Естественная школа права. Возрожденная естественная школа права
Согласно естественно-правовому подходу, право по своей природе, смыслу, сущности и понятию – это естественное право.
Естественное право принадлежит человеку от рождения и включает в себя: право на жизнь, неприкосновенность личности, личную свободу, частную собственность и др. Эти права признаются неотчуждаемыми, и всякое посягательство на них со стороны других лиц, в том числе государства, является правонарушением. Закон, соответствующий, развивающий, конкретизирующий естественные права человека, признается правовым. Несправедливый закон не создает право.
Ярким представителем естественно-правовой школы Средневековья с теологическим уклоном стал Ф. Аквинский (1226-1274гг.). Его учение получило название томизм (в школе возрожденного естественного права - неотомизм). По мнению данного философа, закон должен выражать общее благо всех членов общества и должен устанавливаться всем обществом (или непосредственно, или теми, кому оно доверило попечение о себе). Им дается следующая классификация законов:
1)Вечный закон представляет собой всеобщий закон миропорядка, выражающий божественный разум в качестве верховного общемирового направляющего начала, абсолютного правила и принципа, который управляет всеобщей связью явлений в мироздании и обеспечивает их целенаправленное развитие.
2)Естественный закон, согласно которому вся богосотворенная природа и природные существа (в т.ч. человек), в силу прирожденно присущих им свойств, движутся к реализации целей, предопределенных и обусловленных законами их природы.
3)Человеческий закон – это положительный закон, снабженный принудительной санкцией против его нарушений. Человеческим законом, согласно учению Ф.Аквинского, являются только те человеческие законы, которые соответствуют естественному закону, иначе эти установления – не закон, а лишь искажение, отклонение от него.
4)Под божественным законом имеется в виду закон (правила исповедания), данный людям в божественном откровении (в ветхом и новом завете).
Согласно теории возрожденного естественного права то право, которое создается государством, является производным по отношению к высшему, естественному праву, вытекающему из человеческой природы.
Психологическая школа права
Родоначальником психологической школы права считается русский ученый-юрист Петражицкий (1867-1931гг.).
В рассматриваемой теории право определяется и исследуется как явление индивидуальной психики человека. Социальный момент в праве не игнорируется, но воспринимается под углом зрения психологических переживаний, поскольку в них он отражается.
Право носит императивно-атрибутивный характер. Императивность права представляет индивидуально-личностное осознание человеком своего долга, обязанности. Атрибутивность права заключается в осознании человеком своего права требования, выступающего вовне к другому человеку.
В данной теории различается право 1)официальное и 2)неофициальное.
-1) Официальное право установлено государством и поддерживается им.
-2) Неофициальное право лишено этой поддержки, но действует в качестве права в силу осознания его таковым. Право рассматривается не как общественное явление, связанное с государством, а как нечто интуитивное, как явление, существующее в сфере эмоций, индивидуальных психических переживаний человека. Таким образом, государственное принуждение не выступает в качестве существенного признака права. На первый план выдвигаются личностно-психологические установки индивида.
Психологическая теория права, правильно выделяя психологические аспекты права, по существу растворяет право в индивидуальной психике, делает его тождественным правосознанию, игнорируя его объективную природу как сложного явления социальной жизни, как структуру объективно складывающихся норм.
24) Социологическая школа права
Данное течение сформировалось в самостоятельную дисциплину в связи с потребностью в целенаправленном изучении и использовании права в качестве инструмента регулирования и социального контроля. (О.Конта, Э.Дюркгейма, Л.Дюги, Е.Эрлиха, Р.Паунда, М.Ориу)
Для социологической юриспруденции характерно акцентирование внимания не на том, что есть право, а на том, как право действует Право, согласно социологам права, корениться не в текстах законов, а в жизни. Исходные начала права следует искать в обществе, в образующих его объединениях и союзах. И в прошлом, и современном обществе право представляло собой порядок, существовавший в родах, семьях, а также в нормах и предписаниях, определяющих внутренний строй общественных организаций.
Правовые нормы государства – это лишь часть права. Наряду с ними существует «живое» право, которое есть не что иное, как сложившиеся в обществе фактические отношения.
Под «живым» правом, правом в действии понимается три взаимосвязанных его проявления в социальной жизни: 1)правопорядок, 2)совокупность предписаний и 3)правоприменительная деятельность в суде или административном органе.
Право сочетает в себе основные черты: оно есть совокупность правил-требований; оно устанавливается каждой социальной группой; оно находится в процессе непрерывных изменений.
В социологии права обосновывается возможность изменения правовой нормы в процессе ее применения. Как следствие, отказ от непререкаемого авторитета закона, требование свободы судейского усмотрения, что ведет к фактическому расширению правотворческих функций судьи и принижению роли закона.
25) Реалистическая школа права
Реалистическая школа права связана с именами американских юристов Д. Фрэнка, Левеллина. Иногда данное учение называют прагматическим позитивизмом.
В особенностях нового правопонимания внимание акцентируется на том, что право предстоит в своей реальности в виде специального судебного решения (в виде реального делания, а не говорения). Это решение лишь в малой степени возможно предсказать или унифицировать, это решение представляет собой также некий процесс, с помощью которого такое решение вырабатывается; существенным для нового подхода к праву явилось обсуждение вопроса о той мере, в кокай судебный процесс может и должен применяться в интересах обеспечения справедливости по отношению к согражданам.
26) Понятие нормы, ее значение и виды
Человек существо социальное, что означает включенность его в социальные отношения (в отношения с другими людьми). Таким образом, возникает взаимосвязь субъектов с присущими им интересами, правами, обязанностями, которые могут находиться как в согласованном, так и в конфликтном состоянии. Одним из основных способов сосуществования согласованных или конфликтных интересов людей, их объединений, выступает нормативное регулирование.
Правила поведения стали называться нормами. Нормативное регулирование с момента возникновения свелось к созданию двух типов норм – 1)технических и 2)социальных
-1) Нормы, которые определяют отношения человека к природе, порядок его деятельности по созданию материальных благ, пользования орудиями труда, называются техническими: технологические правила, правила техники безопасности, пользования современными приборами и оборудованием и т.д.
-2) Социальные нормы регулируют отношения, возникающие в процессе осуществления экономических, политических, социально-культурных задач, стоящих перед обществом, государством, и отдельной личностью.
Нормативное регулирование осуществляется с помощью сложной и многообразной системы социальных норм:
-1) моральных;
-2) обычаев и традиций;
-3) корпоративных;
-4) религиозных;
-5) правовых.
1)Мораль и моральные нормы представляют собой правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп о добре и зле,плохом и хорошем, честном и бесчестном.
2)Обычай представляет собой правило поведения, которое сложилось в прошлом посредством многократного повторения и поддерживается в силу привычки.
3)Корпоративные нормы – правила поведения, закрепленные в уставах, положениях общественных объединений, политических партий и других организаций, основанных на членстве.
4)Под религиозными нормами понимаются правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные для верующих.
Мораль, обычаи, традиции, корпоративные и религиозные нормы играют важную роль в регулировании общественных отношений. Однако доминирующую позицию в нормативном регулировании общественных отношений в большинстве государств занимают правовые нормы.
27) Понятие правовой нормы, ее признаки
Норма права – установленное государственными органами или должностными лицами властное предписание (общее правило регулирования общественных отношений), согласно которому субъекты права при определенных условиях должны действовать определенным образом, иначе последуют определенные невыгодные для них последствия.
Нормы права раскрывается через понятие нормативности, которое в юридической литературе означает: 1) направленность нормы права на регулирование вида общественных отношений, а не какого-либо конкретного отношения; 2) неперсонифицированность (неконкретность) адресата нормы; 3) неопределенность числа случаев, на которые рассчитано действие нормы.
ПРИЗНАКИ НОРМЫ ПРАВА:
-1) общий характер нормы права. Она является постоянно действующим в отношении неопределенного круга лиц правилом правовой регуляции определенного вида общественных отношений.
-2) официально-обязательный характер нормы права. Этот признак означает, что норма права подлежит безусловному исполнению субъектами права независимо от их интересов и желаний.
-3) формальная определенность нормы права. Это означает факт закрепления ее содержания в письменных документах (нормативных правовых актах), принятых компетентным государственным органом, должностным лицом или иным уполномоченным органом.
-4) конкретность содержания нормы права достигается простотой изложения текста нормы.
-5) системность нормы права означает, что она является составным (первичным) элементом более общего понятие системы права и, в свою очередь, представляет собой систему, упорядоченную совокупность структурных элементов.
28) Структура правовой нормы
Норма права является системной правовой категорией, состоящей из соответствующим образом упорядоченных, взаимосвязанных элементов. В юридической литературе наиболее распространенным является взгляд, согласно которому норма права обладает трехзвенной структурой: 1)гипотеза, 2)диспозиция и 3)санкция.
1)ГИПОТЕЗА – это та часть нормы, указывающая на условия, при которых она может быть реализована в конкретных правоотношениях.
2)ДИСПОЗИЦИЯ - та часть нормы, которая содержит правило поведения, т.е. формулирует права и обязанности участников конкретных правоотношений. Диспозиция составляет основу нормы права, поскольку излагает непосредственно требования, которым должны следовать участники правоотношений.
3)САНКЦИЯ - представляет собой такую часть правовой нормы, которая указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в случае нарушения этой нормы права (диспозиции).
В международном праве структуру нормы права, именуемой коллизионной, принято делить на два элемента: ОБЪЁМ и ПРИВЯЗКУ.
Объем – часть нормы международного частного права, указывающая на вид правоотношений с иностранным элементом, к которому должна применяться коллизионная норма.
Привязка – часть нормы права, содержащая указание на подлежащее применению право.
Содержание нормы права (т.е. гипотеза, диспозиция и санкция) состоит из соответствующих положений нормативного правового акта. Сам же акт выражен не в форме норм права, а в форме разделов, глав, статей, пунктов, частей и т.д.
29) Структура статьи нормативного правового акта
Статьи и пункты нормативного правового акта - основные структурные элементы (единицы) нормативного правового акта, содержащие законченные нормативные положения.
Статьи, как правило, должны иметь название, отражающее их содержание. Статьи нормативного правового акта обозначаются арабскими цифрами, после которых ставится точка. Пункты обозначаются арабскими цифрами с точкой и названия не имеют.
Статьи нормативного правового акта могут подразделяться на части (абзацы) или пункты. В свою очередь части могут подразделяться на пункты или абзацы; пункты - на подпункты, части или абзацы; подпункты - на части или абзацы.
Абзац нормативного правового акта - часть текста, выделяемая отступом в первой строке и начинающаяся со строчной буквы, кроме первого абзаца части, который начинается с прописной буквы.
Подпункты нормативного правового акта - абзацы, являющиеся составной частью пункта и обозначаемые несколькими арабскими цифрами с точками после каждой из них, первая из которых обозначает номер пункта.
Часть нормативного правового акта - структурный элемент нормативного правового акта, состоящий из абзаца (нескольких абзацев) и представляющий собой смысловое единство. Часть начинается с прописной буквы и заканчивается точкой.
Если часть является структурным элементом пункта или подпункта, то первая часть пункта, подпункта, как правило, начинается с арабской цифры с точкой, после которой следует прописная буква, или с нескольких арабских цифр с точками после каждой из них, после которых следует строчная буква.
В самом законе по-иному могут обозначаться части и пункты. Например, в Уголовном кодексе Республики Беларусь части статей (за исключением имеющих одну часть) нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей - арабскими цифрами со скобкой.
30) Виды правовых норм
Правовые нормы могут классифицироваться по самым различным основаниям.
1) по отраслевому признаку:
· нормы конституционного права;
· нормы административного права;
· нормы гражданского права;
· нормы уголовного права;
· нормы гражданско-процессуального права;
· нормы уголовного процессуального права и т.д.
а также:
· нормы частного права;
· нормы публичного права;
2) по характеру регулирования:
· запрещающие нормы;
· обязывающие нормы;
· управомочивающие нормы;
· поощрительные нормы;
3) по форме выражения предписаний:
· диспозитивные нормы;
· императивные нормы;
4) по степени определенности содержания:
· абсолютно определенные нормы;
· относительно определенные нормы;
· неопределенные нормы
· бланкетные (отсылочные);
5) по сфере действия:
· нормы общего действия;
· нормы местного действия;
6) по времени действия:
· нормы постоянного действия;
· нормы временного действия;
7) по кругу лиц:
· общие нормы;
· специальные нормы;
· нормы, касающиеся конкретного субъекта;
8) по субъекту нормотворчества:
· нормы, принимаемые президентом;
· нормы, принимаемые парламентом;
· нормы, принимаемые правительством;
· нормы, принимаемые государственными органами управления и др.
Понятие правового отношения
Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права.
ПРИЗНАКИ:
-1) оно возникает и развивается только на основе действующих норм права.
-2) правоотношения – это всегда индивидуализированная связь.
-3) в правоотношениях конкретная связь между его участниками выражается через их субъективные права и юридические обязанности.
-4) правоотношение представляет собой волевую связь.
-5) правоотношение охраняется государством.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ:
-1) по количеству согласованных воль выделяются: односторонние, двусторонниеимногосторонние правоотношения.
В одностороннем правоотношении выражается воля одной стороны (доверенность, завещание).
В двустороннем правоотношении выражается воля двух сторон. В многосторонних – согласуются воли трех и более сторон (договор о совместной деятельности);
-2) по степени определенности субъектного состава правоотношения делятся на относительные и абсолютные.
В относительных правоотношениях четко определены оба участника. Все другие лица не вступают в данное правоотношение, т.е. не несут в нем никаких прав и обязанностей. В абсолютных правоотношениях конкретному правомочному участнику противостоит неопределенный круг обязанных лиц.
-3) по отраслевой принадлежности правоотношения подразделяются на:конституционные, гражданско-правовые, административные, семейные и т. д.
-4) по характеру отрасли права правоотношения могут быть материальными или процессуальными;
-5) по способу реализации прав правоотношения делятся на регулятивные и правоохранительные.
Субъекты правоотношений
Выделяются субъект, объект и содержание.
Субъекты правоотношений – это участники конкретных правоотношений, наделенные субъективными правами и юридическими обязанностями. Субъекты правоотношений подразделяются на физических и юридических лиц. Специфическим субъектом выступает государство.
Физическое лицо–это любой человек: гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства.
К юридическим лицам относятся любые хозяйственные, общественные, государственные и иные организации, отвечающие признакам, зафиксированным в законодательстве.