Модуль 1: «Гражданско-правовые основы регулирования интеллектуальной собственности»
Лекция 1: «Интеллектуальная собственность как совокупность прав и структурное образование в системе права»
1. Понятие и объекты интеллектуальной собственности.
2. Основные институты права интеллектуальной собственности.
3. Система российского законодательства об интеллектуальной собственности.
4. Международное право интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность неразрывно связана с результатами творческой деятельности людей. В этом понятии соединяются интеллектуальная, творческая деятельность человека и правовая охрана ее результатов государством. Для лица, чей труд воплощен в охраняемом результате, интеллектуальная собственность — это исключительное право, привилегия, предоставляющая ему возможность получить некоторую совокупность материальных и нематериальных благ с помощью продукта своего труда. Для предпринимателя интеллектуальная собственность — часть его имущества, принадлежащие ему нематериальные активы, которые он использует в своей предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли. Для потребителя (физического лица, использующего охраняемый результат интеллектуальной деятельности в целях личного потребления) интеллектуальная собственность представляет собой некоторое нематериальное благо (продукт чужого труда), которое он использует для удовлетворения своих потребностей. Для государства интеллектуальная собственность — совокупность результатов интеллектуальной деятельности и лиц, нуждающихся в правовой охране своих прав на эти результаты. Государство выступает и одним из правообладателей.
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности появилась не так давно — чуть больше 200 лет назад. Как справедливо заметил В.А. Дозорцев, для правовой системы, насчитывающей в развитом виде 3000 лет, это возраст «младенческий», период интенсивного развития.
В начале правовая охрана распространялась лишь на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности — художественные произведения и некоторые результаты технического творчества, легко формализуемые средствами права, то есть поддающиеся описанию с помощью правовых конструкций. Как правило, каждому типу объектов интеллектуальной деятельности соответствует отдельный тип правового регулирования, представленный особым правовым институтом, — авторское право, изобретательское право, патентное право, право на открытие. Каждый из этих институтов развивался и сформировался как самостоятельное и обособленное структурное подразделение гражданского права, представленное отдельным нормативным актом. В советское время, например, это были разделы ГК РСФСР — «Авторское право», «Право на открытие», «Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец». В России конца XX — начала XXI века этот закон об авторском праве и смежных правах, Патентный и другие законы, посвященные правовому регулированию отдельных видов объектов интеллектуальной собственности. Таким же путем шло развитие законодательства об интеллектуальной собственности и в других странах. С учетом этой особенности национального законодательства об интеллектуальной собственности разрабатывались и заключались международные договоры. Эта историческая традиция сохраняется в действующем законодательстве Россия и по сей день: законодатель продолжает идти путем модернизации отдельных законов и принятия специальных законов о новых объектах интеллектуальной собственности. Однако Гражданский кодекс Российской Федерации заставляет иначе взглянуть на все эти некогда разрозненные нормативные акты, подводя под их единое основание интеллектуальной собственности.
Это, однако, еще не свидетельствует о возможности объединения в едином правовом институте всех существующих форм правового регулирования интеллектуальной деятельности и использования ее результатов. Слишком существенны различия в правовом режиме объектов художественного и научно-технического творчества, средств индивидуализации субъектов и результатов их деятельности, иных нетворческих результатов интеллектуальной деятельности. «Между всеми видами исключительных прав есть принципиальные различия, обусловливающие их обособление как в системе гражданского права в целом, так и в рамках исключительных прав».
Статья 138 ГК РФ дает легальное определение интеллектуальной собственности. В соответствии с частью 1 этой статьи в случаях и в порядке, установленных указанным Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
В результате такого толкования сам термин «интеллектуальная собственность» предстает как некая лингвистическая аберрация, соединившая в одном термине два противоположных по смыслу элемента: материальное понятие «собственности», источником которой выступает общественное производство; и идею как продукт духовной деятельности человека. С точки зрения формальной логики появилось нулевое понятие, что-то вроде травоядного хищника, поскольку как хищник по определению не может питаться растительной пищей, так и собственность по происхождению своему не может состоять из идей. Что касается идей, результатов интеллектуальной деятельности, то они имеют только творца, создателя, но не имеют собственника.
Мнение, переносящее правовой режим вещей на продуцируемые человеческим разумом идеи, имеет глубокие исторические корни и называется проприетарной концепцией прав на результаты интеллектуальной деятельности. Его появление и распространение связывают с идеями французских философов-просветителей (Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеции, Руссо) и преобразованиями Великой французской революции, заменившей феодальную привилегию, дарующую автору исключительное право, естественным правом человека на достигнутый результат. Следствием стало закрепление в законодательстве понятий литературной и промышленной собственности. К началу XX века в мировой практике сформировались три основные юридические конструкции, обозначающие правовой режим результатов интеллектуальной деятельности: исключительные права; право промышленной собственности; право интеллектуальной собственности.
В дореволюционной российской науке гражданского права эти идеи получили поддержку и развитие в трудах таких известных ученых как К.П. Победоносцев, В.И. Синайский. Например, В.И. Синайский писал о том, что «авторское право есть право на нематериальную вещь и в этом смысле может быть названо вещным правом»; К.П. Победоносцев, напротив, четко разграничивал авторское право и право собственности, но имел в виду собственность в отношении изобретений. Российское законодательство XIX века относило права авторов и изобретателей к разновидности права собственности (ст. 420 т. X ч. 1 Свода законов Российской империи). Но уже в начале XX века большинство российских специалистов высказывалось в пользу использования в законодательстве более точного термина — «исключительные права».
Термину «интеллектуальная собственность» с точки зрения российского гражданского законодательства в действительности не соответствует какая-либо собственность (вещное право). Поэтому он используется в качестве юридического синонима исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг. Наиболее веская причина, оправдывающая его появление в российском гражданском праве, — международные обязательства России.
Так, в соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.), интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:
литературным, художественным и научным произведениям;
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам;
изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
научным открытиям;
промышленным образцам;
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
защите против недобросовестной конкуренции;
интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Таким образом, для адаптации «интеллектуальной собственности» в национальном праве не потребовалось кардинальных изменений — этот термин был объявлен как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Поэтому в юридической литературе вполне обычны утверждения о том, что традиционная терминология «интеллектуальная собственность» неудачна, так как влечет смешение с правом собственности на материальные объекты, которое имеет совершенно другое юридическое содержание. Права на результаты творческой деятельности предлагается объединить одним термином — интеллектуальные права, охватывающим все виды прав на результаты интеллектуальной деятельности. С международными традициями приходится считаться, так что этот термин, скорее всего надолго вошел в российский правовой оборот, и нет особой нужды тратить силы на его изгнание, даже если он и не в состоянии корректно выполнить функцию характеристики всех видов интеллектуальных прав (В.А. Дозорцев) и создает вероятность смешения интеллектуальной собственности с собственностью материальной.
«Интеллектуальные права», интеллектуальная собственность включают в себя как права на результаты творческой деятельности (произведения, охраняемые авторским правом, результаты исполнительства, изобретения, селекционные достижения и т.п.), и права на другие нематериальные результаты умственного труда, при создании которых творчество необязательно (фирменные наименования, товарные знаки, наименования места происхождения товаров, секреты промысла, известные как «ноу-хау», и. т.п.).
В понятии «интеллектуальной собственности» необходимо различать объективную и субъективные составляющие.
Как субъективная категория интеллектуальная собственность — это исключительные субъективные права конкретного субъекта — гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуального юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование товарный знак, знак обслуживания и др.).
В объективном же смысле интеллектуальная собственность представляет собой право интеллектуальной собственности или совокупность правовых норм, регулирующих основания возникновения, изменения, прекращения, порядок осуществления и защиты, субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальных субъективных прав). Право интеллектуальной собственности включает в себя нормы, регулирующие не только исключительное право, но и иные абсолютные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальные продукты). В структуре права интеллектуальной собственности выделяют две составляющие: литературную (художественную) и промышленную собственность. Категории литературной и промышленной интеллектуальной собственности широко используются в законодательных многих стран и в некоторых международно-правовых актах.
Особенности интеллектуальных прав. Все интеллектуальные права распространяются на нематериальные объекты — результаты интеллектуальной деятельности как творческого, так и нетворческого характера. Они возникают в случаях, прямо предусмотренных законом, поскольку распространяются лишь на такие объекты, которые закон признает в качестве объектов правовой охраны. Интеллектуальные права на один и тот же объект могут одновременно принадлежать неограниченному кругу лиц. Содержание интеллектуального права включает в себя юридические возможности пользования, распоряжения (кроме личных неимущественных прав, изъятых из оборота) и защиты. Способами распоряжения интеллектуальными правами выступают отчуждение и лицензии.
Классификация интеллектуальных прав. По мнению В.А. Дозорцева, все виды субъективных гражданских прав сегодня необходимо подразделять на два больших вида (точнее, класса) — права на результаты материального производства («материальные права») и права на результаты интеллектуальной деятельности («интеллектуальные права»). Каждый из этих видов имеет две разновидности. Материальные права состоят из вещных абсолютных и обязательственных прав. Интеллектуальные права (права интеллектуальной собственности или исключительные права), как считает этот автор, распадаются на интеллектуально-абсолютные и интеллектуально-обязательственные права. Своего рода соединительным мостиком между материальными и интеллектуальными правами выступают денежные обязательственные права.
В этой классификации в класс абсолютных интеллектуальных прав входит группа исключительных прав, а также личные неимущественные права. При этом личные неимущественные права представляют самостоятельную разновидность абсолютных прав, имеющих собственное содержание и специфическую охрану. Они по определению не относятся к категории прав исключительных. К личным неимущественным правам действующее законодательство относит право авторства (право считаться автором результата) и другие личные неимущественные права (право на имя, обнародование, защиту репутации автора и другие).
По мнению А.П. Сергеева, к исключительным относится не только имущественное право, которому по желанию правообладателя можно дать денежную оценку, право на использование, но и личные неимущественные права, которые носят, пожалуй, еще более исключительный характер, чем права имущественные. Сама суть «исключительности» в том, что такое право принадлежит только одному лицу, но существуют и такие объекты, право на которые может принадлежать одновременно разным лицам. Типичный пример: наименование места происхождения товара, так как им могут пользоваться все предприятия, находящиеся в соответствующей местности и производящие товар с соответствующими свойствами.
Первоначальным считается право лица, не связанное с правами какого-либо предшественника (даже если он был). Первоначальные интеллектуальные права — это права автора интеллектуального результата. Обладатель производного права, напротив, связан этими правами. Производный характер права выражается в категории правопреемства. Обладатель производного права является правопреемником обладателя первоначального права, то есть автора.
Истоки права на результаты интеллектуальной деятельности лежат в творчестве, личностном начале. Автор является исходным, изначальным звеном системы правообладателей. Право на интеллектуальный продукт в наиболее полном объеме может принадлежать только автору. Никто другой не может считаться обладателем личных неимущественных прав на этот продукт. Эти права неотчуждаемы и непередаваемы. Напротив, исключительные права ничем не отличаются от прочих имущественных прав. Исключительные права всех иных лиц являются производными от прав автора.
Не следует делить права на первоначальные и производные по возникновения права. Так, исключительное право на служебный результат либо результат, созданный по заказу инвестора, впервые возникает у работодателя и инвестора, но в основе его возникновения лежат признание авторства и договор с автором об уступке исключительных прав на еще не созданный результат.
Необходимо различать интеллектуальное (исключительное и неисключительное, абсолютное и обязательственное) право на объект интеллектуальной собственности и вещное право на объект (носитель), в котором воплощен результат интеллектуальной деятельности. Эти права самостоятельны, хотя и взаимосвязаны определенным образом. Вместе с тем наличие вещного права (собственности, хозяйственного ведения и т.д.) на материальный носитель необязательно предполагает наличие интеллектуального права на объект интеллектуальной собственности, воплощенный в этом носителе.
Передача права собственности на материальный носитель не влечет передачи авторских и иных прав на сам объект интеллектуальной собственности, за исключениями, указанными в законе: иногда передача материального объекта влечет и передачу некоторых прав. Типичный пример: продажа художником картины и возможность собственника ее выставлять и т.д. Права автора при этом охраняются правом доступа. Однако роль и значение имущественного фактора в творчестве нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать. Предоставление финансовых и материальных средств (инвестирование) может выступать в качестве предпосылки перехода прав от автора к инвестору. Характерный пример преувеличения роли экономического фактора — следующее утверждение: «Имущественное авторское право — важнейшая экономическая составная — всегда связано с источником и способом финансирования. В одном случае это может быть кредитование, авансирование производства, в другом — приобретение готового произведения». Здесь «связанность с источником и способом финансирования» не следовало отождествлять с производностью авторства от финансирования, как это имеет место в материальном производстве.
В понятие «исключительного права» вкладывается различный смысл. Однако общепризнано, что, во-первых, само понимание исключительности права — это правомочие, принадлежащее строго определенному лицу (в отдельных случаях как исключение — определенным лицам); во-вторых, исключительным интеллектуальным правом является имущественное право на использование результата интеллектуальной деятельности в любой форме и любым способом.
В российском законодательстве нет нормы, которая бы универсально закрепляла содержание исключительного права. Вместе с тем сопоставительный анализ норм специальных законов, регулирующих отдельные виды интеллектуальной собственности, позволяет выявить общие свойства такого права. Исключительное право на интеллектуальный продукт — это прежде всего гарантированная законом юридическая возможность использовать интеллектуальный результат любым способом и в любой форме.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом: воспроизведение; распространение; импортирование; и публичный показ; публичное исполнение; передача в эфир; передача по кабелю; перевод; переработка; практическая реализация.
Согласно нормам Гражданского Кодекса РФ содержание исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован объект патентного права, либо продукта, полученного с помощью объекта патентного права, либо устройства, при эксплуатации которого используется объект патентного права, а также осуществление способа, в котором используется объект патентного права.
В соответствии с гражданским законодательством автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право на охраняемую топологию, в том числе право использовать ее по своему усмотрению (в частности, путем изготовления и распространения ИМС с такой топологией) и запрещать использование этой топологии другим лицам без соответствующего разрешения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8 указанного Закона.
Действующее законодательство позволяет различать в содержании исключительного права два аспекта — позитивный и негативный. Позитивный заключается в предоставлении обладателю права самому использовать интеллектуальный продукт либо уступать это право другим лицам. Негативный — в возможности запрещать всем другим лицам несанкционированное использование интеллектуального продукта (ст. 10 Патентного закона).
По В.А. Дозорцеву, в содержание исключительного права входят два правомочия — использования результата и распоряжения правом. Право использования результата дает возможность правообладателю тем или иным способом самостоятельно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Право распоряжения состоит в том, что правообладатель может разрешить другому лицу использовать тем или иным способом соответствующий объект исключительного права. При этом правообладатель может передать третьему лицу все свои права (совершить уступку исключительного права) или в ограниченных пределах (по лицензии). Поскольку исключительное право является правом абсолютным, ему всегда корреспондирует обязанность третьих лиц воздерживаться от действий, не согласующихся с этим правом. Поэтому В.А. Дозорцев считает излишним добавление в содержание исключительных прав правомочия запрещать использование соответствующего объекта, встречающееся в отдельных законах и международных конвенциях.
Исключительное субъективное право носит имущественный характер: оно поддается оценке, может выступать объектом возмездных сделок и подлежит учету и амортизации в составе активов предприятия.
В соответствии с действующим законодательством о предпринимательской деятельности нематериальные активы — результаты интеллектуальной деятельности, которые используются в предпринимательской деятельности более 12 месяцев, к ним относятся права, возникающие из:
• авторских и других договоров на произведения науки, литературы, программы ЭВМ;
• патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания или из лицензионных договоров на их использование;
• ноу-хау;
• организационных расходов (на образование юридического лица, деловая репутация предприятия).
По мнению А.П. Сергеева, перечень правомочий, входящих в содержание исключительного права, не является исчерпывающим, поскольку правообладатель вправе использовать результат любым способом и в любой форме. Только в случаях, указанных в законе, он становится ограниченным. Таков, например, Закон о селекционных достижениях, в котором исчерпывающим образом определены права разработчика.
Личностный характер исключительных прав проявляется в их возникновении. Возникновение абсолютных интеллектуальных прав, в том числе и исключительных, на результаты интеллектуальной деятельности связано либо с фактом создания интеллектуального продукта («созидательская», или креативная, система, присущая авторскому праву и смежным правам), либо с фактом его государственной регистрации (регистрационная система, свойственная патентному праву).
А.П. Сергеев возражает против придания этой классификации всеобъемлющего характера. По его мнению, необходимо выделять и систему начала использования интеллектуального результата. В качестве примера он называет фирменное наименование, для которого регистрация не должна иметь «конститутивного» значения, так как это было бы серьезной ошибкой. Мировой опыт показывает, что есть права, возникающие так называемым «явочным порядком», с момента начала использования.
Однако приведенный пример, во-первых, относится к средствам индивидуализации юридического лица, правовой режим которых сходен, но не тождественен формам интеллектуальной собственности. Во-вторых, речь идет здесь все-таки не о системе, а об исключении из общего правила. И перечень таких исключений может быть продолжен. В литературе, например, предпринята попытка доказать, что исключительное право на наименование произведения возникает с момента обретения им некоторой известности.
Необходимо различать возникновение первоначального и производного интеллектуального права.
Основанием возникновения первоначального интеллектуального права является факт авторства, с которым закон связывает право авторства или право считаться автором интеллектуального продукта. Право авторства — личное неимущественное право, лежащее в основе всех других прав автора и всех производных имущественных прав (производной интеллектуальной собственности).
В.А. Дозорцев предлагает считать право авторства особым неимущественным правом, которое недопустимо смешивать с другими личными неимущественными правами автора. Последние возникают не в силу авторства (творческого создания интеллектуального продукта), а в силу других факторов. Право авторства не отчуждаемо и непередаваемо и всегда является первоначальным правом. Это право служит индивидуализации автора как участника экономического оборота, является условием действительности («точкой отсчета») прав любого другого правообладателя, используется для защиты политических и социальных интересов прав личности.
Если интеллектуальный продукт (творческий результат) создается за счет средств автора (иждивением автора), то все абсолютные интеллектуальные права возникают только у автора, который впоследствии может распорядиться ими по своему усмотрению. При этом различают творческий труд по созданию интеллектуального продукта и содействие созданию интеллектуального продукта (творческого результата). Основанием возникновения права — считает В.А. Дозорцев — является не сотрудничество, использование результатов чужого интеллектуального труда (уже существующего, объективированного или живого), а только личный вклад, то новое, что сделано творцом... Индивидуальный творческий труд уже рассматривается действующим законом как основной, преобладающий и все перевешивающий ресурс.
Лица, оказывавшие автору содействие как в личной и иной технической помощи, так и в предоставлении материальных ресурсов, не рассматриваются законодательством в качестве соавторов результата. Так, например, не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Однако авторы могут стать основанием для возникновения производных исключительных прав.
Право авторства не применяется к нетворческим результатам интеллектуальной деятельности. Эти результаты (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения и даже секреты промысла — ноу-хау) могут иметь автора, но право авторства для них не устанавливается. В отношении их действуют общие основания возникновения прав на результаты производства.
Возникновение производного интеллектуального права (интеллектуальной собственности). Производными могут быть только исключительные права на интеллектуальный продукт. Производственные права могут возникать только с согласия автора, являющегося обладателем первоначального интеллектуального права. В.А. Дозорцев предложил различать первичные и вторичные производные права.
Первичные производные исключительные права возникают впервые у правообладателя, а не у автора. Таким правообладателем может быть работодатель или инвестор. Согласие на это автор дает в договоре, заключаемом с будущим правообладателем (договор литературного заказа, трудовой договор, договор на выполнение НИОКР).
Вторичные производные права возникают в результате передачи (перехода) уже возникших исключительных прав от автора или иного правообладателя.
Передача (переход) исключительного права. Имущественные авторские права (исключительное право или интеллектуальная собственность) могут либо переходить другим лицам в силу закона (наследование, ликвидация юридического лица), либо передаваться на основании договора. Договор — важнейшее и наиболее распространенное основание перехода исключительных прав. Предметом договора (как авторского, так и лицензионного в патентном праве) является передача самих прав. Права, прямо не названные, считаются не переданными. Передавать права дальше (третьим лицам) можно только в случаях и пределах, указанных в договоре.
Необходимо различать договоры о передаче исключительных прав и посреднические договоры о передаче таких прав. Первые могут заключаться автором и другими правообладателями с приобретателями прав на результаты интеллектуальной деятельности. Вторые заключаются правообладателями с посредниками и направлены на заключение последними авторских и лицензионных договоров на передачу исключительных прав.
Передача прав на объекты патентного права в силу существующей регистрационной системы признания таких прав имеет определенные особенности, ограничивающие свободу распоряжения (выдача и регистрация лицензии).
Ограничения действия исключительного права. По В.А. Дозорцеву, специфической чертой, присущей только исключительным правам, выступает система ограничений таких прав, направленных на сбалансирование интересов авторов, иных правообладателей, отдельных пользователей исключительных прав и общества в целом. К их числу относятся:
• ограничение исключительных прав определенной территорией действия;
• установление перечня случаев свободного (без согласия правообладателя и без дополнительного вознаграждения) использования конкретных объектов исключительных прав;
• закрепление оснований выдачи принудительных лицензий.
А.П. Сергеев утверждает, что в установленных законом или
договором случаях права на объекты интеллектуальной собственности могут быть ограничены определенной частью Российской Федерации или более узкими рамками. Таковы, например, право на рационализаторское предложение, действующее в рамках предприятия, или ограничение прав по договору. В 1967г. в Стокгольме заключена Конвенция, учредившая всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В статье 2 Конвенции говорится, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:
— литературным, художественным и научным произведениям,
— исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам
— изобретениям во всех областях человеческой деятельности
— научным открытиям
— промышленным образцам
— товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям
— защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права
относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) охраняемыми объектами интеллектуальной собственности являются:
1) произведения науки, искусства и литературы, включая программы для электронных вычислительных машин и базы данных;
2) исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания;
3) изобретения;
4) полезные модели;
5) промышленные образцы;
6) открытия;
7) рационализаторские предложения;
8) селекционные достижения;
9) топологии интегральных микросхем;
10) фирменные наименования;
11) товарные знаки и знаки обслуживания;
12) наименования мест происхождения товаров;
13) сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну;
14) иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые в соответствии с законами и международными договорами Российской Федерации.
Права интеллектуальной собственности не являются разновидностью права собственности, т.к. объекты интеллектуальной собственности нематериальны. Материальный объект можно продать одному лицу или ограниченной группе лиц, нематериальный объект (идея) может использоваться неограниченным кругом лиц. В отличие от материальной вещи, вернуть идею её владельцу, например, путём принудительного изъятия, невозможно. Поэтому материальные и нематериальные объекты требуют разных механизмов защиты. Обычно интеллектуальную собственность делят на авторское право (объекты интеллектуальной собственности 1,2) и промышленную собственность (объекты интеллектуальной собственности 3,4,5,10,11,12). Кроме того, выделяют нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (объекты интеллектуальной собственности 6,7,8,9,13).
Гражданин или юридическое лицо имеет исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 138 ГК РФ). Исключительные права - это права, обеспечивающие их носителям правомочия на совершение различных действий по использованию результатов творческого труда с одновременным запрещением всем третьим лицам совершать указанные действия. Исключительные права имеют как временный, так и территориальный характер. Временный характер исключительных прав состоит в том, что для каждого объекта интеллектуальной собственности законодательством установлен срок действия прав на них. Так, срок действия авторского права равен сроку жизни автора и 70 лет после его смерти.
Интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). (Гражданский Кодекс РФ, ч.1 ст.138).
Вообще говоря, существуют три вида собственности: общей чертой, присущей всякой собственности, является то, что собственник или владелец может использовать собственность так, как он пожелает, и никто больше не может законным образом использовать его собственность без разрешения. Конечно, существуют общепризнанные пределы осуществления этого права.
Лекция 2: «Общие положения авторского права»
1. Защита авторских прав как сфера гражданско-правового регулирования.
2. Объекты авторского права: понятие и виды.
3. Субъекты авторского права и их классификация.
4. Возникновение авторских прав и их общая характеристика.
Понятие, функции и принципы авторского права.
Согласно ст. 420, 433 ГК авторское право является одним из объектов интеллектуальной собственности.
В соответствии со ст. 433 ГК непосредственно объектами авторского права являются:
1. Литературные и художественные произведения, в частности:
- письменные произведения (романы, поэмы, статьи и др.);
- устные произведения (лекции, речи, проповеди и др.);
- сценические произведения (драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографические, др.);
- музыкальные произведения (с текстом или без текста);
- аудиовизуальные произведения.
В видам аудиовизуального произведения являются кинофильмы, телефильмы, видеофильмы, диафильмы, слайдфильмов и т. п., которые могут быть игровыми, анимационными (мультипликационными), не игровыми или другими;
- произведения живописи, архитектуры, скульптуры и графики.
Произведение архитектуры - это произведение в области искусства сооружения зданий и ландшафтных образований (чертежи, эскизы, модели, построенные здания и сооружения, парки, планы населенных пунктов и т п.). Произведение изобразительного искусства - это скульптура, картина, рисунок, гравюра, литография, произведение художественного (в т. ч. сценического) дизайна и т. п.;
- фотографические произведения;
- произведения прикладного искусства.
Произведение прикладного искусства - это произведение искусства, в т. ч. произведение художественного промысла, созданное ручным или промышленным способом для пользования в быту или перенесенное на предметы такого пользования;
- иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, которые касаются географии, монографии, архитек