Толкование уголовного закона (значение, виды и приемы толкования).
Толкование уголовного закона — это разъяснение содержания уголовно-правовых норм. Целью толкования является уяснение воли законодателя, выраженной в конкретной норме уголовного права.
Виды толкования уголовного закона выделяются в зависимости от субъектов толкования, от приёмов (способов) и объёма толкования.
По субъекту толкования выделяют следующие его виды:
Легальное - дается органом, который в соответствии с законом наделен правом толкования закона; и вид легального толкования – аутентичное (даваемое органом, издавшим закон);
Судебное, -или более широко – толкование правоохранительными органами;
Доктринальное (научное или теоретическое);
Профессиональное;
Обыденное.
По приёмам (способам) толкование подразделяется на:
грамматическое (текстуальное или филологическое) - основывается на анализе смысла отдельных слов нормы, построения фраз, расстановки знаков препинания и т.д.;
логическое - это использование законов формальной логики для выяснения смысла уголовно-правовой нормы;
системное (его иногда именуют систематическим) - основывается на установлении связей и взаимозависимостей толкуемой нормы с другими, близкими по содержанию нормами;
историческое - позволяет понять содержание уголовного закона путем анализа социального значения нормы с учетом обстоятельств, обусловивших ее принятие.
По объёму толкования оно делится на:
буквальное (адекватное) - заключается в трактовке положений закона строго в соответствии с его текстом, согласно «букве закона».;
распространительное (расширительное) - заключается в более широком понимании смысла нормы, чем это следует из текста статьи УК;
ограничительное - имеет место в случаях, когда смысл нормы понимается уже текста содержания статьи УК.
Применительно к уголовному праву можно сказать, что применимы любые виды толкования, если они позволяют установить точное значение уголовно-правовой нормы, адекватно воле законодателя определить её содержание. Именно поэтому в ч. 2 ст. 3 УК содержится указание, что нормы Уголовного кодекса подлежат строгому толкованию.
Разъяснение некоторых уголовно-правовых понятий дано непосредственно в УК. В частности, этому вопросу специально посвящена ст.4 УК, в которой содержатся определения ряда признаков. Сделано это для единообразного и точного применения уголовно-правовых терминов, содержание которых одинаково для всех норм УК.
Понятие преступления. Признаки преступления по уголовному праву Республики Беларусь. Уголовно-правовое значение ч.4 ст.11 УК. Отличие преступления от иных правонарушений и антиобщественных проступков.
Понятие «преступление» - это не только правовая, но и социальная категория. С точки зрения социальной совершение преступления означает возникновение в обществе определенного социального конфликта. И средством разрешения конфликта является уголовная ответственность. Общество всегда вынуждено реагировать на такого рода конфликты. Даже до момента возникновения государства в рамках родовой общины уже, по сути, существовали табу и санкции. В существование рабовладельческих государств это законодательство не было кодифицированным. Не выделялись нормы, в котором бы давало понятие «преступление», хотя давались определенные названия. Юристы старались найти какие-то обобщенные признаки.
Впервые определение преступлению дал римский юрист Ульпиан. Преступление – это деяние, которое сопряжено с насилием или обманом.
Впоследствии понятие преступления стали закреплять в уголовном законе. В истории было выработано 3 подхода к определению преступления.
формальное определение преступления;
материальное определение;
формально-материальное определение.
Формальное определение основывается на известном постулате римского права “nulum crimen sine lege”.( нет преступления без предусматривающего его закона) Впервые закреплено в УК Франции 1791 г. Преступление – это деяние, запрещенное уголовным кодексом под страхом наказания. Эта формулировка была заимствована большинством западно-европейских государств. Закреплено и в УУ России.
Материальное определение нашло отражение в первых советских кодексах, в частности, УК 1922 и 1928 гг. Преступление – это общественно опасное действие или бездействие, посягающее на социалистический строй и советский правопорядок на переходный к коммунизму период времени. Материальное определение преступления допускало аналогию уголовного закона (действовала до 1960 г.).
В УК 1960 г. БССР было дано формально-материальное определение преступления (ст. 7).
Преступление – это виновное общественно опасное, запрещенное настоящим кодексом деяние (действие или бездействие) под угрозой применения наказания.
Формально-материальное определение преступления исключает аналогию уголовного закона.
В ч.1 статьи 11 УК РБ закреплено следующее понятие преступления:
1. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.
Признаки преступления:
деяние (действие или бездействие);
Признание в качестве преступления только деяние означает, что нельзя привлекать к УО за образ мыслей. Мысли, высказывания и др. не являются основанием привлечения к УО.
Действие: физическое воздействие на лицо, жесты, манипуляция, вербальный характер действия (оскорбление, клевета). Опосредованные действия. Использование механизмов, агрегатов, природных явлений, животных, компьютерных систем.
общественная опасность;
Это свойство преступления, которое свидетельствует о том, что соответствующее деяние причиняет либо создает угрозу причинения вреда общественным отношениям, которые находятся под охраной уголовного закона.
В литературе существует мнение, что необходимо исключить признак общественной опасности.
виновность;
Этот признак означает, что преступление совершает лицо, обладающее сознанием и волей. Оно имеет определенно психическое отношение к факту совершения деяния. Виновность охватывает признаком уголовной противоправности.
уголовная противоправность;
Противоправность – против права. УП охраняет общественные отношения, которые регулируются другими отраслями права. Не допускает аналогию уголовного закона. Понятие уголовной противоправности связано с такими категориями, как криминализация и декриминализация.
Криминализация представляет собой процесс признания определенного общественно опасного деяния преступлением. В соответствии с ч. 2 ст. 97 Конституции эту функцию выполняет Парламент.
Декриминализация – это обратный процесс – процесс исключения соответствующих деяний из числа уголовно-противоправных.
Процессы криминализации и декриминализации в переделенный исторический период развития показывают направления в УП политике. На данный момент интенсивнее процесс криминализации. Это происходит по разным причинам.
наказуемость.
Деяние, которое запрещено УК, должно влечь применение наказания. Наказуемость вытекает из признака противоправности.
- Некоторые авторы говорят о том, что необходимо выделять еще один признак преступления – аморальность. Но выделение такого признака является излишним, т.к. то, что общественно опасно и уголовно противоправно, автоматически аморально. Законодатель в процессе криминализации забывает иногда о том, что признавать деятельность преступным можно только в том случае, если оно аморально.
Малозначительность деяния и критерии ее установления.
В определенных случаях, как показывает практика, возникает коллизия между материальным и формальным определением преступления. Общественная опасность предполагает причинение деянием существенного вреда. Но в некоторых случаях вред причиняется незначительный.
Эту коллизию разрешает ч. 4 ст. 11 УК. Положения ч. 4. ст. 11 УК могут быть применены при наличии двух условий:
деяние формально подпадает под признаки преступления; есть норма, которая содержит запрет;
причиненный этим деянием вред является незначительным, неприсущим преступлению.
Критерии, на основании которых можно сделать вывод о малозначительности деяния.
Объективный критерий. Деянием не причинен существенный вред. Объективно не причинен существенный вред. Субъективный критерий. По своему содержанию и направленности это деяние не могло причинить существенного вреда. Основное значение имеет субъективный критерий.
Различие между преступлениями и иными правонарушениями проводится по:
> степени общественной опасности; - Преступления отличаются от других правонарушений тем, что они обладают самой высокой степенью общественной опасности
> характеру противоправности; - Противоправность преступления имеет уголовно-правовой характер. Только в Уголовном кодексе и нигде больше содержится описание всех преступлений.
> правовым последствиям –
Отличие преступления от иных нарушений по правовым последствиям заключается в том, что:
расследование преступления осуществляется в особом порядке, специально предусмотренном в Уголовно-процессуальном кодексе;
только преступление влечёт применение уголовного наказания, которое является самой строгой мерой государственного принуждения (ср. административное взыскание и меры общественного воздействия);
наказание за преступление применяется только судом и только по обвинительному приговору, который выносится от имени государства. Ответственность за иные правонарушения применяется от своего имени множеством различных, в том числе негосударственных, органов или должностных лиц;
>только преступление влечёт судимость, которая при определённых условиях является основанием установления профилактического наблюдения или превентивного надзора, чего нет при совершении иных правонарушений.