Основания возникновения обязательств
1. Договор – соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
2. Односторонняя сделка, в которой субъект гражданского права путём одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на себя обязанность (например: завещание).
3. Причинение вреда. Закон обязывает лицо, причинившее вред, возместить его в полном объёме (ст.1064 ГК).
4. Неосновательное обогащение – неосновательное приобретение или сбережение имущества одним лицом за счёт другого лица. Лицо, которое без законных оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему это имущество (ст.1102 ГК).
Иные действия граждан и юридических лиц.
Судебные решения.
7. События (например, наступление страхового случая).
Исполнение обязательства – это действие (либо воздержание от действия) которые должник обязан совершить в пользу кредитора.
Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется общим правилам (принципам).
Принципы исполнения обязательств:
1) Надлежащее исполнение – исполнение в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона или в соответствии с обычаями делового оборота.
2) Экономичное исполнение – исполнение наиболее целесообразным, рациональным способом. Этот принцип в законе не закреплён, но следует из обычаев делового оборота.
3) Реальное исполнение – исполнение обязательства в натуре, т.е. совершение должником действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом.
4) Недопустимость одностороннего отказа от обязательства.
Множественность лиц в обязательстве имеет место в тех случаях, когда стороны в обязательстве представлены не одним лицом, а двумя или более.
Виды множественности:
1) Активная – на стороне кредитора участвует в обязательстве несколько лиц, а на стороне должника – одно.
2) Пассивная – множественность на стороне должника.
3) Смешанная – множественность на стороне должника и на стороне кредитора.
Возможны случаи, когда происходит замена кредитора или должника – перемена лиц в обязательстве.
Замена кредитора может иметь место в силу закона или на основании договора заключаемого кредитором с третьим лицом об уступке права требования.
В силу закона уступка права требования может иметь место в случаях, предусмотренных ст. 384 ГК:
1) В результате универсального правопреемства (например: при реорганизации юридического лица, при наследовании).
2) По решению суда о переводе права кредитора на другое лицо.
3) В других случаях, предусмотренных законом.
Перечень оснований уступки права требования в силу закона не является исчерпывающим.
Перевод долга – замена должника в обязательстве. Личность должника имеет для кредитора важное значение. Замена должника осуществляется только с согласия кредитора.
В целях предотвращения либо уменьшения размера негативных последствий, которые могут наступить в имущественной сфере кредитора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, предусмотрены специальные меры, называемые способами обеспечения исполнения обязательства.
1) Неустойка– денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (п.1 ст. 330 ГК).
2) Залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом (ст.334 ГК).
3) Удержание позволяет кредитору, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, удерживать её до тех пор, пока должник не выполнит просроченное обязательство по оплате этой вещи или не возместит кредитору связанные с ней издержки и другие убытки (ст.359 ГК).
4) Поручительство. По договору поручительства (ст.361 ГК) поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
5) Банковская гарантия. В силу банковской гарантии (ст.368 ГК) банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару), в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства, денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о её уплате.
6) Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п.1 ст.380 ГК).
Сделки
Сделка является одним из наиболее распространенных юридических фактов в гражданском праве.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
Признаки сделки:
1.сделка как волевое действие (внутренняя воля лица, совершающего сделку и внешнее волеизъявление должны совпадать);
2.основание сделки (кауза) должно быть законным и осуществимым;
3.правомерность сделки.
Сделки могут быть классифицированы по различным основаниям.
1-я классификация. В зависимости от количества сторон, выражающих волю на совершение сделки, эти сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (например, завещание, доверенность).
Двусторонние и многосторонние сделки представляют собой договоры. Для заключения двусторонней сделки необходимо выражение согласованной воли двух сторон (договор купли-продажи), для многосторонней сделки необходимо волеизъявление трех или более сторон (договор простого товарищества).
2-я классификация. Сделки, совершенные под условием, в соответствии со ст. 157 ГК РФ делятся в зависимости от вида условия на:
1. Сделки под отлагательным условием.
2. Сделки под отменительным условием.
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, продажа квартиры поставлена в зависимость от приобретения продавцом иного жилья).
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, прекращение договора аренды здания поставлено в зависимость от его реконструкции).
3-я классификация. В зависимости от формы сделок.
· устные
· письменные (простая письменная или нотариальная).
Для того чтобы сделка являлась действительной, необходимо, чтобы кроме соблюдения требуемой законом формы, она совершалась дееспособным субъектом, по своему содержанию отвечала требованиям закона и иных правовых актов, а волеизъявление сторон соответствовало внутренней воле. В случае несоблюдения этих требований сделка может быть признана недействительной.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты и которые соответствуют данной сделке.
Виды недействительных сделок:
1) Оспоримая сделка – это сделка, являющаяся недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ, в силу признания ее таковой судом.
2) Ничтожная сделка – это сделка, являющаяся недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ, независимо от признания ее таковой судом.
Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Таким образом, законодательством установлена презумпция ничтожности недействительной сделки.
Юридические составы ничтожных сделок, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, включают в себя:
1. сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности;
2. сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным;
3. сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет;
4. сделки, совершенные с нарушением формы, если законом
предусмотрены такие последствия;
5. сделки, совершенные с нарушением требования об их государственной регистрации;
6. мнимые и притворные сделки.
Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия; такая сделка ничтожна.
Притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку; такая сделка ничтожна (например, вместо договора купли-продажи квартиры супруг приобретает квартиру по договору дарения без согласия супруги). К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.
Юридические составы оспоримых сделок, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, включают в себя:
1. сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности;
2. сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки;
3. сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
4. сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности;
5. сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
6. сделки, совершенные под влиянием заблуждения;
7. сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств.
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Последствия недействительности сделок. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна она с момента ее совершения. К последствиям недействительности сделок относятся:
1. двусторонняя реституция;
2. односторонняя реституция;
3. возмещение реального ущерба;
4. недопущение реституции.
Двусторонняя реституция применяется во всех случаях, когда иное не предусмотрено законом. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах. Двусторонняя реституция применяется при нарушении формы сделки, при совершении сделок гражданами, ограниченными в дееспособности, малолетними и др.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Пользование при этом полученными стороной сделки от другой стороны денежными средствами следует учитывать при проведении двусторонней реституции
Односторонняя реституция состоит в том, что исполненное по сделке получает обратно лишь одна сторона – добросовестная. Недобросовестная сторона исполненного не получает, оно переходит в доход государства. Например, по сделкам, совершенным под влиянием обмана, угрозы, насилия, виновная сторона не получает исполненного обратно.
Возмещение реального ущерба применяется по сделкам, совершенным гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Дееспособная сторона обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
Недопущение реституции и обращение всего полученного в доход государства применяется к сделкам, совершенным с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
Договоры
В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор принято рассматривать в трех значениях:
1) как сделку. В связи с этим к договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках;
2) как обязательство. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными нормами Гражданского кодекса РФ о договорах;
3) как документ, в котором зафиксированы права и обязанности сторон, если договор требует письменной формы.
В научной литературе приводятся различные классификации договоров:
1) в зависимости от количества сторон различают двусторонние и многосторонние (например, договоры простого товарищества);
2) в зависимости от момента заключения – консенсуальные и реальные. Консенсуальные договоры считаются заключенными с момента достижения соглашения по всем существенным условиям и придания договору необходимой формы. Реальные договоры считаются заключенными с момента совершения определенных действий, в частности с момента передачи денег, имущества (договор займа, договор доверительного управления);
3) в зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами – односторонние и двусторонние. В односторонних договорах у одной из сторон имеются только права, а у другой только обязанности (договор дарения, займа), в двустороннем договоре у каждой из сторон имеются и права, и обязанности (договор купли-продажи, аренды);
4) в зависимости от предоставления встречного удовлетворения –возмездные и безвозмездные (например, договор дарения, ссуды и др.);
5) в зависимости от субъектного состава – предпринимательские (т.е. когда в качестве сторон выступают субъекты предпринимательской деятельности) и договоры с участием потребителей (т.е. когда в качестве одной из сторон выступает гражданин, приобретающий товары, работы, услуги для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью);
6) предусмотренные и не предусмотренные законодательством (например, договор о передаче ноу-хау);
7) простые и смешанные. (Смешанный договор – договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами.)
8) основные и дополнительные (акцессорные). К дополнительным относятся договоры, предусматривающие способы обеспечения исполнения обязательств (залог, задаток и др.).
9) и другие.
Особо законодательством выделены такие виды договоров, как:
· публичный договор;
· договор присоединения;
· предварительный договор;
· договор в пользу третьих лиц.
Для заключения гражданско-правового договора необходимо достигнуть соглашения по всем существенным условиям договора и придать договору соответствующую форму.
Существенные условия договора – это условия, без которых договор считается незаключённым. К ним относятся:
1) условия о предмете (например, предметом договора купли-продажи является имущество, передаваемое по договору, подряда – работы и их результат);
2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;
3) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как необходимые для договоров данного вида;
4) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
К форме договора применяются нормы о форме сделок. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определённая форма.
Если стороны договорились заключить договор в определённой форме, он считается заключённым после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась (ст. 434 ГК РФ).
Порядок заключения договора включает в себя следующие стадии:
Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (например, в виде оферты может быть представлен проект договора, подписанный оферентом);
Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии.
Общие положения наследственного права
Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей от умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Конкретизируя понятие наследования, необходимо отметить два обстоятельства:
1) Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое.
2) К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается нормами ГК.
Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника.
По наследству переходят только те права и обязанности, которые принадлежали наследодателю.
К числу оснований наследования относится закон и завещание.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст.1111 ГК).
В разделе V «Наследственное право» ГК РФ наследование по завещанию находится на первом месте (гл. 62 ст. 1118 – 1140), а наследование по закону – на втором (гл. 63 ст. 1141 – 1151).
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ).
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Наследодателем может быть только физическое лицо.
При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. При наследовании по завещанию наследодатель должен быть полностью дееспособным.
Круг наследников по завещанию определяет завещание, а круг наследников по закону определяет закон.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.
Закон определяет понятие недостойных наследников.
Недостойные наследники – граждане, которые не имеют права наследовать и граждане, которые отстранены судом от наследования.
Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании статьи 1117 ГК РФ (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.