Субъекты наследственного правоотношения.
1.
Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».
Под «наследованием» понимают переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя в порядке, предусмотренном законом. Этот переход имеет четыре следующих особенности:
а) он осуществляется в порядке универсального правопреемства,
т.е. права и обязанности умершего лица выступают как единое целое;
б) все права и обязанности умершего лица переходят к его наследникам;
в) права и обязанности наследодателя переходят к его наследникам одномоментно;
г) переход осуществляется в порядке правопреемства: переходящие
к правопреемнику права и обязанности зависят от их праводателя. Это
значит, что могут перейти только те права и обязанности, которыми
обладал наследодатель и что их не может быть больше, чем было у
наследодателя.
Под «наследованием» понимают совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходящую к его наследникам.
Понятие «наследственное право» — неоднозначно. Его следует, так же как и в других отраслях (гражданское, семейное) и в подотраслях права (обязательственное, вещное, жилищное и т.п.), рассматривать дифференцированно: в объективном и субъективном смыслах.
Так, под наследственным правом в объективном смысле следует понимать совокупность правовых норм, регулирующих наследование. Эти нормы образуют четвертую подотрасль гражданского права. Первой же подотраслью гражданского права является «вещное право» (иначе — «право собственников и другие вещные права»); второй подотраслью гражданского права является «обязательственное право»; третьей — «интеллектуальная собственность». Наследственное право как подотрасль гражданского права регулируется частью третьей ГК РФ.
Значение наследственного права в объективном смысле состоит в том, что каждому члену общества гарантируется возможность жить и работать с сознанием того, что все созданное и заработанное им при жизни перейдет к близким ему людям.
Предметом наследственного права в объективном смысле являются общественные отношения, связанные с наследованием. Наследственным правоотношениям посвящен второй вопрос данной лекции. Важнейшими вопросами теории любой отрасли и подотрасли трава являются его принципы и методы правового регулирования. Оба эти элемента в законодательстве наследственного права остутст-вуют. Под принципами наследственного права следует понимать основные идеи, заложенные законодателем в нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.
К таким принципам Ю.К. Толстой отнес: универсальность наследственного правопреемства; свободу завещания;
обеспечение прав и интересов необходимых наследников; учет не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
свободу выбора у наследников, призванных к наследованию; охрану основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
охрану самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.
Выделение Ю.К. Толстым указанных положений в качестве принципов наследственного права не вызывает возражений по существу. Все они применимы, уместны и не нуждаются в специальных пояснениях.
Что касается метода наследственного права, то он ни в законодательстве наследственного права, ни в работах ведущих современных специалистов по наследственному праву не выделяется. Очевидно, этот вопрос непрост в своем решении.
Под методом наследственного права следует понимать систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются наследственные отношения. Метод отвечает на вопрос о том, как регулируются наследственные отношения.
Однако к методу гражданского права различные ученые подходят по-разному. Так, В.В. Долинская характеризует его как дозволительный и диспозитивный, инициативный, обеспечивающий установление (эданских правоотношений на основе правовой и имущественной Состоятельности сторон и выделяет следующие его черты: равенство участников гражданских правоотношений; автономия воли участников гражданских правоотношений; имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений; защита гражданских прав от правонарушений; имущественный характер гражданской ответственности: полное возмещение вреда или убытков.
В то же время Н.Д. Егоров считает, что метод гражданского права должен характеризоваться только одной чертой: юридическим равенством сторон.
Если учесть, что участниками наследственных правоотношений являются и наследники, и наследодатель (такая точка зрения преобладает в учебной литературе), очевидно, что наследодатель и наследник неравны, поскольку один из них обладает правами и имуществом, а другой их не имеет и зависит исключительно от воли и расположения к нему наследодателя в случаях, когда наследование осуществляется по завещанию. Стало быть, применительно к наследственному праву следует выделять несколько черт его метода, как сделала это В.В. Долинская, исключив при этом «равенство участников наследственных правоотношений», либо сохранить и эту черту, но распространив ее только на наследников в том смысле, что они имеют равные права и обязанности как при принятии наследства, так и после вступления в наследование. Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что метод наследственного права имеет свою специфику по сравнению с методом всего гражданского права.
Под наследственным правом в субъективном смысле следует понимать возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, т.е. принимать от умершего конкретного лица права и обязанности. Значение наследственного права в этом смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданского права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет очередность наследников, призываемых к наследованию), подпадание его в определенную категорию наследников: необходимых либо недостойных, указанных или не упомянутых в завещании и т.п.
Стало быть, наследственное право в субъективном смысле возникает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фактов. Представляется, что именно это право гарантируется, защищается и охраняется ч. 1, 2 и 4 ст. 35 Конституции РФ.
Смысл ст. 35 Конституции сводится к следующему:
право частной собственности охраняется законом;
каждый собственник своего имущества вправе распоряжаться им;
право наследования гарантируется Конституцией РФ.
Поскольку наследственное правоотношение — одна из разновидностей гражданских правоотношений, оно может быть определено как имущественное отношение, урегулированное нормами наследственного права по поводу открытия и принятия наследства, а также совершение других действий, связанных с приобретением наследства.
В наследственном правоотношении выделяется его структура, т.е. совокупность составляющих его элементов: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения. Кроме того, следует выделять основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, которое в современной теории гражданского права не включается в состав гражданского правоотношения и обычно рассматривается при характеристике элементов гражданского правоотношения.
Специфика наследственного правоотношения обусловливает необходимость рассматривать основания возникновения наследственного правоотношения до рассмотрения его структурных элементов. Поэтому в данной лекции изложение вопроса о наследственном правоотношении начнем с оснований возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения.
Под основаниями возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения следует понимать юридические факты. Юридические факты — обстоятельства, с которыми в данном случае закон связывает возникновение, изменение и прекращение наследственного правоотношения.
В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон. Такое представление свойственно и российскому законодательству, и теории наследственного права. Между тем очевидно, что определяющим основанием для вступления в наследование и по завещанию, и по закону является смерть наследодателя и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование.
Это обстоятельство побудило авторов постатейного комментария части третьей ГК РФ в качестве особенности наследственного правоотношения отметить то, что последнее возникает в полном объеме только при наличии совокупности юридических фактов (т.е. при наличии юридического состава).
Эта точка зрения не нова, она излагалась во всех учебниках по гражданскому праву прошлых лет, но не в теме «Наследственное право», а в разделе курса «Гражданское правоотношение» при рассмотрении вопроса «Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского правоотношения», т.е. вопроса о юридических фактах.
С учетом сказанного выше следует, что основания возникновения наследственного правоотношения, т.е. юридические факты, могут быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента разделены на две группы — на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятие наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты — состояния: родство наследника с наследодателем, супружество наследодателя и наследника и т.п.
Юридические факты, являющиеся основаниями возникновения права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости от способа вступления в наследование. Так, следует исходить из того, что наследование по закону может быть лишь в том случае, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК).
Основаниями возникновения наследования по завещанию являются следующие факты: составление завещания наследодателем; смерть наследодателя; открытие наследства; принятие наследства.
2.
К субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследника.
Наследование является правопреемством, в котором участвуют два субъекта: праводатель (наследодатель) и правопреемник (наследник). При отсутствии праводателя не может быть правопреемства и, следовательно, наследования и наследственного правоотношения.
Наследодателем следует называть лицо, от которого переходят права и обязанности в случае его смерти к наследникам. В роли наследодателя могут выступать только физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ.
При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у них необязательно. Это касается наследодателей, от которых переходят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследования по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и, следовательно, не может быть наследодателем. Не могут быть наследодателями два других субъекта гражданского права: юридические лица и государство.
Стало быть, из трех видов субъектов гражданского правоотношения: физических лиц, юридических лиц и государства только физические лица могут выступать в качестве наследодателя.
Гражданский кодекс не дает определения понятия наследника. Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя.
Наследники, как субъекты наследственного правоотношения, имеют следующие особенности:
а) в качестве наследников могут выступать все субъекты гражданского права, но при определенных условиях;
б) граждане могут быть наследниками в том случае, если они в
день открытия наследства живы, а также зачатые при жизни наследодателя. Наличие дееспособности у граждан-наследников необязательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права в момент вступления в наследование должны осуществлять их законные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК);
в) граждане-наследники различаются по видам:
наследники по закону и по завещанию;
достойные наследники, недостойные наследники (ст. 1117 ГК) и необходимые наследники (ст. 1149 ГК);
основные и подназначенные наследники (при наследовании по завещанию);
г) юридические лица могут быть наследниками только по завеща
нию и лишь в случае, если существуют на день открытия наследства
(ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК);
д) Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образо
вания, иностранные государства могут призываться к наследованию
только по завещанию.
Исключением из этого перечня является Российская Федерация: она может быть призвана к наследованию и по закону, если:
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
никто из наследников не имеет права наследования;
все наследники отстранены от наследования;
никто из наследников не принял наследства;
все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).
Имущество наследодателя в описанных выше случаях считается
«выморочным»;
е) наследником выморочного имущества может быть только Российская Федерация (п. 2 ст. 1151 ГК).
От наследника, являющегося универсальным правопреемником, следует отличать так называемых сингулярных правопреемников. Последними являются лица, которые в соответствии с завещанием получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате «легата» — «завещательного отказа» наследодателя (ст. 1137 ГК). Обязанность предоставления такой вещи возлагается либо на одного, либо на нескольких наследников по завещанию. Такие лица (они называются легатариями) имеют право требовать исполнения «завещательного отказа», но не несут бремя наследования — не отвечают по долгам наследодателя. Именно поэтому они не могут считаться наследниками, поскольку получают только права и не несут обязанностей.
Вторым элементом наследственного правоотношения являются объекты наследственного правоотношения, т.е. то, на что направлено наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного правоотношения называют «наследством».
Заметим, что в данной статье указанное понятие раскрывается впервые в российском гражданском законодательстве. Согласно названной статье в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства.
Не входят в состав наследства:
а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина, право умершего на получение пенсии, пособия по социальному страхованию, права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ и другими законами);
б) личные неимущественные права и другие нематериальные
блага (права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения, права и обязанности
сторон по договору поручения и др.).
Однако наследование личных неимущественных прав возможно при отсутствии неразрывной связи их с личностью обладателя в тех случаях, когда это указано в законе, регулирующем личные неимущественные права граждан,
Третьим структурным элементом наследственного правоотношения является содержание права и обязанностей его участников. Процесс приобретения наследства — явление длящееся и составляет шесть месяцев. В этом процессе выделяют два этапа: первый — открытие наследства, второй — принятие наследства. На каждом из этапов наследования у участников наследственного правоотношения появляются определенные права и обязанности. Кроме того, некоторые права и обязанности появляются у участников этого правоотношения до открытия наследства и после его принятия.
Так, до первого этапа возникают права только у наследодателя: он вправе составить завещание на наследство либо воздержаться от него, выделить достойных наследников и исключить недостойных, избрать форму оформления завещания — сделать его «открытым» либо «за i рытым», сообщить содержание завещания заинтересованным лицам iiибо воздержаться от этого,- изменить содержание завещания либо nonce отменить его, назначить исполнителя завещания.
На протяжении двух этапов приобретения наследства права и обязанности возникают только у наследников.
Так, на первом этапе у наследников возникают следующие права:
принять наследство либо отказаться от него;
выбрать наследника, в пользу которого делается отказ;
подать нотариусу заявление о согласии принять наследство или об отказе от его принятия;
не являться в нотариальную контору с выражением своего отношения к принятию наследства;
вступить в фактическое владение наследственным имуществом; на получение содействия от соответствующих должностных лиц и органов на вступление в наследство (на получение от загса свидетельства о смерти наследодателя, от медицинских органов и органов полиции — документов о смерти наследодателя, от жилищных органон — справки о месте жительства наследодателя).
Праву наследника на данном этапе соответствует обязанность каждого должностного лица и органа не мешать ему реализовывать перечисленные выше права.
В момент полной реализации наследником права на принятие наследства завершается первый этап приобретения наследства. Возможно, что второго этапа и не будет в том случае, если наследник отказался от принятия наследства.
На втором этапе приобретения наследства у наследника возникает право на выдел супружеской доли, на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого имущества между наследниками, право получить свидетельство о наследстве только на свое имя либо согласиться на выдачу нотариусом одного свидетельства на имя нескольких наследников, т.е. на «общее свидетельство».
После принятия наследства (получения свидетельства о принятии наследства либо фактического вступления во владение имуществом) у наследника появляются новые права и обязанности: правомочия собственника, правомочия участника обязательственного права в случае, если наследодатель был кредитором или должником по какому-либо гражданскому обязательству, правомочия обладателя личных неимущественных прав (например, право на публикацию литературного произведения, созданного наследодателем, но не опубликованного им при жизни).
Наряду с правами у наследника, вступившего в наследование, появляются обязанности в рамках перечисленных выше правомочий. Так, он обязан нести бремя собственника: охранять, ремонтировать, уплачивать налоги за полученную по наследству недвижимость, уплатить кредиторам долги наследодателя, опубликовать литературные труды наследодателя и т.п.
В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с I марта 2002 г., первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по закону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход направлен на преодоление установившейся в общественном сознании россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его жизни.
Однако свобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании.
Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущество переходит в собственность наследников в равных долях. Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками смогут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с Обеих сторон, дяди и дети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.
Лекция 15