Основания возникновения и прекращения залога

Основания возникновения. Их различалось два:

  1. Наиболее распространенное – договор о залоге между залогодержателем (кредитором по основному обязательству) и залогодателем (либо должник по основному обязательству, либо третье лицо – если его попросил должник, и они заключили договор о возмездной услуге, или просто так, за спасибо).
  2. Прямое указание закона. Такой залог называется легальным. Заключать договор о залоге здесь не нужно. Так, если кредитором в обязательстве являлось государство, не требовалось заключать договор о залоге – у государства возникало право законного залога в отношении всего имущества должника. В современном праве такой залог тоже встречается, есть 3 случая. Распространенный пример – розничная купля-продажа вещей, когда кредитует сам продавец. По ст. 487, вы становитесь собственником вещи сразу, а у продавца взамен возникает права залога на это имущества. И если деньги не выплатите, то вещь может быть отнята и перепродана. Залог возникает в силу прямого указания закона. А автомобили так не продают, заключается договор с банком.

Основания прекращения залога:

  1. Залоговое обязательство имеет акцессорную природу, поэтому оно автоматически прекращается при прекращении основного обязательства (при этом основания прекращения основного обязательства значения не имеет). То есть залоговое обязательство следовало судьбе основного.
  2. Слияние в одном лице залогодателя и залогодержателя, если залогодатель и должник – это разные лица. Тогда основное обязательство не прекращается, но залог прекращается. Это, например, если умрет должник, а третье лицо, залогодатель – его наследник. Если залогодатель и должник – одно лицо, залог тоже прекратится, но уже в силу того, что прекратилось основное обязательство.
  3. Гибель предмета залога при двух условиях:
    1. Если предметом залога являлась индивидуально определенная вещь
    2. Залогодатель не воспользуется при этом правом восстановить или заменить предмет залога. Залог – единственный договор, где у стороны, предоставившую индивидуально определенную вещь, есть право замены. Причина – если залогодатель и должник в одном лице совпадает, ему целесообразно это сделать – поскольку если обеспечение сделки утрачено, кредитор может потребовать у должника досрочного исполнения долга. А если залогодатель – третье лицо, ему заменять предмет залога незачем,
  4. Для пигнуса и ипотеки еще одно основание – это приобретение залогодержателем права на заложенное имущество, на предмет залога. Приобретение кредитором права собственности на заложенную вещь. Это может привести при договоре об отступном, или договор о комиссории (это оговорка, которая включается в договор о залоге; на определенном этапе истории, после такой договор отменили).


Наследственное право Древнего Рима

Дата лекции: 26.11.2009. План лекции:

  1. Общие положения о наследовании.
  2. Наследование по закону в Древнем Риме. Общая характеристика.
  3. Наследование по завещанию в Древнем Риме. Общая характеристика.
  4. Принятие и отказ от наследства.
  5. Легаты (legatum), или завещательный отказ, и федеикомиссы (fideicommissa).

Общие положения о наследовании

Наследование (successio, сексессио) – это переход наследственной массы к наследникам в случае смерти наследодателя. В определении – три понятия: 1) наследственная масса; 2) наследодатель; 3) наследник.

Наследственная масса (hereditas, херЕдитас)

Наследодатель (defunctus, дифунктус, умерший)

Наследник (heres, хЕрес)

Наследственная масса – это вещь в широком смысле слова. В состав наследственной массы входят: А) массы в узком смысле слова, которые принадлежат наследодателю на праве собственности на момент смерти; Б) имущественные права наследодателя (то есть бестелесные вещи); В) долги наследодателя.

Суда входят два вида прав: ограниченные вещные права. В состав наследственной массы входят не все ОВП, а только те, которые могут переходить в порядке наследования.

В состав наследства входят: эмфитебзис, суперфиций, а также вещные (или земельные сервитуты). Какие ОВП не входят в права наследства? Личные сервитуты. Общих правил здесь нет, это зависит от норм каждого конкретного ОВП.

Какие еще имущественные права входят в состав наследства? Обязательственные права, кроме тех, которые тесно связаны с личностью. Входят: если дали заем, наследники могут взыскать долг, а также право аренды. Не входят: алиментные права и деликтные права, связанные с причинением вреда жизни и здоровью.

Долги не переходят только личные – алиментного характера и деликтного, если деликт причинил вред жизни и здоровью другого лица. Если наследодатель причинил личный вред, выплаты заканчивались.

В отличие от современного права, наследник отвечал за долги в полном объеме, даже если они превышали актив наследственной массы. То есть если меньше, вынужден был расплачиваться своим имуществом. Поэтому в римском праве были обязательные наследники.

Наследодатель – это физическое лицо, чья смерть влечет открытие наследства.

Наследник – это лицо, которое приобретает право на принятие или на отказ от наследства в случае смерти наследодателя.

В отличие от наследодателя, наследники по завещанию могли быть любые лица: физические, юридические (с некоторыми ограничениями) и публично-правовые образования. То есть можно было составить завещание в пользу государства, или городской муниципии. А вот животных в завещании указывать было нельзя, потому что это не субъект права. Раб, при определенных условиях, мог быть наследником.

Наследниками по закону, однако, могли быть только физические лица.

Для наследования характерно два общих положения:

1. Наследование всегда связано со смертью определенного лица – наследодателя. Наследство не может открыться, если все живы. Кто-то должен умереть.

2. Оно влечет универсальное правопреемство. Вообще, в частном праве есть два вида правопреемства: универсальное и частичное (сингулярное). При универсальном правопреемстве – от права предшественника (наследодатель) к правопреемникам переходят все права и обязанности, за некоторым исключением (только тесно связанные с личностью). При сингулярном правопреемстве правопреемнику переходят только права (обязанности не переходят вообще), плюс объем передаваемых прав может быть различным (все части либо одно). В римском наследственном праве действуют принцип универсального правопреемства, кроме легатов и фидеикомисса, где применялось сингулярное.

Следует различать понятия открытие наследства и принятие наследства. Наследство открывается в связи со смертью наследодателя. Открытие наследства, таким образом, обусловлено событием. Смерть наследодателя – это событие.

Принятие наследства – это в системе юрфактов разновидность правомерного действия. Это односторонняя сделка, которую совершает наследник. Принятие наследства – это правомерное действие.

Таким образом, открытие и принятие наследства всегда не совпадает во времени. Это разные юридические факты. Сначала наследство открывается, потом наследник его либо принимает, либо отказывается от наследства.

Поэтому между открытием наследства и его принятием всегда должно пройти какое-то время. И в результате возник вопрос о правовом статусе наследственной массы в период между открытием и принятием наследства, когда старый собственник умер, а новый – еще не принял. Возникает проблема правового режима этого наследства.

Римская юриспруденция по-разному решала эту проблему в разные исторические эпохи (2). Современное право – 3.

Различалось в Риме два вида наследования: наследование по закону (hereditas legitima) и наследование по завещанию (testamentaria).

Наши рекомендации