!!!Обязательства наследники несут в пределах наследуемого имущества. Т.е. по долгам они будут отвечать в той мере сколько получили в наследство!!!
Дак вот. ГК РФ относит завещание к сделкам которые требуют квалифицированной письменной формы. Т.е. одним из условий совершения завещания заключается то что оно должно быть совершено письменно, собственноручно подписано завещателем (за исключением случаев когда у него паркенсон:D) Под страхом недействительности завещание подлежит нотариальному удостоверению.
При этом ГК РФ устанавливает новые виды завещаний:
Закрытое завещание (1126 ГК РФ) – новый вид завещания который призван обеспечить максимальную тайну содержания завещания. Отличительной особенностью является то, что никто, кроме самого завещателя не знает о его содержании. Данное завещание должно быть не только собственноручно подписано но и написано завещателем. После этого оно помещается завещателем в конверт который в закрытом виде передается нотариусу в присутствии двух свидетелей. Нотариус удостоверяет сам факт передачи завещания (А если там будет листок с фигой, или составлено отрицательное завещание с использованием нецензурных слов , короче главное чтобы был текст, если завещатель прикалолся то он все равно не увидит лица наследников :D:D:D:D) Нотариус помещает этот конверт в другой конверт, пишет дату принятия, делает отметку о факте принятия этого завещания, на конверте должны расписаться свидетели, нотариус так же должен сделать отметку о личности свидетелей. Свидетели при передаче конверта должны обязательно присутствовать. Если нотариус принял без свидетелей то это будет основанием для признания завещания недействительным (Ну нотариус дурааааак, ой дурак :D)
Завещание в чрезвычайных обстоятельств.
Ст. 1129 ГК РФ. Отличительной особенностью данного завещания заключается в том что оно совершается в простой письменной форме. Но при отсутствии нотариального удостоверения не влечет его ничтожность при наличии условий:
А) оно собственноручно написано и подписано завещателем.
Б) оно подписано завещателем в присутствии двух свидетелей которые так же должны расписаться
В) завещатель действовал в обстановке которая угрожала его жизни.
Г) в сложившейся ситуации у гражданина должна отсутствовать реальная возможность совершить завещание либо в нотариальной либо в приравненной к нему форме.
Дальнейшее исполнение завещания и его действительность так же имеет ряд особенностей. Если завещатель остался жив (вот ведь пдр:D пообещал и не помер) то завещание автоматически утрачивает силу по истечении месяца со дня прекращения этих чрезвычайных обстоятельств.
Если завещатель умер данное завещание подлежит исполнению только на основании судебного решения. В суд могут обратится заинтересованные лица, данное понятие в самой статье не раскрыто, но предполагается что это наследники которые указаны в завещании.
Если в суд не было подано заявление то идет общее правило – наследование по закону.
На ряду с этими двумя формами завещания ГК РФ называет еще один специальный вид завещаний который установлен только в отношении денежных средств которые помещены в банк в качестве вклада. Т.о. для другого имущества эта форма (ст. 1128 ГК РФ) использоваться не может. Гражданин который желает завещать эти денежные средства имеет право выбора, либо составить завещание в нотариально форме, т.е. воспользоваться общими правилами, либо совершить завещательное распоряжение на эти денежные средства именно в самом кредитном учреждении. (ПП от 28 ноября 2002 года «правила совершения завещательных распоряжений на денежные средства в банках) суть этих правил сводится к тому что такое распоряжение должно быть собственноручно написано завещателем и удостоверена служащим банка.
!!! Тут еще какая штука.
Защита прав нетрудоспособных иждевенцев наследодателя при наследовании по завещанию.
Одним из принципов наследственного права, как уже говорилось, это принцип свободы завещания, однако свобода завещания не является безграничной. В интересах лиц которые являются нетрудоспособными и при жизни наследодателя состояли на его иждивении ГК РФ содержит правила об обязательной доле в наследстве. Данные правила призваны гарантировать имущественные интересы данной категории граждан которые после смерти наследодателя практически остаются без средств к существованию, а заработать бабки они сами не могут, так как они нетрудоспособные.
Ст. 1148 ГК РФ раскрывает понятие нетрудоспособного иждивенца наследодателя. Для признания гражданина таковым, обязательным является нетрудоспособность данного гражданина, либо в силу возраста(несовершеннолетние до 18 лет, или пенсионеры) либо в силу состояния здоровья (соответствующая группа инвалидности)
Ст. 1148 ГК РФ подразделяет нетрудоспособных иждивенцев на две группы:
1)Наследники по закону любой очереди. Для данных граждан необходимо доказать только факт нахождения их на иждивении у наследодателя.
2) граждане которые наследниками по закону не являются. Для этих граждан необходимо не только состояние на иждивении у наследодателя не менее года но и совместное проживание с ним.
ГК РФ устанавливает что если указанные обстоятельства будут иметь место, что будет подтверждено то нетрудоспособные иждивенцы при наследование по такому основанию как закон призываются к наследованию вместе с наследниками соответствующей очереди и наследуют в равных долях с другими наследниками. Если 7 очередей наследников по закону отсутствует или они отказались и т.д. то нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследству самостоятельно и наследуют в качестве наследников 8-о очереди.
Если наследодатель составляет завещание интересы нетрудоспособных иждивенцев страдать не должны. В таких ситуациях ГК РФ в ст. 1149 ограничивает свободу завещания устанавливая правило об обязательной доле в наследстве которую должны получить нетрудоспособные иждивенцы. ГК РФ устанавливает что размер этой обязательной доли по общему правилу составляет половину той доли которая бы причиталась этому наследнику в случае наследования по закону.
!!!Не половину всего наследства а половину доли законного наследства.!!!!
!!!И так пример. Берем Тёщу. У нее есть Зять. У зятя есть дети взрослые. Теща нетрудоспособная бабушка. Она свела зятя в могилу, а зять до этого написал завещание на друга детства :D Определяем наследственную массу(т.е. наследников) Друг получит свое. Друг получает по завещанию все что ему полагается. Т.е. у нас по закону остается дети и жена. Теща получает 1\4 от всего наследства которое полагается наследникам по закону. 1\4 будет её законной долей в наследстве. А если бы по завещанию все ушло то теща бы получила только 1\8 т.е. в 2 раза меньше законной доли.!!!!!!
Нынешний ГК РФ изменил правила определения доли. Ст. 1149 ГК РФ допускает возможность снижения размера обязательной доли либо вообще отказ в её присуждении на основании судебного решения. Однако это возможно только в том случае когда речь идет о конкретном имуществе которое используется либо для проживания либо для осуществления профессиональной деятельности (например рояль).А так же При жизни наследодателя наследник который назван в завещании пользовался этой вещью (например проживал в квартире). И еще если нетрудоспособный иждивенец при жизни наследодателя данную вещь не использовал. Кроме указанных обстоятельств суд должен изучить такие факторы как имущественное положение нетрудоспособного иждивенца (может он богаче Билла Гейтса:D) а так же установить то обстоятельство, что выделение обязательной доли приведет к невозможности передачи этой вещи наследнику названному в завещании.