Категории граждан по дееспособности. Основания, порядок и пределы ограничения дееспособности граждан.
Банкротство гражданина.
Реализация норм нового закона о банкротстве физических лиц 2015 года позволит каждому гражданину, который оказался в сложном положении, учитывая предполагаемые доходы, равно как и имеющиеся, правильно распланировать исполнение обязательств перед кредитными организациями, восстановив, тем самым свою платежеспособность. Возможность банкротства существует в России уже более 20 лет, однако данный институт никогда не охватывал финансовой несостоятельности обычных граждан, его деятельность всегда касалась только организаций. На притяжении семи лет законодатель разрабатывал и корректировал нормативно-правовой акт, направленный на банкротство физлиц и только в декабре 2014 года закон был принят Государственной Думой РФ и утвержден Советом Федерации РФ.
Суть закона о банкротстве физических лиц Важно! Для признания физического лица банкротом заявитель должен иметь основания и доказательства финансовой несостоятельности должника. Основной целью законодательного документа является предоставление заемщику, попавшему в сложное финансовое положение, возможность погашения задолженности не сразу, а по истечению определенного периода, с использованием доходов, которые будут получены в будущем. Документ сопровождает возможность банкротства следующими правилами: долг заемщика, который может быть признан банкротом, должен превышать 500 000 рублей и иметь фактор неисполнения не менее 3х месяцев; заемщику, которого признают банкротом, может быть предоставлена рассрочка по оплате долга на период до 3х лет; в случае непогашения долга в указанный период, должника будут считать банкротом, после чего его имущество будет передано на реализацию и погашение задолженности. Важно! Физическое лицо может быть признано банкротом, как по собственной инициативе, так и по обращению кредиторов, а также его наследников уже после его смерти. Несмотря на наличие определенных правил, имеются некоторые отступления, так например, это касается суммы долга физического лица – заявление в суд о банкротстве может быть подано и при меньшей сумме долга, если: долг имеет большую стоимость имущества, принадлежащего гражданину; долг не достигает предела, установленного законодательством, но гражданин предвидит свое банкротство, ввиду наличия объективных признаков неплатежеспособности.
Сроки в законе о банкротстве Заявить о своем банкротстве граждане могут уже с 01 июля 2015 года, напомним, что ранее срок банкротства физических лиц устанавливался с 2016 года. Максимальный срок реализации плана реструктуризации долга (рассрочки долга) составляет три года, по истечению срока, гражданин признается банкротом, а его имущество реализуется в счет погашения долга. К рассмотрению судом принимаются заявления с неисполненными обязательствами не менее трех месяцев.
Нюансы нового закона о банкротстве Обращения о финансовой несостоятельности физических лиц будет рассматривать: суды общей юрисдикции – заявления инициаторов лично и кредиторов, относительно обычных граждан; арбитражные суды – заявления инициаторов лично и кредиторов, относительно индивидуальных предпринимателей. Важно! Любые требования кредитора касаемо его личности, в том числе, требование о взыскании алиментов, возмещение вреда, причиненных жизни и здоровью и другое, подлежат исполнению должником-банкротом в полном объеме. Когда должник официально признается банкротом, он направляется судом в общую конкурсную массу, где производится распродажа его имущества на открытых торгах. Относительно реализации закон также предусматривает некоторые тонкости, так: Согласно п. 3 ст. 213.25 закона, из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с нормами гражданское процессуального законодательства. То есть, судебные иски не могут распространяться на единственное жилье должника, его личные вещи и продукты питания. Согласно п.4 ст. 213.25 закона о банкротстве физических лиц, в торги может быть включено долевое имущество гражданина, то, которым он владеет совместно с другими лицами. В данном случае изъятию и передаче на торги может подвергаться строго его доля в общем имуществе. Более того, кредитор вправе требовать выделения доли должника в общем имуществе для обращения взыскания. Согласно п. 6 ст. 213.27 закона, в случае, когда часть исполнительных обязательств должника не была удовлетворена в силу недостаточности имущества, требования по остальным претензиям автоматически считаются погашенными. Важно! Дело о банкротстве признается закрытым, только в случае если суд признает все претензии удовлетворенными. Однако в случае выявления предоставления ложных сведений гражданином, наличия доказательств сокрытия имущества и другое, дело о банкротстве может быть возобновлено судом по требованию заинтересованной стороны. Кроме того, за такие действия гражданин может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.
Последствия признания гражданина банкротом В соответствии со статьей 213.30 нового Закона о банкротстве физлиц, в случае наличия судебного решения о признании гражданина банкротом: в течении пяти лет с момента признания гражданина банкротом, он не имеет права принимать на себя обязательство по кредитным договорам или договорам займа, без указания в них факта банкротства; в течении пяти лет с момента признания гражданина банкротом по его заявлению и в отношении него не может быть возбуждено дело о банкротстве; если в течении пяти лет дело о банкротстве гражданина, уже признанного банкротом, будет рассматриваться по заявлению кредитора либо иного заинтересованного лица, то правило об освобождении от обязательств, предусмотренное ст. 213.28 настоящего закона, в отношении гражданина применяться не будет; в течении трех лет с момента признания гражданина банкротом, он не имеет права занимать должности в органах управления юридического лица, а также другим образом участвовать в управлении компании.
Банкротство индивидуальных предпринимателей В соответствии с нормами статьи 214 Закона о банкротстве физических лиц, к отношениям, связанным с банкротством ИП, применяются правила, предусмотренные главой 10 Закона о несостоятельности с учетом особенностей установленных новым законом о банкротстве физических лиц. Так, согласно статье 216.1 закона, устанавливается возможность освобождения ИП от обязательств в случае завершения расчетов с кредиторами, при признании его банкротом – он освобождается от требований, речь не идет о требованиях, тесно связанных с личностью кредитора либо о сокрытии имущества, подлежащего реализации. Статья 216.2 устанавливает последствия повторного банкротства предпринимателя: в течении пяти лет предприниматель, признанный банкротом, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью либо занимать должности в органах управления юридических лиц; в течении пяти лет предприниматель банкрот не вправе принимать на себя кредитные обязательства без указания факта своего банкротства;
1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.
2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования. Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.
3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве).
4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.
Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом, несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования личного характера.
5. Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).
10. Единство и проблема дуализма современного гражданского права.
В науке гражданского права проблема дуализма в праве рассматривается с различных позиций. Так, существует точка зрения, в соответствии с которой проблема дуализма гражданского права выражается в его делении на вещные и обязательственные права и институты (К.И. Скловский). Исследуя данную проблему, автор приходит к выводу о том, что источник дуализма права следует искать в его истории и, прежде всего, - во владельческих отношениях и виндикационной защите, в которых более всего обнаруживается несводимость к обязательству и связь с вещью.
При ином подходе к проблеме дуализма в гражданском праве речь идет о дуализме как проблеме разграничения сферы действия гражданского и торгового права. Данная проблема была центром внимания дореволюционных российских цивилистов, среди которых велась оживленная дискуссия о степени самостоятельности торгового права и о его месте в правовой системе. Одни цивилисты отстаивали ту или иную степень самостоятельности торгового права и обосновывали необходимость усиления дуализма и разграничении права общего и права торгового, другие рассматривали торговое право в качестве составной части гражданского права и настаивали на устранении дуализма частного права.
В советский период развития отечественной цивилистики проблема дуализма в гражданском праве проявилась с новой силой: советские ученые разделились на два лагеря - сторонников цивилистической и сторонников хозяйственно-правовой концепции.
Важнейшим шагом в решении задачи установления правовых основ единого рынка явилось принятие Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым законодатель не поддержал идею принятия Хозяйственного (торгового) кодекса, а пошел по пути единства гражданско-правового регулирования.
В современной цивилистической литературе существует два подхода к вопросу о том, имеют ли предпринимательские (хозяйственные) отношения принципиальные отличия от других гражданско-правовых имущественных отношений. Часть авторов считает, что такие отличия имеются и требуют своего учета в действующем праве. По мнению других таких специфических отличий нет. Этим определяются и основные тенденции в современном частном праве: с одной стороны оно тяготеет к дифференцированному регулированию однородных общественных отношений в зависимости от особенностей их субъектного состава, а с другой стороны - к унификации частного права. В свою очередь эти тенденции проявляются в сохраняющемся стремлении торгового права к самостоятельности и одновременно в его неуклонном сближении с классическим гражданским правом. Таким образом, дуализм права - это многоплановое деление, в котором выражается та или иная степень дифференциации правового регулирования. О дуализме частного (гражданского) права обоснованно говорить как о внутреннем делении, не нарушающем целостность данной отрасли права. Дуализм как внутреннее деление частного права, позволяющее учитывать особенности регулирования предпринимательских (торговых, коммерческих) отношений, явление позитивное, не противостоящее единству гражданского права, а выражающее дифференциацию различных видов отношений в рамках единого гражданского права (В.Д.Рузанова).
11. Правосубъектность как гражданско-правовая категория, проблемы ее содержания и соотношения со смежными гражданско-правовыми категориями.
В гражданско-правовых отношениях могут выступать как отдельные граждане, так и коллективные образования (юридические лица, государства, национально- государственные образования, административно-территориальные образования). Наряду с термином «Юридическое лицо» законодатель использует термин «Физическое лицо», которым охватываютя:
1. Граждане Российской Федерации;
2. Иностранные граждане;
3. Лица без гражданства.
Правовое регулирование отношений предполагает наличие определенных качеств у субъектов, следовательно, правосубъектность – определяет, какими качествами должны обладать субъекты правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей области права. Представления о гражданской правосубъектности связано с наличием у лиц таких качеств, как правоспособность – т.е. способность иметь права и нести обязанности с момента рождения и до смерти; и дееспособность – способность своими делами приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. С момента достижения определенного возраста (с 18 лет в полном объеме). Понятия правоспособность и дееспособность можно объединить понятием гражданской правосубъектности. Обладание гражданской правосубъектностью для субъекта недостаточно, чтобы иметь конкретные субъективные гражданские права и нести обязанности. Это всего лишь необходимая предпосылка; чтобы права возникли необходим юридический факт, влекущий возникновение конкретного субъективного права. Возможны ограничения правосубъектности: 1. Заболевание гражданина (не могут контролировать свои действия); 2. Санкция за совершенное преступление. Правосубъектность связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права (имя, место жительства, акты гражданского состояния; фирменное наименование, место регистрации, товарный знак).
Правоспособность граждан.
Правоспособность определяется в ст. 17 ГК РФ. Ей свойствены абстрактность и неотчуждаемость. Содержание правоспособности – весь комплекс прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским законодательством. Для приобретения прав, входящих в круг «правоспособности», нужны определенные условия и действия. При равной правоспособности всех граждан их конкретные права различаются в зависимости от возраста, имущественного положения, состояния здоровья. Гражданская правоспособность основана на принципах равноправия и социальной справедливости (ст.7, 19 КРФ). Правоспособность возникает с фактом рождения и сопутствует гражданам на протяжении всей жизни. Она не зависит от возраста, здоровья, жизнеспособности человека. Правоспособность прекращается со смертью человека, в момент, когда возврат к жизни исключен. Правоспособность – это качество человека неотчуждаемо. Содержание правоспособности граждан составляет систему их социальных, культурных и других прав, которые определены и гарантированы Конституцией (Гл.2) всем лицам, находящимся на территории государства, обеспечивается равенство правоспособности. Правоспособности специально посвящена ст. 18 ГК, которая дает перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав – возможность иметь имущество на праве собственности, наследовать, завещать имущество, заниматься предпринимательской деятельностью. Гражданин может иметь иные иущественные и личные неимущественные права, не предусмотренные законом, но не противоречащие началам и смыслу гражданского законодательства. Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все граждане, но это не означает, что объем конкретного субъективного права каждого гражданина равен объему прав другого гражданина, но сама возможность иметь такие права является равной. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности, только в случаях, предусмотренных законом п.1 ст.22 ГК. Собственными действиями гражданин так же не может ограничить свою правоспособность. Так будет признано ничтожным обязательство гражданина покинуть город где он постоянно проживает для того, чтобы не встречаться со своей бывшей женой и сыном, потому что возможность выбора места жительства ему гарантировано, и никто не вправе принуждать его никакими юридическими мерами. Правоспособностью гражданин наделен с момента рождения и в течение всей жизни. Медицина при рождении ребенка руководствуется началом дыхания. Способностью иметь его права обладают в ряде случаев и неродившиеся лица. Так, в соответствии со ст. 530 ГК* 64 года наследниками по закону признаются дети наследодателя, родившиеся после его смерти, а наследниками по завещанию – любые лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. В соответствии со ст. 1088 ГК* 95г. ребенок потерпевшего, родившийся после его смерти имеет право на возмещение вреда.
В медицине различаются понятия клинической и биологической смерти.
Клиническая смерть – остановка работы отдельных органов. Однако при этом существует возможность восстановления жизнедеятельности организма.
Биологическая смерть – необратимые процессы в организме человека. Правоспособность перкращается с биологической смертью, когда возврат к жизни исключен.3 Реализация правоспособности граждан имеет определенные пределы. Осуществляя надлежащие ему гражданские права и свободы гражданин не должен наносить ущерба окружающей среде, нарушать права и законные интересы иных лиц (ст.10 ГК). Иногда правоспособность гражданина может быть ограничена только по закону и только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, законных инересов других лиц (ст.22п.1 ГК) – лишение свободы, права заниматься предпринимательской деятельностью, как санкции за преступление и административные правонарушения, лишение родительских прав. Собственными действиями гражданин не может ограничить свою правоспособность или отдельные ее элементы. Правоспособность возникает один раз и прекращается так же один раз. Лишение правоспособности в целом невозможно (ст.55п.3 Конституции РФ)
Дееспособность – ст 21 ГК.
Элементами содержания дееспособности являются:
1. Сделкоспособность – возможность самостоятельного заключения сделок
2. Деликтоспособность– возможность нести самостоятельную имущественную ответственность. Гражданский кодекс в качестве элемента дееспособности выделяет возможность заниматься предпринимательской деятельностью (ст.23ГК). Особенностью осуществления предпринимательской деятельности является: 1. Необходимость государственной регистрации как индивидуального предпринимателя; 2. Установление правил о несостоятелности (банкротстве) индивидуального предпринимателя (ст.25 ГК). Дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение гражданином определенного уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия определяет возраст. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия (с 18 лет) – п.1ст.21 ГК.
Допускаются 2 исключения:
Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом.
Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.
Вещи
В узком значении слова эти материальные объекты для целей гражданского права могут быть подразделены на следующие категории:
§ средства производства и предметы потребления;
§ недвижимые и движимые вещи. К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, а также все, что прочно связано с землей (здания, сооружения, многолетние насаждения). Недвижимые вещи и сделки с ними подлежат обязательной государственной регистрации. Остальные вещи относятся к движимым, которые по общему правилу государственной регистрации не проходят;
§ делимые и неделимые вещи. Делимой считается вещь, которая может быть разделена без изменения ее назначения; делимость является важным правовым свойством вещи;
§ вещи, определенные индивидуальными признаками, и вещи, определенные лишь родовыми признаками. Если вещь является уникальной (единственной) или если она выделена из ряда других аналогичных вещей, например, “этот мешок сахара”, то она определена индивидуальными признаками. Вещи, определенные индивидуально, в гражданском обороте участвуют иначе, чем вещи, определенные только родовыми признаками;
§ потребляемые вещи (исчезающие при их разовом использовании) и непотребляемые вещи. Последние потребляются постепенно (амортизируются);
§ главная вещь и принадлежность; принадлежностью считается вещь, предназначенная для обслуживания главной вещи (например, смычок для скрипки); обычно принадлежность следует судьбе главной вещи, например, передается вместе с ней при покупке;
§ основные вещи и полученные от них плоды, продукция, доходы; плоды, продукция, доходы принадлежат лицу, использующему вещь на законном основании, если иное не предусмотрено законом или договором.
Предприятие
Как объект права — это сложная вещь, имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности. Оно в целом признается недвижимостью. Предприятие полностью или частично может быть объектом купли-продажи, залога, аренды.
В состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности: земельный участок, здания, сооружения, сырье, продукция; права требования, долги, фирменное наименование, товарный знак и т. п.
Деньги (валюта)
Рубль выступает законным платежным средством, обязательным к применению в России. Отказ принять рубль в оплату платежей считается нарушением закона.
Платежи на территории РФ осуществляются в виде наличных или безналичных расчетов. Правила безналичных расчетов устанавливаются правительством РФ и Центральным банком.
Иностранная валюта и валютные ценности (к ним относятся алмазы, рубины, золото в слитках, выраженные в иностранной валюте чеки, векселя и т. п.) могут быть объектом сделок только в соответствии с правилами, установленными правительством РФ. Эти правила содержат ограниченный перечень круга лиц, которые вправе осуществлять такие сделки.
Ценные бумаги
Они являются разновидностью вещей.
Это документы, удостоверяющие определенные права, причем эти права можно осуществить только при предъявлении ценной бумаги. Передача ценной бумаги другому лицу означает переход к нему всех прав, удостоверенных ценной бумагой.
Особую категорию составляют бездокументарные ценные бумаги, которые фиксируются в памяти ЭВМ в форме записи бухгалтерского счета либо в обычном реестре.
Особенность ценных бумаг — их абстрактный характер: обязательства, удостоверенные ценной бумагой, не зависят от основания их возникновения.
Ценные бумаги являются документами строго определенной формы. Несоблюдение формальных требований, предъявляемых к ценной бумаге, влечет ее ничтожность.
К ценным бумагам относятся: государственные и иные облигации (обычно процентные), векселя (они удостоверяют право на получение денег через определенный срок), чеки (удостоверяют право на получение денег в банке), депозитные и сберегательные сертификаты (например, сберкнижка), акции и др.
Ценные бумаги делятся на три группы:
§ предъявительские — права принадлежат предъявителю, владельцу;
§ именные — права принадлежат только лицу, вписанному в ценную бумагу;
§ ордерные — права принадлежат указанному в ценной бумаге лицу или тому, кого это лицо уполномочило своим распоряжением (приказом, ордером). Это уполномочие вписывается в ценную бумагу.
К объектам гражданских прав ГК относит такие нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, как жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; за гражданами признаются право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя и иные права и свободы (ст. 150 ГК).
Нематериальные блага, не связанные с имущественными, обладают рядом признаков.
Во-первых, они неотделимы от личности субъекта, неразрывно связаны с ним и не подлежат в какой бы то ни было форме отчуждению.
Во-вторых, эти блага не имеют экономического содержания и не обусловлены товарно-денежными отношениями.
В-третьих, по своему характеру указанные блага относятся к числу абсолютных и бессрочных.
В-четвертых, гражданское законодательство содержит нормы, рассчитанные на их применение тогда, когда совершается неправомерное посягательство на личные неимущественные блага граждан или организаций.
В соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, которые ими предусмотрены, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.
Таким образом, личные неимущественные субъективные права могут защищаться путем, например, признания права, признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, самозащиты права, компенсации морального вреда.
Большинство исследователей данной проблемы делят все существующиесистемы регистрации на два вида: титульные и актовые. При этом основным отличием этих систем называют то, что в титульных системах объектом регистрации являются права, а в актовых - сделки *(71). На самом же деле такая классификация систем хоть и является практически общепризнанной, однако проводится не по главному критерию *(72).
Дело в том, что в различных разновидностях реестров (поземельных книгах и т.п.) могут существовать сведения о сделках, на основании которых произведена регистрация перехода права, а в актовых книгах, безусловно, существуют сведения о тех правах, которые переданы по тем или иным сделкам. Внесение таких сведений в книгу (реестр), не может не означать их регистрацию *(73).
лавным центром распространения Актовой системы являются практически все штаты США; центром распространения Титульной системы - европейские страны и Австралия.
Сущность Актовой системы заключается в том, что в сделках с недвижимостью государство, если и берет на себя какую-либо функцию, сопряженную с возможной ответственностью, то только в регистрации самого факта совершения сделки определенного содержания между определенными лицами. Имеют ли стороны право на совершение этой сделки, имеют ли они вообще какое-либо отношение к самому предмету сделки, да и существует ли этот предмет в природе, не интересует регистратора[14] – в его обязанности входит только удостовериться в том, что перед ним именно те личности, которые указывают себя в договоре, вручаемом ему для регистрации, и точно зафиксировать дату и время регистрации. А если сделка заключена при помощи нотариуса, то и забота об идентификации сторон становится лишней. Особая важность фиксации даты и времени регистрации состоит в том, что, если прежний владелец успешно попытается несколько раз продать, пока оформляются эти сделки, один и тот же объект (или несколько раз заложить одно и тоже имущество), и поэтому в отношении одного и того же объекта возникнут конкурирующие между собой права или интересы, то удовлетворение, прежде всего, будет предоставлено тому претенденту, чей договор будет зарегистрирован раньше.
Итак, классический вариант Титульной системы регистрации предполагает признание государством такой функции как охрану прав своих подданных и иных лиц, чьи права оно признает, на недвижимое имущество, находящее в пределах его юрисдикции. Механизм охраны состоит в том, что определенными административными органами (бюро) или правительственными агентствами регистрируется право лица на недвижимое имущество (регистр в данной системе чаще всего называется «Поземельной книгой», реже, например, во Франции, «Ипотечной книгой», в нашей стране ЕГРП - Единый государственный реестр регистрации прав на недвижимое имущество); законодательным порядком установлено, что зарегистрированное право является бесспорным (неоспоримым даже в судебном порядке) за исключением случая, когда оно приобретено недобросовестным приобретателем, что устанавливается в ходе судебного разбирательства. Никакие события далекого и близкого прошлого, связанные с историей владения этой недвижимостью до совершения сделки по ее приобретению настоящим собственником не имеют влияния на судьбу его права.
27. Содержание понятия «имущество». Бессубъектное имущество. Предпосылки возникновения имущество.
По широте охвата статики вещей и разнообразию механизмов использования с понятием «имущество» нельзя сравнивать какой-либо иной термин. Имущество – широкое понятие, кᴏᴛᴏᴩое содержит в себе вещи или их совокупности (ч.2 ст.15 ГК), деньги и ценные бумаги (ч.1 ст.302, ч.1 ст.307 ГК РФ), имущественные права (ст.18 ГК), имущественные обязанности (ч.2 ст.63 ГК РФ). Легальное закрепление видов имущества в действующем законодательстве есть момент позитивный: оно создает, конечно, некᴏᴛᴏᴩые отправные точки для анализа, но не исчерпывает проблемы имущества как центральной категории не только системы объектов гражданских прав, но и всей системы гражданского права как отрасли.
Ключевым в словосочетании «имущественное право» является понятие «имущество». Данный термин также относится к числу чрезвычайно широко используемых законодателем. Однако собственно определения имущества Кодекс не дает. Единственным указанием на содержание данного термина является ст. 128 ГК РФ, в соответствии с которой «к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права…»2.
Для того, чтобы понять, что же есть имущество, попробуем проанализировать текст закона с использованием метода систематического толкования. Прежде всего, следует заметить, что значение термина «имущество» не является постоянным, а именно: в различных конкретных случаях Кодекс понимает под имуществом различный круг явлений. В целом, можно выделить следующие его значения:
– имущество как вещь или совокупность вещей;
– имущество как совокупность вещей и прав;
– имущество как совокупность прав лица;
– Имущество как совокупность прав и обязанностей лица.
Подавляющее большинство норм действующего Гражданского кодекса, содержащих упоминание об имуществе, содержится в разделе II, который озаглавлен «Право собственности и другие вещные права». Так, например, часть 1 ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» гласит: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Отсюда можно сделать вывод: имущество — это нечто, что может находиться в чьей-либо собственности. Согласно традиционной точке зрения право собственности может существовать лишь в отношении вещей. «Традиционная концепция «вещественной» собственности исходит из того, что в основе механизма имущественных отношений лежит право собственности на материальные объекты, вещи, и само понятие имущества приравнивается как адекватное к понятию вещи».
При этом ГК РФ определения вещи не содержит, но в теории традиционно под вещью понимается предмет внешнего (материального) мира, находящийся в естественном состоянии в природе или созданный трудом человека. Вещи занимают в составе имущества центральное место, во-первых, потому, что исторически имущество – это, прежде всего, а поначалу и исключительно, вещи3, во-вторых, вещи представляют собой «наиболее простой, естественный и всем понятный вид имущества, способный удовлетворять потребностям человека непосредственно из самого факта обладания ими»4.
Между тем, нельзя не отметить очевидную непоследовательность законодателя, которая выражается в чрезвычайно широком использовании термина «имущество» наравне с тем, что термин этот в различных случаях носит совершенно различное значение. Указанная позиция вполне приемлема с точки зрения принципа «бритвы Оккама», однако для целей правоприменения вряд ли может быть признана удовлетворительной. Наибольшие возражения вызывает использование термина имущество в различных значениях даже в одной статье. Так, если в части 1 статьи 66
ГК РФ термин имущество должен быть понимаем как вещь, то его значение в части 6 той же статьи только вещами не исчерпывается, а включает в себя также и имущественные права. Причем этот случай не является единичным.
Так, например в п. 3 ст. 63 ГК РФ под имуществом ликвидируемого юридического лица, продаваемым с публичных торгов, понимаются и вещи, и права. В то же время, в п. 7 указывается, что «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица». Учитывая, что вещное право может касаться только вещи, термин «имущество» здесь равносилен термину «вещь». Таким образом, вплотную подошли к следующему значению термина имущество, как включающего помимо вещей и права.1
Для имущественного права более характерно для обязательственных правоотношений, в то время как применительно к вещным правоотношениям данный термин по своему содержанию фактически тождествен категории «вещь». Так, в ст. 307 ГК РФ «Понятие обязательства и основания его возникновения» отражена одна из возможных обязанностей должника по обязательству – передать имущество. С учетом норм части первой Кодекса об уступке права требования и положений части второй ГК РФ о договорах купли-продажи, мены, дарения, факторинга, имущество в данном случае не ограничивается вещами, а включает и имущественные права.
Таким об<