ГП как право частное. Система частного П.
ГП как право частное. Система частного П.
отрасль П, регул. частн (имущ, неимущ) взаимоотн ФЛ, созданных ими ЮЛ, формирующиеся по инициативе их уч-ков, основ на незав-ти и имущ регул имущ и связ с ними личн неимущ отн. Предмет-что регул отрасль?-общ отн(имущ и связ с ними личн неимущ отн), регулир нормами ГП, хар-щиеся рав-вом, автоном воли, имущ самост-тью уч-ков. Это волевые отнош.Субъекты, уч-ки: ФЛ, ЮЛ, в ряде случаев – РФ, субъекты РФ (респ, края, обл, города фед знач, авт. обл., а.о.) и МО. Объекты – ср-ва пр-ва, предметы потребл, иные мат блага, кот явл "им-вом".Имущ отн-распределит-ные эк отн между отдел лицами, служащ уд их имущ потреб.носят тов-ден, эквивалентно-возмездн хар-р. –отн, кот в содержании и объектах выраж мат блага, ценности, имеют ден оценку. Виды: вещн, обязательст, корпор, наследств. Личн неимущ отн- связ с имущ(отн авторства на пр-ние науки, ис-ва); сугубо личн(возн в св с признанием неотчубд П и своб чел (П на жизнь, личную неприк-ть, честь и достоинство, неприк-ть частн жизни, имя). Неимущ отлич от имущ: они лишены эк содерж, связаны с налич и использ дух благ. Отн по поводу авторства на пр-ние лит-ры, науки, ис-ва, на изобрет-я, промыш образцы. В связи с использ рез-тов интел и дух тв-ва возн имущ отн, где с признанием авторства того или иного лица следует уплата ему вознагражд. Метод прав регул-как регулир?-комплекс прав ср-тв и спос возд на регул-мые общ отн. Признаки метода:1)юр рав-во сторон-отсут в отн власти и принужд (субъекты юр-ки равноправны и не подчинены др др);2)диспозитивность (возм-ть выбора между неск вар-тами повед);3) суд защита наруш гр П;4) имущ. хар-р гр-прав ответ-ти;5) автономия воли; имущ порядок гр-прав ответ-ти. Частное П- сов-ть прав норм, охран и регул отн между частн лицами, основа кот- частн соб-ть. –П отдел личности, сфера ее свободы и самоопределения. Его ф-ция –распред мат благ и закрепл-е их за опред лицами. Регул-ся самими субъектами ПО. Частно-прав отн- отн частн лиц; основ на частн(индив) интересах; возн по воле уч-ков добровольно; -хар-ся равноправием и незав-тью уч-ков; не связ с властью и необх-тью подчин ей; регул-ся в осн диспозитивно; возм-ть саморегул. Основа частн П- ГП. ГП как частн П-отрасль П, регул частн отн самост-х, раснопр лиц, возн по их инициативе и преслед цели уд их частн интересов. Сист частн П: ГП, СП, ТП, МЧП. В регул п/п деят частн и публ П взаимод, но не объед в особую отрасль П. Принципы ГП-осн начала, общие руководящие положения гр зак-ва. Отраж содерж, отраслев особ-ти гр-прав регулирования; опред соц направл-ть и существо прав регул; позвол лучше понимать его смысл, правильно толковать и применять конкр прав нормы. Принципы: рав-во уч-ков гр отн- ни 1 из уч-ков не обладвластными полномоч относительно др уч-ка, в т.ч. гос-во.Неприкоснов-тьсоб-ти–кон-ный. Никто не м.б. лишен своего им-ва иначе как по реш. суда. Принуд изъятие у соб-ка им-ва не допуск, кроме случ, когда по основаниям, предусм з-м, пр-ся обращение взыскания на им-во по обяз-вам; отчуждение им-ва.Пр. свободыдог- ФЛ и ЮЛ свободны в заключении дог. Понуждение к заключ дог. не допуск.Пр. недопуст-ти произвол вмеш-ва к-л в частн дела. К РФ о неприкос-ти частной жизни, личной, семейн тайны граждан.Пр. беспрепятств осущ гр прав. ФЛ и ЮЛ приобр и осущ свои гр права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав и обяз.тей на основе дог. Товары, услуги и фин. ср-ва свободно перемещаются на всей тер-рии РФ.Пр. обеспеч-я восстан-я нарушен П и их судзащиты. Наиб распростр форма защиты гр П - судеб. Пр. добросов-ти распр на действия уч-ков оборота при: -устан П и обяз(ведении переговоров о заключ дог); их приоб, осущ; защите П.
Предмет и метод ГП.
отрасль П, регул. частн (имущ, неимущ) взаимоотн ФЛ, созданных ими ЮЛ, формирующиеся по инициативе их уч-ков, основ на незав-ти и имущ регул имущ и связ с ними личн неимущ отн. Предмет-что регул отрасль?-общ отн(имущ и связ с ними личн неимущ отн), регулир нормами ГП, хар-щиеся рав-вом, автоном воли, имущ самост-тью уч-ков. Это волевые отнош.Субъекты, уч-ки: ФЛ, ЮЛ, в ряде случаев – РФ, субъекты РФ (респ, края, обл, города фед знач, авт. обл., а.о.) и МО. Объекты – ср-ва пр-ва, предметы потребл, иные мат блага, кот явл "им-вом".Имущ отн-распределит-ные эк отн между отдел лицами, служащ уд их имущ потреб.носят тов-ден, эквивалентно-возмездн хар-р. –отн, кот в содержании и объектах выраж мат блага, ценности, имеют ден оценку. Виды: вещн, обязательст, корпор, наследств. Личн неимущ отн- связ с имущ(отн авторства на пр-ние науки, ис-ва); сугубо личн(возн в св с признанием неотчубд П и своб чел (П на жизнь, личную неприк-ть, честь и достоинство, неприк-ть частн жизни, имя). Неимущ отлич от имущ: они лишены эк содерж, связаны с налич и использ дух благ. Отн по поводу авторства на пр-ние лит-ры, науки, ис-ва, на изобрет-я, промыш образцы. В связи с использ рез-тов интел и дух тв-ва возн имущ отн, где с признанием авторства того или иного лица следует уплата ему вознагражд. Метод прав регул-как регулир?-комплекс прав ср-тв и спос возд на регул-мые общ отн. Признаки метода:1)юр рав-во сторон-отсут в отн власти и принужд (субъекты юр-ки равноправны и не подчинены др др);2)диспозитивность (возм-ть выбора между неск вар-тами повед);3) суд защита наруш гр П;4) имущ хар-р гр-прав ответ-ти;5) автономия воли; имущ порядок гр-прав ответ-ти.Регул-е ГПО осущ не только НПА, исх от Г, но и актами уч-ков гр оборота (соглашениям, одностор сделки). Участники могут самост-но устан в рамках З взаимные П и обяз, в этих случаях они сами осущ индивид-прав регул своих взаимоотн. Правила, устан в гр-прав сделках, обязательны для исп их сторонами и в случае их наруш подлежат защите со стор Г. Субъекты ГП наделяются диспозитивностью: они вступ в ГПО, приобр П и обяз и распоряж ими, как правило, по своему усмотр. Осн сила, побужд их к этому- интересы. Гр права возн не в рез правонаделения со стор Г (избирательное П возн у лица независ от его воли и желания), а в рез собств волевых действий, направл на приобр П как ср-ва уд своих потреб (для приобр П польз вещью лицо заключ дог аренды). Осн способы прав регулир: обязывание, дозволение и запрет(направл на фиксацию П 1 лица через обяз-ть другого либо на охрану субъе П). Дозволении ФЛ, ЮЛ совершать любые действия, кот хотя не предусм З, НПА, но в силу общих начал и смысла гр зак-ва порожд гр П и обяз; управомочивающ нормы. Публично-прав эл-ты. Г призвано обесп стаб-ть ГПО, уравновесить эк возм-ти их уч-ков, не допустить злоупотр монопольным или доминирующим положением на рынке, обеспечить баланс интересов в об-ве.
4.ГП как наука и учебная дисциплина.
Наука ГП - отрасль фундаментал и науч-практич юр знаний, призв обесп глуб и практич освоение ГП как отрасли П, развитие и утвержд частно-прав начал в об-ве, развитие и соврш-ние гражд начал зак-ва, практики его прим, бесп прав учебу, распростр гр-прав знаний в стране. -учение о ГП. ГП часто именуют цивилистикой (юс цивили). Понятие ГПкак науки шире, чем понятие ГП как отрасли П. Оно вкл отрасль П(сов-ть прав норм, регулир имущ и личн неимущ отн, зак-во по этой отрасли П, историю развития отрасли П, теорию по основным положениям отрасли П, зак-ти и тенденции развития зак-ва. ГП как наука изучает историю и состояние ГП как отрасли П в др странах, выявляя зак-ти его развития; выявл потр-ти об-ва в новых З, соот-щих его изменившимся потр-тям, а ученые-цивилисты участвуют в разраб проектов новых З и кодексов. Инструменты исслед-я – системн подход, комплексн анализ, методы сравнит правоведения и социологич исслед. ГП какучеб дисциплина- системат-ную инф-ю о ГП не только как о прав отрасли (о догме права), но и как о цивилистич науке, ее основных постулатах и категориях. ГП -наука, осваивающ догму П-действующ юр нормы, ПО, меры защиты и др эл-ты гр-прав отн. Главное-толкование юр норм, опред-е их точн содержания и прав природы, прав особ-тей, взаимосвязи с др нормами и эл-ми гр-прав регулир. Наука ГП начала склад с первых же шагов появления научн знаний о П. Особо развиты ГП в римском частн П, в особ в3-1вв. до н.э.,1-3вв.н.э.). Кодекс Юстиниана (6в.н.э.). В России в первые годы своего сущ-ния, до середины 19в., наука в основном осваивала достижения западноевроп прав кул-ры. Попытка Сперанского воспринять ГК Франции 1804 г. была пресечена царской бюрократией.Осн развитие рос ГП при Алекс 2, после судебн реформы 1864 г.Цивилисты- дореволюц: Шершеневич, Гамбаров, Петражицкий, Муромцев, советские: Бенедиктов, Братусь, Черепахин, Иоффе, соврем: Суханов, Асланян, Щенникова. В СССР развив теория "хоз П", кот в усл "руководящей и направляющей" роли партии, господства гос соб-ти, планирования народно-хоз жизни стремилась охватить в единстве все прав регулир-е в обл хоз-ва. Учебн дисциплина -часть содержания науки ГП, соотв-щим образом обработанная (в научн и методич отн) в целях обеспеч глубок усвоения науки и выработки навыков практич прим ее положений. Изуч: - правов полож субъектов (лиц); - П соб-ти, др институты вещного П;- обяз-ва -договорн и вне договорн. - общие полож;- вещное П;- обязательств П;- отдел виды обяз-тв;- наслед П;- МЧП;- П интел соб-ти.
Содержание гражданского правоотношения
В процессе гражданско-правового регулирования общественных отношений их участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые в дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках существующих между ними правоотношений. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми. В правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им субъективными правами и возложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемые договором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установленные этим же договором.
Входящие в предмет гражданского права общественные отношения в результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приобретают правовую форму, с помощью которой упорядочивается их содержание .Поэтому содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.
Сущность юридического лица
Участниками гражданских правоотношений являются не только физические лица (граждане), но и юридические лица - организации, специально создаваемые для участия в гражданском обороте. Поскольку гражданский оборот имеет имущественный, товарный характер, участвовать в нем могут лишь независимые, самостоятельные товаровладельцы, имеющие собственное имущество. Поэтому юридические лица должны иметь свое имущество, обособленное от имущества их создателей (учредителей, участников). Этим имуществом они будут отвечать перед своими кредиторами (контрагентами).
Закрепление определенного имущества за организацией в целом означает его выбытие из состава имущества ее учредителей (участников). Но одновременно значительно уменьшается риск их возможных потерь от участия в обороте. Ведь именно учредители (участники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, а нередко даже прямо или косвенно участвуют в ней и тем самым в имущественном обороте, тогда как неблагоприятные имущественные последствия этой деятельности по общему правилу относятся на имущество этого субъекта (организации), а не на их собственное. В этом и состоит смысл конструкции юридического лица.
Конструкция юридического лица дала возможность создавать такие объединения капиталов за счет имущественных вкладов многих лиц (первоначально главным образом купцов), рисковавших при этом по общим обязательствам лишь некоторой, заранее известной частью своего имущества (и получавших часть общих доходов соразмерно вложенным средствам).
На таких принципах создавались первые классические юридические лица - торговые компании. Впоследствии категория юридического лица получила гораздо более широкое распространение и стала использоваться законом по отношению ко всякой самостоятельной организации, допущенной государством к участию в имущественном обороте, в том числе даже и к некоторым органам самого государства ("юридические лица публичного права").
Ведь создание юридического лица может преследовать не только цель получения прибыли на вложенное имущество, но и цель материального обеспечения управленческой, научно-образовательной, культурно-воспитательной, благотворительной или иной общественно полезной деятельности (не предполагающей получение прямых доходов от нее). Но во всех ситуациях применение данной юридической конструкции связано с обособлением определенного имущества с целью ограничения имущественной ответственности (т.е. уменьшения риска участия в гражданском обороте) для ею учредителей (участников).
Следовательно, основными функциями (задачами), выполняемыми конструкцией юридического лица, являются ограничение риска ответственности по долгам и более эффективное использование капитала (имущества), в том числе при его объединении учредителями (участниками).
Таким образом, юридическое лицо как субъект гражданского права по сути представляет собой не что иное, как особый способ организации хозяйственной деятельности, заключающийся в обособлении, персонификации имущества, т.е. в наделении законом обособленного имущества качествами "персоны" (субъекта), признании его особым, самостоятельным товаровладельцем.
Именно персонификация имущества характеризует его юридическое обособление от имущества и личности своих учредителей и дает ему возможность последующего самостоятельного участия в гражданском обороте (т.е. приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей) под собственную имущественную ответственность перед своими кредиторами. Из сказанного становится очевидным, что категория юридического лица является гражданско-правовой, созданной для удовлетворения определенных реальных потребностей имущественного (гражданского) оборота.
Полное товарищество
Полным признается такое хозяйственное товарищество, участники которого, во-первых, осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и, во-вторых, субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом .
Полное товарищество создается на основании учредительного договора, который должен быть подписан всеми его участниками (выражающими тем самым свою волю на создание товарищества и на свое участие в нем). С момента государственной регистрации этого договора товарищество возникает как юридическое лицо. В учредительном договоре о создании полного товарищества наряду с общими сведениями, необходимыми для всякого учредительного документ, должны содержаться положения о порядке формирования и использования складочного капитала.
В полном товариществе каждый участник имеет один голос, если только учредительным договором прямо не предусмотрен иной порядок определения количества голосов участников (например, в зависимости от размера вклада). Поэтому и управление полным товариществом строится на основе общего согласия всех участников, т. е. по принципу единогласия (учредительным договором могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается тем или иным большинством голосов участников).
Ведение дел полного товарищества может осуществляться как традиционным способом - каждым из его участников, так и по их воле, прямо выраженной в учредительном договоре, всеми участниками совместно (т. е. по их обязательному согласию на совершение каждой сделки товарищества) либо одним или несколькими отдельными, наиболее опытными участниками.
Участник полного товарищества наряду с правомочиями, признаваемыми законом за любым участником общества или товарищества, вправе также знакомиться со всей документацией по ведению дел товарищества, в том числе и в случае, когда он не уполномочен на ведение этих дел. Он может выйти из товарищества в любой момент, отказавшись от участия в нем. О своем отказе от участия в товариществе товарищ должен заявить не менее чем за 6 месяцев до фактического выхода.
Товарищество на вере
Товарищество на вере, или коммандитное, состоит из двух групп участников. Одни из них осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, т. е. являются полными товарищами (и составляют полное товарищество внутри , коммандитного), в то время как другие лишь вносят вклады в имущество товарищества, не участвуя непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты)
Коммандитное товарищество дает возможность объединения имущества для предпринимательской деятельности как предпринимателям (полным товарищам), так и непредпринимателям (вкладчикам), известным образом соединяя в себе свойства объединения лиц (предпринимателей) и объединения капиталов.
В коммандите должен быть по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.
В качестве полных товарищей здесь также могут выступать лишь индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, а в качестве вкладчиков-любые субъекты гражданского права
Товарищество на вере ликвидируется по тем же основаниям, что и полное товарищество, а также при выбытии из него всех вкладчиков
Акционерное общество
Акционерным признается такое хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами - акциями, а его участники (владельцы акций - акционеры) не отвечают по долгам общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционерные общества разделяются на открытые и закрытые. Открытые акционерные общества вправе продавать свои акции, т. е. формировать уставный капитал, не только по закрытой подписке (среди заранее определенного круга лиц), но и путем открытой (публичной) подписки, т. е. свободной продажи акций всем желающим. Акционеры открытых обществ вправе и сами свободно отчуждать принадлежащие им акции как другим акционерам, так и третьим лицам.
Акционерное общество создается по решению его учредителей (учредителя), одновременно утверждающих его устав. Устав общества является его единственным учредительным документом.
Участниками или учредителями (первыми участниками) акционерного общества могут быть любые лица
Реорганизация и ликвидация акционерных обществ в целом производится по общим правилам, предусмотренным для реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе как в добровольном, так и в принудительном порядке.
Учреждение как юридическое лицо
Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и финансируемая собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций
Учреждения не свойственны развитому товарному обороту, а представляют собой остатки прежней социалистической системы.
Правоспособность учреждений носит узко специальный характер, в рамках которого законом или учредительными документами учреждению может быть разрешено осуществление некоторых видов приносящей доходы, т.е. предпринимательской деятельности.
Учреждениями являются органы государственной и муниципальной власти и управления, а также организации образования, просвещения и науки, здравоохранения, культуры и спорта и др. (школы и вузы, научные институты, больницы, музеи, библиотеки и т.п.), особенности правового положения которых во многих случаях устанавливаются специальным законодательством.
В зависимости от состава учредителей можно выделить публичные (государственные и муниципальные) учреждения, учредителями и собственниками имущества которых являются соответствующие публично-правовые образования: Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования. Иные виды учреждений являются частными, поскольку создаются одним или несколькими физическими и (или) юридическими лицами.
2. Создание и управление учреждением
Учреждение создается по решению собственника либо уполномоченного им органа, а также нескольких собственников. Как правило, его учредительным документом является устав или положение, которое утверждается учредителями. Учреждение может действовать на основании общего (типового или примерного) положения об учреждениях данного вида, например типового положения о вузе, примерного положения об учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимость. В учредительных документах собственник должен определить задачи и цели деятельности учреждения, поскольку оно имеет ограниченную, целевую правоспособность.
Обычно учреждение финансируется собственником по смете, в которой строго фиксируются направления расходования и размер сумм, выделяемых ему собственником. Поэтому права учреждения на закрепленное за ним имущество собственника носят ограниченный характер и определяются непосредственно законом, а отчуждение или иное распоряжение данным имуществом без согласия собственника невозможно.
Учреждение в принципе не может стать собственником своего имущества, поскольку это противоречило бы существу данной юридической конструкции
Учреждение может быть реорганизовано, в том числе преобразовано в автономную некоммерческую организацию или в фонд, а также в хозяйственное общество. Для государственных и муниципальных учреждений преобразование в хозяйственное общество допускается лишь в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации. Ликвидация учреждения осуществляется по общим правилам гражданского законодательства, причем остаток имущества всегда поступает в собственность учредителя.
Форма сделки
Форма сделки – способ выражения воли ее сторонами.
Существуют три формы сделок: устная, кон-клюдентная и письменная. Устная форма сделки – выражение воли ее участников словами, произнесенными вслух. В такой форме может быть совершена любая сделка, для которой законом не установлена письменная форма, а также сделка, исполняемая при ее заключении. Исключения: стороны могут заключить такую сделку в письменной форме по взаимной договоренности; устная форма не допускается в отношении сделок, хотя и исполняемых при их совершении, но в отношении которых законом установлена письменная форма.
Конклюдентная сделка – это сделка, совершенная путем действия лица, выражающего его волю, его поведением, из которого очевидно следует такое намерение. Такие действия называют конклюдентными (покупка газеты в автомате). В такой форме могут совершаться сделки лишь в случаях, когда об этом прямо указано в законе, правилах, договоре.
Письменная форма сделки – выражение воли сторон путем составления документа с помощью письменных знаков (от руки либо с помощью технических средств) на бумаге, в том числе на бланках установленного образца (накладные, квитанции), на ином материальном или электронном носителе.
Виды письменных сделок: сделки в простой письменной форме, заключаемые без участия официальных должностных лиц; сделки в нотариально удостоверенной форме – это сделки, совершенные в простой письменной форме и удостоверенные нотариусом; сделки, совершаемые в простой письменной форме, но подлежащие обязательной государственной регистрации. В простой письменной форме совершаются: сделки юридических лиц между собой и гражданами; сделки граждан между собой на сумму, превышающую в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда; сделки, обязательность письменной формы которых установлена законом независимо от суммы сделки (договоры о продаже недвижимости, о продаже предприятий, договор аренды на срок более одного года и др.); сделки, простая письменная форма которых установлена соглашением сторон. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки: недопустимость свидетельских показаний в случаях спора между сторонами, но допустимость иных доказательств (кассовых и товарных чеков, технических паспортов). Нотариальное удостоверение письменной сделки осуществляется нотариусом либо должностными лицами в случаях, прямо указанных в законе (оформление доверенности, выдаваемой в порядке передоверия либо предназначенной для совершения сделок, требующих нотариальной формы; договора об ипотеке; завещания). Несоблюдение этой формы делает сделку недействительной. В нотариальной форме можно совершить также сделки по взаимной договоренности между сторонами. Государственная регистрация сделок, совершенных в простой письменной форме, осуществляется в специальных органах, когда предметом сделки является недвижимость. При этом взимается государственная пошлина.
Шикана в гражданском праве.
1. В статье 10 Гражданского Кодекса РФ шикана определяется как действие, осуществляемое исключительно затем, чтобы причинить вред другому лицу. Здесь имеется в виду ситуация, когда управомоченный субъект пользуется правом с одной единственной целью - ущемить чужие интересы. Вместе с тем анализ современной судебной практики позволил автору сделать вывод о том, что шиканой должны признаваться в том числе и действия, направленные на достижение кроме указанной и иных целей, например, получение материальной выгоды, привлечение большего количества покупателей и т.п. Под шиканой предложено понимать действия граждан и юридических лиц, как осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, так преследующие и иные цели наряду с причинением вреда.
2. Шикана всегда есть правонарушение, выступающее как результат противоправного действия лица, совершаемого с прямым умыслом. Под противоправностью шиканы понимается нарушение управомоченным лицом установленной в пункте 1 статьи 10 ГК РФ обязанности не совершать действий по реализации своего права, направленных на причинение вреда другому лицу.
3. Обязательным признаком шиканы является наступление общественно-вредных последствий ее совершения в виде причиненного другому лицу вреда. Если управомоченный субъект реализовал свое право лишь затем, чтобы причинить вред другому лицу, но не добился по каким-либо причинам желаемого результата, то шиканы в его действиях нет. Внешне он лишь осуществлял свое право, а его намерения остались только намерениями.
4. Субъектом ответственности за совершение шиканы может быть только управомоченное лицо, реализующее свое право с тем, чтобы причинить вред другому лицу. Лицо, действующее не имея на то право либо выходящее за пределы содержания своего права, даже если оно преследует цель ущемления чужих интересов, не совершает шикану. Субъектный состав шиканы представлен гражданами РФ, юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными физическими и юридическими лицами.
5. Одним из правовых последствий совершения шиканы является предусмотренная в пункте 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ возможность отказа правонарушителю в защите его гражданских прав.
6. Совершение шиканы в обязательственных отношениях является основанием для признания сделки недействительной.
7. Шикана, проявляющаяся во внедоговорной сфере, выступает, как обязательством из причинения вреда, поэтому ответственность за ее совершение должна наступать в соответствии с нормами главы 59 Гражданского кодекса РФ. В других случаях шикана понятием обязательств из причинения вреда не охватывается.
Прекращение доверенности
1. Действие доверенности прекращается вследствие:1) истечения срока доверенности;2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Негаторный иск.
Нарушение права собственности не всегда бывает связано с лишением собственника владения принадлежащей ему вещью. Оно может быть также выражено в совершении действий, которые, не затрагивая владения, препятствуют нормальному осуществлению других правомочий собственника — права пользования и распоряжения.
Негаторный иск — требование устранения всяких нарушений права собственности, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ).
Примером такого рода требований являются споры по осуществлению прав владельцев соседствующих строений и земельных участков (когда, в частности, один из них своими действиями создает помехи для осуществления прав другого, например возводит строение или сооружение, закрывающее доступ света в окна соседа, и т. п.).
Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже на стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом.
Субъектом права на предъявление такого иска является собственник, сохраняющий вещь в своем владении.Субъектом обязанности становится нарушитель прав собственника, причем действующий незаконно. Если препятствование в осуществлении правомочий собственника создается правомерными действиями (например, прокладывается траншея вблизи домовладения с разрешения соответствующих государственных органов), предъявлять негаторный иск нельзя. Придется либо оспаривать законность таких действий (но не с помощью негаторного иска), либо претерпевать их последствия.
Объектом требования по данному иску является устранение длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому правоотношение по негаторному иску не подвержено действию исковой давности, что отличает данный вид исков от виндикационного. Негаторное требование можно заявить в любой момент, пока сохраняется правонарушение.
Негаторный иск по устранению препятствий собственника по распоряжению имуществом может возникать тогда, когда, например, налагается арест на имущество в порядке исполнительного или уголовно-процессуального производства. Наряду с имуществом, принадлежащим истцу на праве собственности, в опись арестованного имущества может попасть имущество, которое принадлежит третьим лицам. Споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются по правилам искового производства, независимо от того, наложен арест в порядке применения мер обеспечения иска, обращения взыскания на имущество должника во исполнение решения или приговора суда.
Иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен собственником, а также лицом, владеющим в силу закона или договора имуществом, не принадлежащим должнику.
В обоснование заявленных требований истец представляет документы, подтверждающие его право собственности на спорное имущество.
По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от виновности третьего лица, создающего своим поведением препятствия осуществлению права собственности. Однако, если указанные действия причинили собственнику убытки, последние могут быть взысканы с третьего лица лишь на основании ст. 1064 ГК. РФ, т. е. при наличии вины третьего лица. Если третье лицо докажет правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит.
Условия банковской гарантии
Для того чтобы получить гарантию, необходимо знать условия. Условия банковской гарантии, которые необходимо учитывать:
· наименование гаранта (банк);
· наименование принципала (заёмщик);
· наименование бенефициара (кредитор);
· ссылка на договор, где оговорена необходимость выдачи гарантии;
· максимальная денежная сумма;
· срок, на который выдана гарантия;
· правила произведения платежа;
· положение, направленное на сокращение суммы выплаты.
Требование по банковской гарантии
По законодательству, требование кредитора о платеже по гарантии является внесудебным, и может быть выдвинуто по окончании срока действия документа. Сумма требования по банковской гарантии не должна превышать сумму, на которую эта гарантия выдана. Запрос о выплате денег кредитор предоставляет должнику в письменном виде и с приложением документов, которые указаны в гарантии. Нарушение должника при этом также указывается. Далее следует предоставить требование гаранту до срока окончания действия гарантийного обязательства.
В каких случаях кредиторы могут требовать платёж? Например, в тех, когда участник торгов:
· отзывает свое предложение до даты его истечения;
· выиграв тендер, отказывается от подписания контракта;
· отказывается представить документы, подтверждающие надлежащее исполнение контракта.
80. Понятие, юридическая природа, содержание залогового правоотношения.
Залог — один из основных способов обеспечения исполнения обязательств.
Кредитор (залогодержатель) по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства (возврата ссуды) получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами, лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Залог возникает на основании договора или закона. В случае возникновения залога, в силу закона, в нем должны быть закреплены обстоятельства возникновения и установлено, что имущество выступает предметом залога. Право залога возникает с момента заключения договора о залоге или передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором. Если необходима государственная регистрация договора о залоге, стороны должны ее произвести, т.е. договор считается заключенным с момента государственной регистрации.
Стороны залога: залогодатель и залогодержатель. Залогодатель — это лицо, которому принадлежит на правах собственности или хозяйственного ведения предмет залога. Имущество, выступающее предметом залога, не передается в собственность залогодержателя. У последнего возникают только определенные вещные права. В зависимости от вида залога и условий договора залогодержатель вправе пользоваться имуществом, извлекать плоды и доходы на условиях, предусмотренных гражданским законодательством. Залогодержатель — это лицо, которому принадлежит залоговое право. Им выступает кредитор основного обязательства. Предметом залога может быть любое имущество, вещи или имущественные права (требования). Не может быть предметом залога имущество, изъятое из оборота, требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, требования об алиментах, возмещении вреда, причиненного здоровью. Заложен