Понятие, значение и виды наследования. Развитие наследственного права в
Древнем Риме.
Наследование - процесс перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам - правопреемникам. Таким образом, в процессе наследования юридическая личность умершего, в состав которой включаются приобретенные им имущественные права и обязанности, не прекращающиеся, а воплощающиеся в его наследниках, которые с момента принятия наследства заменяют умершего в тех правоотношениях, в которых он состоял до момента смерти.
Значение института наследования:
1. определяется юридическая судьба имущества, нажитого умершим в период
жизни. Это имущество не считается бесхозяйственным, и в этом смысле
наследование - производный способ преобразования имущества;
2. наследование служит целям устойчивости товарно-денежного оборота в целом.
Это объясняется тем, что кредитор уверен в удовлетворении своих требований,
так как даже в случае смерти должника сможет обратить взыскание на
имущество наследника, равно как и должник, не желающий обременять
наследников долгами будет стремиться выполнить обязательства;
3. succssio in universum (в комплексе) - основным признаком наследования
является "универсальность" правопреемства. В римском правопорядке принято
выделять два вида правопреемства:
а. универсальное
Ь.сингулярное (в отдельных правах и обязанностях)
В наследственных правоотношениях примером сингулярного правопреемства является легат (завещательный отказ).
Универсальность означает, что наследник, принявший наследство принимает на себя все права и обязанности наследователя, включая и те, о которых он не знал, принимая наследство. Исключение составляли лишь те права и обязанности, которые были тесно связаны с личностью наследодателя.
Вторым признаком наследования являлась одномоментность приобретения наследуемой массы. Это означало, что наследник не мог принять только часть наследного имущества, а от остального отказаться. Заявив о готовности принять наследство, он считался автоматически принявшим все наследственное имущество, где бы оно не находилось и в чем бы оно не выражалось.
Римский правопорядок выделял два вида наследного правопреемства:
1. «по завещанию»;
2. «по закону».
Приоритет отдавался наследованию по завещанию, так как воля наследователя, содержащаяся в завещании, являлась доминантной по отношению к публичному установлению. При отсутствии завещания либо в случае признания завещания недействительным, открывалось наследование «по закону», когда к принятию наследства в порядке очередности призывались родственники умершего, которые в зависимости от степени близости к умершему подразделялись на определенные разряды (очереди).
Развитие наследственного права в Риме отражало специфику правового регулирования всех трех исторических периодов:
В доклассический период наследование регулировалось в соответствии с «законами XII таблиц".
Характерные признаки цивильного наследования:
1. ограниченный круг элементов наследного правоотношения (только квириты);
2. строгая форма завещания, при наследовании "по закону" к наследованию
призывались только агнацкие родственники, при отсутствии которых
имущество распределялось среди членов рода.
1. С развитием товарно-денежных отношений и с распадом патриархальной семьи
появляется преторский порядок наследования, устанавливается принцип тайны
завещания, при наследовании "по закону" к числу наследников первой очереди претор
впервые допускал тка называемых "эмансипированных сыновей" (вышедших из семьи).
По заявлению кредитора претор устанавливает сроки для принятия наследства.
2. В дальнейшем, уже в постклассическом периоде император расширяет круг
наследников за счет когнатов и начинает формироваться институт "необходимого
наследования"
Пиком развития наследственного права стали "новеллы Юстиниана". Установлена единая письменная форма завещания, установлены императивные требования к содержанию завещания. При наследовании "по закону" стали призываться только когнатские родственники умершего, которые дифференцировались по отдельным очередям наследования в зависимости от степени родства. Именно поэтому пережившая супруга не призывалась к наследованию.
55. Открытие и принятие наследства. "Лежачее наслед-ство". Наследственная трансмиссия.
Открытием наследства признавалась смерть наследодателя. Именно с этого момента имущество признавалось наследственной массой и может быть принято актуальными наследниками.
Наследная масса включает в себя две части: актив и пассив. В активную часть включалось:
1. имущество, находившееся на праве собственности наследодателя и которое
было "свободно" от всех прав, притязаний и обременении трех лиц;
2. вещные права на имущество, которые могли переходить по наследству;
3. обязательные права требования (дебиторская задолженность).
Пассивная часть включала:
1. имущество, обремененное правами;
2. долги наследодателя по обязательствам (кредиторская задолженность).
С момента открытия наследства в ранний доклассический период все вещи, входившие в состав наследства расценивались как бесхозные (nes nures). Так как это не отвечало интересам кредиторов, то во второй половине доклассического периода это имущество считалост за умершим - «лежачее наследство».
Спецификой является то, что оно до момента принятия участвовало в обороте.
По заявлению кредиторов претор мог устанавливать срок для принятия наследства. Если в течение этого срока актуальный наследник умирал, но при этом явно не выразил волю на отказ от принятия наследства, то право принятия могло перейти к его наследнику (наследственная трансмиссия).
По истечении установленного претором срока права на принятие наследства прекращались, наследство считалось «выморочным» и переходило в доход фиска. При принятии наследства соответственно происходила замена умершего во всех правоотношениях (имущественных), поэтому по своей правовой природе акт принятия наследства является односторонней сделкой.
Существовало две формы принятия наследства:
1. Торжественная - заявить в публичной форме в присутствии судебного
магистрата;
2. Принятие наследства путем совершения конфлюдентных действий, которые
явно для окружающих свидетельствовали о намерении лица вступить в
наследственные права. Обычно это действия, которые совершает собственник в
отношении своего имущества (взыскивающий задолженности,
расплачивающийся по долгам).
С момента принятия наследства происходило «смешение» (aluvio) имущества, входящего в состав наследственной массы и собственного имущества наследника. Это объединенное имущество в качестве единого комплекса могло служить предметом возможных взысканий как со стороны кредиторов наследодателя, так и наследника.
В течении 10 дней любой из кредиторов (а так же сам наследник) мог потребовать «сепарацию» - отделение актива наследной массы от остального имущества наследника, который тогда отвечал перед кредиторами только в пределах этого актива. В этом случае удовлетворение требований кредиторов осуществлялось в порядке календарной очередности. При наследовании по завещанию вместе с кредиторами право не удовлетворение своих требований имели необходимые наследники (ближайшие родственники наследодателя «обойденные» в завещании) и отказополучатели.
Наследование по завещанию. Содержание завеща-ния. Ограничение свободы завещания.
По определению Гая «завещание - есть торжественное распоряжение, сделанное с тем, чтобы оно действовало после нашей смерти».
Завещание - односторонняя сделка, содержащая волю наследодателя, направленную на посмертное распоряжение имуществом. Так как завещение - это сделка, то следственно эта сделка должна была отвечать определенным условиям действительности:
1. Элементный состав
2. Формы завещания
3. Содержание завещания
Завещатель должен был обладать активной завещательной дееспособностью на момент составления завещания.
До момента преодоления отраслевого дуализма завещательной дееспособностью обладали только римские граждане. Подвластные сыновья обладали завещательной дееспособностью только в отношении того имущества, которое входило в состав военного или гражданского пекулия.
Женщины. Находящиеся под властью, не обладали завещательной дееспособностью, а женщины - миноры могли составлять завещания с согласия опекуна. Женщина, которая находилась в моногамном браке могла завещать принадлежащую ей часть семейного имущества с оговоркой, если ее волю впоследствии одобрит муж.
Ограничения в отношении женщин утрвтили свое значение с принятием христианства.
Безумные могли составлять завещание только в период так называемых «светлых промежутков». Расточители только при условии санации (финансового оздоровления).
Не обладали:
• лица позорного промысла;ъ
• лица, лишенные действия;
• в христианский период язычники и еретики.
Формы завещания - это установленный действующим правопорядком способ фиксации воли завещателя.
В Риме последовательно сменялись три формы завещания.
В доклассический период наиболее распространенными являлись открытые (публичные) завещания:
1. Оглашенные наследодателем в народном собрании. Наследодатель называл
наследников, состав наследной массы, при необходимости указывал опекунов и
отказополучателей. Завершающим актом являлась фраза, обращенная к народу.
2. Завещание солдат непосредственно перед боем или походом.
Недостатки форм:
1. Гласность, публичность;
2. Редкость народных собраний.
В докласеическом периоде параллельно развивалась либеральная форма завещания. Речь идет о завещании посредством обряда меди и весов (манципации). Завещатель выбирал доверенное лицо, которое манципировало наследственную массу. Свою волю излагали на глиняных табличках (2), которые запечатывали семью печатями.
Письменная форма завещания (подписывают не менее семи свидетелей).
При Юстиниане были установлены специальные формы:
• завещания слепых в присутствии нотариуса;
• для солдат сохранялась устная форма;
• если завещатель распределил имущество только в кругу семьи, то свидетели не
требовались;
• в период эпидемий (чумы) достаточно двух свидетелей.
• Наследователь мог завещать имущество как родственнику, так и не родственнику. Он мог назначитьнаследника или несколько сонаследников. В последнем случае необходимо было указать доли согласилась за единицу - асе, соответственно ей распределялись доли (1\2 и 1\2; 1\3, 1\3 и 1\3). При этом назначая наследником определенное лицо, не входящее в состав близких родственников, наследодатель был обязан поименовать в тексте завещания всех ближайших родственников. Старший сын именовался полностью, остальных родственников можно было не именовать, но указать их одной фразой «среди прочих» (interpares) - прямые агнаты.
• Если он не выполнял этой обязанности, старший сын мог потребовать признания завещания недействительным, остальные непроименованные имели право на обязательную долю, которую должен был выдать наследник по завещанию (не менее 1\4 от той доли, которая им причиталась бы в том случае, если бы не было завещания).
• Эта ситуация называется «необходимое наследование» .
• В постклассический период необходимыми наследниками стали признаваться: супруга наследодателя, признанная неимущей вдовой; дети, включая усыновленных, которые вследствие недееспособности не имели средств к существованию. Если завещанием им не выделялась обязательная доля, то ной могли требовать выдела этой доли от наследника по завещанию.
• Наследодатель. Неуверенный в том, что назначенный в завещании наследник примет наследство. Может назначить «резервного» наследника (субститута).
• # «Пусть наследник будет Тит, если он не примет, пусть наследник будет Марк».
• Подназначить можно было наследника несовершеннолетнего безумным (субституция - подназначение).