Если оспаривается право залогодателя передать имущество в зал^г, в томчисле помотиву отсутствия у него собственности, тоналицо совсем другойиск — о недействительности залога
4 Здесь наконец обнаруживается и противоречие, таящееся во всей системе взглядов, представленных Т. Пуховой (но,конечно, разделяемыхне только ею): если важно сохранитьименно титул, право на приобретенное заложенное имущество, то добросовестность вдальнейшем, после обсуждениясилы сделки, уже не нужна; если же речь идет о добросовестном приобретении (владении), то,значит, нет никакогоправа, и владение,стало быть, незаконное, защищаемое только при условии добросовестности.Посылка нсех рассуждений, указанная вназвании статьи Т. Пуховой, оказывается тогда утраченной.
Следовательно, мы получаем парадоксальную на первый взгляд ситуацию, когда позиция незаконного добросовестного владельца заложенного имущества в случае его изъятия административным порядком не хуже позиции владельца законного (законный владелец предполагается добросовестным, поскольку сделка, по которой он получил имущество, не оспорена, а помимо судебного спора добросовестность предполагается и не может быть опровергнута). Следует, впрочем, оговориться, что с формальной точки зрения, поскольку нашим правом вовсе не допускается посессорная защита титульного владельца', постольку средства защиты будут вынужденно различными: титульный владелец будет пользоваться иском по ст. 301 ГК (как уже было отмечено, административный орган не имеет защиты по ст. 302 ГК), а незаконный владелец — иском по ст. 234 ГК, хотя суть будет одинакова ~ защита наличного владения как такового, ведь если заложенная вещь будет изъята не у титульного владельца, а у третьего лица, то зашита только по титулу будет безуспешной в силу п. 1 ст. 353 ГК, о чем уже говорилось.
Но здесь как раз и подтверждается тот аспект залогового права, который так хорошо сформулирован Г. Шершеневичем: препятствия к продаже вещи вовсе не составляют сущности залогового права. Значит, и при защите владения заложенным имуществом наличие или отсутствие титула не может принципиально изменить владельческого характера применяемых средств.
Попробуем теперь сформулировать суть такой защиты: если вещь изъята судебным приставом у добросовестного приобретателя в порядке реализации залога, то такой приобретатель вправе истребовать ее до продажи, поскольку не опровергнута его добросовестность, т.е. не доказано, что приобретатель был вполне осведомлен о наличии залога.
Наконец, такая защита против изъятия административным порядком, как уже отмечадрсь, вообще — не только для залога — возможна лишь постольку, поскольку продажа с торгов вещи несовместима с защищаемой позицией владельца, а такой позицией является владение вещью как своей, что присуще как владеющему собственнику, так и лицу, осуществляющему владение для давности.
Впрочем, если изъятое имущество окажется во владении залогодержателя, то истребовать вещь от него ни виндикаци-
' В классическом праве весьма употребительным являетсямеханизм предоставлениявладельческой зашитысобственникам и иным законным владельцам.Смысл здесь видят в ее оперативности и простоте.
онным, ни владельческим иском по основаниям ст. 234 ГК, конечно, (Невозможно; |3десь обнаруживается способ нейтрализовать все имеющиеся средства владельческой защиты, хотя трудно представить, каким образом может быть осуществлена легальная передача заложенного имущества залогодержателю в процессе обращения взыскания на это имущество.
На самом деле, если обычной обязанностью залогодержателя перед покупателем, когда в классическом праве залогодержатель выступал продавцом веши, является либо совершение традиции, либо — при отсутствии владения — "уступка покупателю своих исков по поводу заложенной вещи"', то не может ведь так случиться, что при переходе к продаже через судебного пристава вдруг уже потерянная залогодержателем виндикация возродится. То новое, что приносит вмешательство публичной власти в реализацию залога, состоит в том, что исковой порядок истребования вещей от фактических владельцев для их реализации заменяется административным, но за ним как раз и следуют направленные на восстановление фактического владения посессорные по сути иски, вновь приводящие к исходной ситуации, если подтверждается добросовестное приобретение, и иного, конечно, материальное право позволить не может. Достаточно уже того^ что истец и ответчик поменялись местами, но это никак не может означать утрату владельческой защиты в принципе.
В завершение нужно отметить, что средства защиты владения, основанные на ст. 234 ГК, о, которых говорится в этой главе, в любом случае утрачивают действие, как только изъятая вещь будет продана с торгов2. После этого вернуть владение становится уже невозможным, а спор утрачивает вещную форму и сводится только к взысканию убытков,
' Хвостов В,М. Система римского права. С. 349.Это означает, что если залогодержательиски потерял, товосстановить их в, процессереализацииуже невозможно и покупатель можетне добитьсявеши.
3 Если вещь изъятаорганами милиции, например похищенный автомобиль обнаружен у добросовестного приобретателя и изъят,то возврат владения наосновании ст. 234 ГК возможен до тех пор, пока имущество остается на хранении у органа внутренних дед, например когда собственник не обнаружен. Если оно будет возвращено собственнику, что чаще всего и происходит, то владелец, конечно, не имеет к собственникуникакого иска — ни вешного,ни требования об убытках.Впрочем, в этой ситуации позиция незаконного владельцаизначально слабее, ведь, несмотря на свою добросовестность,он не защищен отвиндикации, поскольку у собственника вешь похищена.
Глава 20
Вещный эффект купли-продажи
Важное место в гражданском праве занимают договоры о передаче собственности (dare), направленные на передачу вещи в собственность приобретателя. Прежде всего это договоры купли-продажи.
Сопровождающая эти договоры передача самой вещи (традиция) выделилась в самостоятельный акт в рамках римского классического права и с тех пор существует отдельно, определяя переход собственности' (ст. 223 ГК РФ). Таким образом, уже налицо усложненный механизм возникновения вещного права: требуется не только достижение соглашения, но и передача вещи (существовал и иной, присущий архаичным правовым системам способ приобретения права — путем оплаты вещи, авторитет этого способа в обыденном сознании велик до сих пор)2.
Имеется и второе удвоение, вытекающее из деления всех гражданских прав на вещные и обязательственные; каждый такой договор имеет и вещный, и обязательственный эффект, причем — в этом обычно и состоят главные трудности —- они не совпадают по содержанию и по моменту, основаниям и последствиям возникновения и прекращения.
Приведем пример, который интересен как определенностью поставленного вопроса, так и тем, что он вызвал затруднения у судов разных инстанций.
' См. гл. 14.
2 Говоря об истории купли-продажи послеманципации, И. Покровский отмечает развитие договора из двухвстречных стипуляциД — о передаче вещи (remdare) и об уплате цены, причем "некоторые явления лучше всего объясняютсяименно как переживание этих двух shpulationes".Дальнейшее движениешло к консенсуальному контракту, позволявшему установить двустороннююзависимость — синаллагматическую связь встречных обязательств, которой не было,пока купля-продажавыступала как двестипуляиии (Покровский ff.A. История римского права.Пг.. 1918. С. 328.)
Збб
ТОО "Кокетка" заключило договор купли-продажи нежилого помещения с ИЧП Бардина "Лорд". Право собственности на помещение зарегистрировано в установленном порядке. В связи с тем что покупатель не оплатил приобретенную недвижимость, продавец обратился в суд с иском о расторжении договора. Суд, поддержанный апелляционной инстанцией, иск удовлетворил и, как можно судить, принял решение о возврате проданной недвижимости продавцу. Решение было отменено в кассационном порядке и в иске было отказано, так как право собственности на предмет договора у покупателя уже возникло и оснований для расторжения договора нет'.
Очевидно, что расторжение договора означает сохранение собственности у продавца лишь до тех пор, пока не исполнена обязанность по передаче вещи. После этого по известному правилу, что расторжение договора имеет силу лишь на будущее время (ст. 453 ГК РФ), возврат имущества возможен только в том случае, если это было предусмотрено договором (а это значит, что возврат имущества происходит не автоматически, а по специальному соглашению о возврате, которое можно рассматривать как некоторое факультативное соглашение к договору).
Применительно к данному случаю можно было бы использовать и классический прием включения в сделку резолютивного (отмен ительного) условия (lex comissoria): "Вещь куплена, но, если деньги не будут уплачены в срок, пусть она считается некупленной"2. В.М. Хвостов полагал, что при наступлении такого условия "вещные права, установленные сделкой и на основании ее, теряют силу и прежнее состояние восстанавливается... наступление резолютивного условия имеет не обязательственное, а вещное действие"3. Решительность этого суждения В.М. Хвостова, впрочем, едва ли подтверждается классическим материалом: когда продажа сопровождалась оговоркой, дающей право продавцу расторгнуть договор, если цена не уплачена в обусловленный срок (lex commissoria), то иск продавца к покупателю, имеющему вещь без основания, следовал все же из продажи илииз кондикции (выдача tie-должного), но не об истребовании вещи собственником. Следовательно, условие не имеет прямого вещного действия.
См.: Вестник Высшего Арбитражного СудаРФ. 1997. № 4. С. 52—53.
1 Титул111 кн.XVIH Дигест;"Об оговорке. предоставляющей продавцу право расторгнуть договор, если иенане уплачена в обусловленный срок(De legs comissoria)" /Дигесты, Указ.изд. С. 297—298-
1 Хвостов B.Af. Система римского права- С. 163.
В Гражданском кодексе РФ предусмотрен аналог этого средства: условием договора может быть сохранение собственности за продавцом до оплаты товара. Тем самым покупатель лишен ^-но не в силу договора, который не может вводить таких запретов, а в силу того, что он не стал собственником, " права отчуждения или иного распоряжения товаром. При наступлении просрочки оплаты продавец, сохранив собственность, вправе потребовать возврата товара (ст. 491 ГК РФ). В коммерческой практике выработаны условия, исключающие сохранение за продавцом титула собственника, например предоставление покупателю права распоряжения купленными (и неоплаченными) товарами, их переработка, включение в состав другой вещи, являющейся главной для приобретенных товаров, и др.
Впрочем, применительно к недвижимости стороны не могут в договоре изменить императивно устанавливаемый датой государственной регистрации момент перехода собственности'. Поэтому стороны вправе лишь оговорить составление акта передачи недвижимости против платежа (ст. 556 ГК РФ). В этом случае владение вещью, оказавшееся у покупателя без составления акта и до платежа, не влечет возникновения собственности2, так как передача вещи — традиция — имеет такую силу, лишь если совершается с намерением передать собственность.
Однако обращает на себя внимание то, что в ст. 17 Закона РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" основанием регистрации указан не акт передачи или иной акт перехода права собственности, как в ст. 551 ГК РФ, а договор3. При буквальном применении этой нормы может оказаться, что покупатель получит возможность требовать регистрации в одностороннем порядке, только предъявив договор, тогда как его иск об обязании продавца подписать документ о передаче недвижимости (п. 1 ст. 556 ГК) лишен
' Предложение указывать, в том случае когда продавец стремится сохранить право нанедвижимость до полной оплаты,что собственность возникает с "даты получениярегистрационного удостоверения на право собственности без праваотчуждения квартиры ло'полного внесения всех обусловленных договором платежей" (см.:ответы па вопросы нотариусов //Рос. юстиция. 1998. № 2.С. 33),может не выдержать испытания в суде,если покупательоспоритсделанную оговоркупо причинам, о которых уже говорилось.
2 Возникшая тогда у приобретателя позиция является законным владением, в этом смысле следует толковать и передачу веши и даже регистрацию (ведь и временное пользование, например аренда, может регистрироваться). поскольку они имеют место до обусловленного соглашением составления документов, необходимых для регистрации перехода собственности (см- также гл. 14).
' Здесь не обсуждается регистрация самого договора в силу очевидности и простоты этого вопроса.
перспективы, пока он не выполнил встречного обязательства по оплате. Учитывая, что односторонняя регистрация будет главным образом предметом судебного разбирательства, есть основания полагать, что обнаружившиеся несовпадения в формулировках ст. 551 ГК и ст. 17 названного Закона, будут решены все же в пользу нормы Гражданского кодекса.
Отвлекаясь от специфики, связанной с недвижимостью, резюмируем: если особых условий такого рода, как сказано выше, не было, то суду не остается ничего иного, как подтвердить, что собственность уже возникла у покупателя и отношения сторон сводятся к его обязанности выплатить цену, или, как заметил шведский юрист, "если продавец не сохранил за собой титул, он должен либо положиться на платежеспособность покупателя, либо просить о залоге или выдаче любой другой гарантии"'.
Ситуация имеет, конечно, классический характер, но ее трактовка находится в несомненной зависимости от культурно-исторического контекста. Обсуждая эту проблему, Д. Дож-дев заметил, что в классическую эпоху "только обыватель мог поставить перед юристом подобную проблему. Ответ в таких случаях предельно ясен: одностороннее "неисполнение не может считаться способом расторжения контракта, поэтому продавец может требовать только уплату цены из договора купли". В позднеримский период "слабости юридической мысли... различие между контрактом и переходом собственности было утрачено"2.
Пока вещь еще принадлежит покупателю, она может быть наряду с иным его имуществом вовлечена в тяжбу на стадии исполнения решения, выступая уже не как предмет спора, а как объект ареста и взыскания.
Если основание приобретения вещного права не поколеблено. то спорные ситуации решаются так, как это показано выше. Для того чтобы вернуть вещь, нужно, стало быть, затро-йуть само основание — договор о вещи. Для оценки возникающих здесь альтернатив можно привести другое, на первый взгляд столь же простое дело. ';'
АО "Кавминкурортстрой-М" продало ТОО "Монолит" грузовой лифт (договор был оформлен гарантийным письмом
' ХостадТ.Право собственности на движимое имущество //Введение в шведское право / Отв. ред. B.C. Крылов. М-, 1986. С. 274.
1 ДождевД.В. Основание зашиты владения в римском праве. С- 114. Данные автором оценки читатель может по своему усмотрению применить к текущей практике.
покупателя об оплате и счетом продавца; лифт фактически покупателем был получен по накладной).; В связи с отказом покупателя от уплаты цены продавец обратился в суд. В суде покупатель потребовал от продавца доказать право собственности на проданную вещь, поставив это условием своей обязанности платить за купленное имущество.
Продавец предъявил как основание собственности составленный в процессе приватизации акт оценки имущества, в котором стоимость лифта значилась в общей сумме среди незавершенного производства, а также документы о приобретении лифта отимени правопредшественника. Суд посчитал эти доказательства недостаточными и в иске отказал*.
Между тем такой подход противоречит закону, В силу ст. 454 ГК РФ покупатель обязуется принять и оплатить купленную вещь. При этом на продавца не возлагается обязанность представлять доказательства своего права собственности, а если на вещь заявляет претензии покупатель, то он должен доказать свое право собственности в отдельном петиторном процессе;
другой путь -^ признание договора купли-продажи недействительным, если договор, как в данном случае, имел место.
Следовательно, возложение судом на истца обязанности доказывать собственность на проданное имущество не вытекает из смысла договора купли-продажи. По этому поводу Б. Б, Черепахи н заметил: "Трудно себе представить гражданский оборот, построенный на сплошной подозрительности покупателей. В каком положении оказались бы продавцы, если бы они всякий раз должны были обеспечивать исчерпывающие доказательства своего права собственности на истребуемую вещь?!"2
Это свойство купли-продажи — освобождение продавца от обязанности доказывания собственности —- на самом деле лежит гораздо глубже, чем может показаться: на нем в значи* тельной мере выстраивается весь гражданский оборот. Не говоря уже о совершенно справедливом замечании Б.Б. Черепахина о практической невозможности существования оборота в условиях непременной легитимации продавцов как собственников, без этих свойств купли-продажи утратила бы существование и ключевая для оборота фигура добросовестного приобретателя, равно как и само понятие добросовестного приобретения.