Субъекты наследственного правоотношения.

1.

Понятие «наследование» является ключевым в теории наследст­венного права: от него происходят понятия «наследство», «наследст­венное право», «наследственное правоотношение».

Под «наследованием» понимают переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя в порядке, предусмотренном зако­ном. Этот переход имеет четыре следующих особенности:

а) он осуществляется в порядке универсального правопреемства,
т.е. права и обязанности умершего лица выступают как единое целое;

б) все права и обязанности умершего лица переходят к его наслед­никам;

в) права и обязанности наследодателя переходят к его наследни­кам одномоментно;

г) переход осуществляется в порядке правопреемства: переходящие
к правопреемнику права и обязанности зависят от их праводателя. Это
значит, что могут перейти только те права и обязанности, которыми
обладал наследодатель и что их не может быть больше, чем было у
наследодателя.

Под «наследованием» понимают совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходящую к его наследникам.

Понятие «наследственное право» — неоднозначно. Его следует, так же как и в других отраслях (гражданское, семейное) и в подотраслях права (обязательственное, вещное, жилищное и т.п.), рассматривать дифференцированно: в объективном и субъективном смыслах.

Так, под наследственным правом в объективном смысле следует по­нимать совокупность правовых норм, регулирующих наследование. Эти нормы образуют четвертую подотрасль гражданского права. Пер­вой же подотраслью гражданского права является «вещное право» (иначе — «право собственников и другие вещные права»); второй под­отраслью гражданского права является «обязательственное право»; третьей — «интеллектуальная собственность». Наследственное право как подотрасль гражданского права регулируется частью третьей ГК РФ.

Значение наследственного права в объективном смысле состоит в том, что каждому члену общества гарантируется возможность жить и работать с сознанием того, что все созданное и заработанное им при жизни перейдет к близким ему людям.

Предметом наследственного права в объективном смысле являют­ся общественные отношения, связанные с наследованием. Наследст­венным правоотношениям посвящен второй вопрос данной лекции. Важнейшими вопросами теории любой отрасли и подотрасли трава являются его принципы и методы правового регулирования. Оба эти элемента в законодательстве наследственного права остутст-вуют. Под принципами наследственного права следует понимать основные идеи, заложенные законодателем в нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.

К таким принципам Ю.К. Толстой отнес: универсальность наследственного правопреемства; свободу завещания;

обеспечение прав и интересов необходимых наследников; учет не только действительной, но и предполагаемой воли насле­додателя;

свободу выбора у наследников, призванных к наследованию; охрану основ правопорядка и нравственности, интересов наследо­дателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отноше­ниях по наследованию;

охрану самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Выделение Ю.К. Толстым указанных положений в качестве прин­ципов наследственного права не вызывает возражений по существу. Все они применимы, уместны и не нуждаются в специальных пояснениях.

Что касается метода наследственного права, то он ни в законода­тельстве наследственного права, ни в работах ведущих современных специалистов по наследственному праву не выделяется. Очевидно, этот вопрос непрост в своем решении.

Под методом наследственного права следует понимать систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются на­следственные отношения. Метод отвечает на вопрос о том, как регу­лируются наследственные отношения.

Однако к методу гражданского права различные ученые подходят по-разному. Так, В.В. Долинская характеризует его как дозволительный и диспозитивный, инициативный, обеспечивающий установление (эданских правоотношений на основе правовой и имущественной Состоятельности сторон и выделяет следующие его черты: равенство участников гражданских правоотношений; автономия воли участников гражданских правоотношений; имущественная самостоятельность участников гражданских пра­воотношений; защита гражданских прав от правонарушений; имущественный характер гражданской ответственности: полное возмещение вреда или убытков.

В то же время Н.Д. Егоров считает, что метод гражданского права должен характеризоваться только одной чертой: юридическим равен­ством сторон.

Если учесть, что участниками наследственных правоотношений яв­ляются и наследники, и наследодатель (такая точка зрения преобладает в учебной литературе), очевидно, что наследодатель и наследник нерав­ны, поскольку один из них обладает правами и имуществом, а другой их не имеет и зависит исключительно от воли и расположения к нему наследодателя в случаях, когда наследование осуществляется по заве­щанию. Стало быть, применительно к наследственному праву следует выделять несколько черт его метода, как сделала это В.В. Долинская, исключив при этом «равенство участников наследственных правоотно­шений», либо сохранить и эту черту, но распространив ее только на наследников в том смысле, что они имеют равные права и обязанности как при принятии наследства, так и после вступления в наследование. Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что метод наслед­ственного права имеет свою специфику по сравнению с методом всего гражданского права.

Под наследственным правом в субъективном смысле следует пони­мать возможность конкретного субъекта гражданских правоотноше­ний наследовать, т.е. принимать от умершего конкретного лица права и обязанности. Значение наследственного права в этом смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданско­го права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет оче­редность наследников, призываемых к наследованию), подпадание его в определенную категорию наследников: необходимых либо недо­стойных, указанных или не упомянутых в завещании и т.п.

Стало быть, наследственное право в субъективном смысле возни­кает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фак­тов. Представляется, что именно это право гарантируется, защищает­ся и охраняется ч. 1, 2 и 4 ст. 35 Конституции РФ.

Смысл ст. 35 Конституции сводится к следующему:

право частной собственности охраняется законом;

каждый собственник своего имущества вправе распоряжаться им;

право наследования гарантируется Конституцией РФ.

Поскольку наследственное правоотношение — одна из разно­видностей гражданских правоотношений, оно может быть определено как имущественное отношение, урегулированное нормами наследст­венного права по поводу открытия и принятия наследства, а также совершение других действий, связанных с приобретением наследства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура, т.е. совокупность составляющих его элементов: субъекты наследственно­го правоотношения, объекты наследственных правоотношений, со­держание наследственного правоотношения. Кроме того, следует выделять основание возникновения, изменения и прекращения на­следственного правоотношения, которое в современной теории граж­данского права не включается в состав гражданского правоотношения и обычно рассматривается при характеристике элементов гражданско­го правоотношения.

Специфика наследственного правоотношения обусловливает не­обходимость рассматривать основания возникновения наследствен­ного правоотношения до рассмотрения его структурных элементов. Поэтому в данной лекции изложение вопроса о наследственном пра­воотношении начнем с оснований возникновения, изменения и пре­кращения наследственного правоотношения.

Под основаниями возникновения, изменения и прекращения наслед­ственного правоотношения следует понимать юридические факты. Юридические факты — обстоятельства, с которыми в данном случае закон связывает возникновение, изменение и прекращение наследст­венного правоотношения.

В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон. Такое представление свойственно и российскому законодательству, и теории наследственного права. Между тем очевидно, что определяющим основанием для вступления в наследование и по заве­щанию, и по закону является смерть наследодателя и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «насле­дование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование.

Это обстоятельство побудило авторов постатейного комментария части третьей ГК РФ в качестве особенности наследственного право­отношения отметить то, что последнее возникает в полном объеме только при наличии совокупности юридических фактов (т.е. при на­личии юридического состава).

Эта точка зрения не нова, она излагалась во всех учебниках по граж­данскому праву прошлых лет, но не в теме «Наследственное право», а в разделе курса «Гражданское правоотношение» при рассмотрении во­проса «Основания возникновения, изменения и прекращения граждан­ского правоотношения», т.е. вопроса о юридических фактах.

С учетом сказанного выше следует, что основания возникновения наследственного правоотношения, т.е. юридические факты, могут быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента раз­делены на две группы — на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятие наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты — состояния: родство наследника с на­следодателем, супружество наследодателя и наследника и т.п.

Юридические факты, являющиеся основаниями возникновения права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости от способа вступления в наследование. Так, следует исходить из того, что наследование по закону может быть лишь в том случае, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК).

Основаниями возникновения наследования по завещанию явля­ются следующие факты: составление завещания наследодателем; смерть наследодателя; открытие наследства; принятие наследства.

2.

К субъектам наследственного правоотношения следует относить на­следодателя и наследника.

Насле­дование является правопреемством, в котором участвуют два субъекта: праводатель (наследодатель) и правопреемник (наследник). При от­сутствии праводателя не может быть правопреемства и, следователь­но, наследования и наследственного правоотношения.

Наследодателем следует называть лицо, от которого переходят права и обязанности в случае его смерти к наследникам. В роли наследодателя могут высту­пать только физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ.

При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у них необязательно. Это касается наследодателей, от которых перехо­дят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследо­вания по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и, следовательно, не может быть наследодателем. Не могут быть насле­додателями два других субъекта гражданского права: юридические лица и государство.

Стало быть, из трех видов субъектов гражданского правоотноше­ния: физических лиц, юридических лиц и государства только физи­ческие лица могут выступать в качестве наследодателя.

Гражданский кодекс не дает определения понятия наследника. На­следником следует называть лицо, в пользу которого переходят иму­щественные права и обязанности наследодателя.

Наследники, как субъекты наследственного правоотношения, имеют следующие особенности:

а) в качестве наследников могут выступать все субъекты граждан­ского права, но при определенных условиях;

б) граждане могут быть наследниками в том случае, если они в
день открытия наследства живы, а также зачатые при жизни наследодателя. Наличие дееспособности у граждан-наследников необя­зательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права в момент вступления в наследование должны осуществлять их закон­ные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК);

в) граждане-наследники различаются по видам:
наследники по закону и по завещанию;

достойные наследники, недостойные наследники (ст. 1117 ГК) и необходимые наследники (ст. 1149 ГК);

основные и подназначенные наследники (при наследовании по за­вещанию);

г) юридические лица могут быть наследниками только по завеща­
нию и лишь в случае, если существуют на день открытия наследства
(ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК);

д) Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образо­
вания, иностранные государства могут призываться к наследованию
только по завещанию.

Исключением из этого перечня является Российская Федерация: она может быть призвана к наследованию и по закону, если:

отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

никто из наследников не имеет права наследования;

все наследники отстранены от наследования;

никто из наследников не принял наследства;

все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).

Имущество наследодателя в описанных выше случаях считается

«выморочным»;

е) наследником выморочного имущества может быть только Рос­сийская Федерация (п. 2 ст. 1151 ГК).

От наследника, являющегося универсальным правопреемником, следует отличать так называемых сингулярных правопреемников. Последними являются лица, которые в соответствии с завещанием получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате «легата» — «завещательного отказа» наследодателя (ст. 1137 ГК). Обя­занность предоставления такой вещи возлагается либо на одного, либо на нескольких наследников по завещанию. Такие лица (они на­зываются легатариями) имеют право требовать исполнения «завеща­тельного отказа», но не несут бремя наследования — не отвечают по долгам наследодателя. Именно поэтому они не могут считаться наследниками, поскольку получают только права и не несут обязан­ностей.

Вторым элементом наследственного правоотношения являются объекты наследственного правоотношения, т.е. то, на что направлено наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного правоотношения называют «наследством».

Заметим, что в данной статье указанное понятие раскрывается впервые в российском гражданском законодательстве. Согласно на­званной статье в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие на­следодателю на день открытия наследства.

Не входят в состав наследства:

а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причи­ненного здоровью или жизни гражданина, право умершего на получе­ние пенсии, пособия по социальному страхованию, права и обязан­ности, переход которых не допускается ГК РФ и другими законами);

б) личные неимущественные права и другие нематериальные
блага (права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения, права и обязанности
сторон по договору поручения и др.).

Однако наследование личных неимущественных прав возможно при отсутствии неразрывной связи их с личностью обладателя в тех случаях, когда это указано в законе, регулирующем личные неимуще­ственные права граждан,

Третьим структурным элементом наследственного правоотноше­ния является содержание права и обязанностей его участников. Про­цесс приобретения наследства — явление длящееся и составляет шесть месяцев. В этом процессе выделяют два этапа: первый — от­крытие наследства, второй — принятие наследства. На каждом из эта­пов наследования у участников наследственного правоотношения по­являются определенные права и обязанности. Кроме того, некоторые права и обязанности появляются у участников этого правоотношения до открытия наследства и после его принятия.

Так, до первого этапа возникают права только у наследодателя: он вправе составить завещание на наследство либо воздержаться от него, выделить достойных наследников и исключить недостойных, избрать форму оформления завещания — сделать его «открытым» либо «за i рытым», сообщить содержание завещания заинтересованным лицам iiибо воздержаться от этого,- изменить содержание завещания либо nonce отменить его, назначить исполнителя завещания.

На протяжении двух этапов приобретения наследства права и обязанности возникают только у наследников.

Так, на первом этапе у наследников возникают следующие права:

принять наследство либо отказаться от него;

выбрать наследника, в пользу которого делается отказ;

подать нотариусу заявление о согласии принять наследство или об отказе от его принятия;

не являться в нотариальную контору с выражением своего отно­шения к принятию наследства;

вступить в фактическое владение наследственным имуществом; на получение содействия от соответствующих должностных лиц и органов на вступление в наследство (на получение от загса свидетель­ства о смерти наследодателя, от медицинских органов и органов по­лиции — документов о смерти наследодателя, от жилищных орга­нон — справки о месте жительства наследодателя).

Праву наследника на данном этапе соответствует обязанность каждого должностного лица и органа не мешать ему реализовывать перечисленные выше права.

В момент полной реализации наследником права на принятие на­следства завершается первый этап приобретения наследства. Возмож­но, что второго этапа и не будет в том случае, если наследник отка­зался от принятия наследства.

На втором этапе приобретения наследства у наследника возникает право на выдел супружеской доли, на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого имущества между наследниками, право получить свидетельство о наследстве только на свое имя либо согла­ситься на выдачу нотариусом одного свидетельства на имя нескольких наследников, т.е. на «общее свидетельство».

После принятия наследства (получения свидетельства о принятии наследства либо фактического вступления во владение имуществом) у наследника появляются новые права и обязанности: правомочия соб­ственника, правомочия участника обязательственного права в случае, если наследодатель был кредитором или должником по какому-либо гражданскому обязательству, правомочия обладателя личных неиму­щественных прав (например, право на публикацию литературного произведения, созданного наследодателем, но не опубликованного им при жизни).

Наряду с правами у наследника, вступившего в наследование, по­являются обязанности в рамках перечисленных выше правомочий. Так, он обязан нести бремя собственника: охранять, ремонтировать, уплачивать налоги за полученную по наследству недвижимость, упла­тить кредиторам долги наследодателя, опубликовать литературные труды наследодателя и т.п.

В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, вве­денного в действие с I марта 2002 г., первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по за­кону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход направлен на преодоление установившейся в общественном сознании россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее ис­ключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участ­ки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имуществен­ные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составлен­ное в простой письменной форме, но только в том случае, если завеща­тель не имел возможности составить его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его жизни.

Однако свобода завещания осталась ограничена правилами, каса­ющимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не мень­ше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при на­следовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обяза­тельная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в за­вещании.

Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущест­во переходит в собственность наследников в равных долях. Граждан­ским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками смогут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с Обеих сторон, дяди и дети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.

Лекция 15

Наши рекомендации