Рецепция римского права в государствах континен-тальной Европы. Понятие и значение рецепции. Причи-ны, этапы и пределы рецепции.

Понятие и предмет римского частного права. Дуализм римского права. Публичное право и частное право. Ос-нования разграничения римского права на публичное и частное. Характерные признаки римского права.

Римское право представляет собой правовую систему римского государства эпохи рабовладельческой формации. В систематизированном виде Римское право является исторической и гносеологической основой Романо-германской ( континентальной ) правовой семьи. Правовые системы государств, входящих в Романо-германскую правовую семью включают в себя два относительно самостоятельных правовых образований ( подсистемы ) Публичное ( jus publicum ) частное ( jus privatum ) – называется это правовой дуализм, истоки которого лежат именно в Римском праве. Впервые об этом явление ( о дуализме ) упоминал Тит Ливий. Ливий писал: «Законы 12-таблиц являлись источником всего права как публичного, так и частного». Ливий пишет о древнем до классическом праве, которое представляло собой единую целую систему без выделения отдельных правовых институтов. Ливий пишет о явлении дуализма, как о хорошо известном его современником.

Правовой дуализм складывается в середине до классического периода, условно это 2-3 века до н.э. На уровне правового регулирования конкретных отношений, а так же на уровне рассмотрения и разрешения споров. В тех случаях, когда участники спорных правоотношений возражали и защищали интересы общины, позднее общества и государства, то их внешне выраженная воля воплощалась в общеобязательных актах. Решения собраний, плебесциты ( плебейские собрания ), эдикты магистрата, позднее уже эдикты или указы принципсов ( официальный титул Римского Императора ). Термин для всех этих актов – lex publica, а в тех случаях, когда участники также регулируемых и спорных отношений выражали и защищали личные ( частные ) интересы, семьи или корпорации, то их внешне выраженная воля воплощалась в юридически значимых действиях. Юридическое значимое действие – actio ( 1-ое: значение – Сделка - действие, направленное на приобретение и осуществления субъективных прав: сделка, 2-ое: Иск – действие, направленное на защиту нарушенных субъективных прав ) Правовые результаты этих действий распространялись только на их участников – термин – «lex private» - частный закон. В этом случае Юлий Павел заметил: «Договор – это закон для двоих».

Впервые теоретически обосновал явление дуализма Домиций Ульпиан, он пишет: «Публичное право есть то, что относится к положению Римского государства, а частное право относится к пользе отдельных лиц… Также публичное право включает в себя служение жрецов и святыне, положения магистратов – ( должностное лицо ), частное право определяет положения отдельных лиц» Таким образом, в основу этого разграничения Ульпиан положил охраняемый правом социально значимый интерес. В этой связи, публичное право выражает и защищает публичные интересы, представляет собой систему норм, которая, во-первых, определяют или закрепляют положения правового государства и его органов, второе, устанавливает систему публичных обязанностей и публичных запретов, в-третьих, регулируют вертикально-властные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления. Частное право определяет правовое положение юридически равноправных и имущественно самостоятельных субъектов по отношению друг к другу ( физических и юридических лиц ) Также частное право регулирует имущественные и неимущественные отношения, складывающиеся в сфере гражданского оборота и основаны на автономии воли субъекта. Воля – есть основа всего ( будет иск – будет дело, не будет иска – дела не будет ). Примат воли был поставлен во главу угла. «Право первично».

Принципсы отношения между публичным и частным правом определил Эмилий Папиниан: «Частные соглашения, любые проявления частной воли не могут и не должны противоречить публичным предписаниям». Публичное право Римского государства прекратило свое существование с его гибелью и ныне представляет собой только исторический интерес. РЧП благодаря процессу рецепции продолжает «жить» в современных гражданских кодексах и уложениях, а также в современной частноправовой доктрине.

Предмет РЧП.

Предмет права – это качество обособленная совокупность общественных отношений.

1. Это экономические отношения собственности, связанные с присвоением социальных благ «propriclas» По словам Фридриха Энгельса: «Римское право является настолько совершенной формой частной собственности, что ни одно позднейшее законодательство не привнесло в него ничего принципиально нового»

2. Товарно-денежные, товарно-обменные и другие отношения, связанные с перемещением и распределением социальных благ – институт договоров и обязательств.

3. Имущественные и неимущественные отношения, которые складывались между членами римской семьи. В РЧП – институт семейного права регулировал данные отношения.

4. Отношения, которые складывались в следствии причинения вреда и в следствии не основательного обогащения. В РЧП – это институт деликтов и кондиций.

5. Это отношения, которые складывались при рассмотрение и разрешение частных споров – процессуальные отношения.

Признаки РЧП:

1. Институт неограниченной индивидуальной, частной собственности и институт свободы договора. Они формируют индивидуализм РЧП – это значит, что РЧП защищало исключительно интересы отдельных лиц ( управомоченных ), а не интересы общества или государства. Собственник или иного вещного права и кредитор – их основные права защищаются.

2. Универсализм правового воздействия на поведение участников регулируемых отношений, в котором не учитываются различия между субъектами ( ни социальные, ни имущественные )

3. Казуистичность – казус – это судебное решение по конкретному делу, вступившие в силу, примененное в сходной ситуации, это решение приобретало силу прецедента. Система прецедентов образуют классическое РЧП.

Рецепция в Германии

Во Франции - экономические причины

В Германии - «преемственность имперской традиции)?-

1275 г, имперский сейм принимает «Швабское зерцало» (правила Швабская династия). Документ установил на территории Германии порядок применения

с j с во многом аналогичный французскому порядку. Жалобы в имперский суд. Более последовательная рецепция.

Франция ограничилась анализом судебных решений ситуации систематизировано в документ institutes (деление на отдельные правовые институты). Отсутствует общий принцип.

Во второй половине 19 века в Германии складывается Пандектная школа частного права. Не только обобщила опыт применения с j с , но и разработала догму частного права. Источник правоприменения -- не законы, а научные труды немецких ученых кондектистов, В Германии действовало "Римское пацдектное право" (institutiores + кондекты). Включали общие принципы и специальные нормы. Итог Германской Рецепции - принятие германского гражданского уложения (1900г).

Государства северной и восточной Европы свое гражданское право на основе германской рецензии, государства южной и западной европы на основе французского права.

В первой половине 20 века окончательно сложилась романо-германская система частного права как итог Германской рецепции.

Особенности рецепции в России:

1. Предпосылки сложились в начале 19 века (начинается преподавание РЧП, но
действует на уровне догмы).

2. 20 век - систематизация, основа ГГУ. 1905г. —1-й проект русского
гражданского уложения, одобренный сенатом - не принято (5 книг - сходства с ГГУ),

3. 1919 год. Парком юстиции Курский поставил перед совнаркомом вопрос о
завершении рецепции. Председатель СНК Ленин: "У нас в сфере хозяйственных
отношений ничего частного нет. У нас все социальное, а следователъно публичное.
Судьи должны руководствоваться не с j с, а революционным правосознанием."

4. 1921 г. - политика военного коммунизма терпит крах, в экономике - начало
капиталистических отношений (НЭП) - предпосылка для рецепции,

5. 1922 г. - принятие ПС РСФСР - вариант усеченной рецепции (до 1930 г.-
период коллективизации административно-командной экономики в колхозных
отношениях не применялся) -началась русская цивилистика.

С 1964 г. новый ПС включал догматические положения, догмы ч п, сфера применения договоров. Окончательные предпосылки для завершения рецепции ~п.п. 1990г.

01.01 -1995 г. - ПС РФ (содержит догму)

01.03.1996г. - II часть ГК РФ

01.03.2002 г. - 01 часть ГК РФ - наследственная часть - завершение рецепции.

Классическая юриспруденция.

С 1 в н.э. юридическая должность приобретает правообразующий, правотворческий характер,

Это было обусловлено тем, что:

1. в тот период «позитивное право» было слабо развито.

2. Правоприменители не имели юридического образования.

Ответы знатоков права приобретают правообразующее значение. Формируют содержание законов и опираются на мнение одного из юристов или целого коллектива. Правотворческая деятельность классических юристов имела два направления:

1. составление публичных консультаций от имени принципса,

2. написание научных литературных трудов.

Чаще всего деятельность по написанию трудов заключалась в составлении институций (учебников по гражданскому праву), сентеций (научно-теоретические рассуждения),

Со второй половины II в н.э. в римской правовой науке формируется два основных научных направления (Сабинианская школа, прокулианская школа).

После этого развитие теоретических норм, толкование казусов осуществляется в рамках этих направлений. Возникает свободный правовой спор (контаверза противоречивое суждение нескольких юристов относительно одного и того же вопроса применения права, толкования казуса).

Сабинианцы - консервативное направление в правовой науке. Основной принцип (постулат): «Что записано, то записано». Сабинианцы стояли на позициях буквального толкования текстов норм, правовых актов и юридических документов. При этом истинный смысл закона не учитывался. Толкуя тексты юридических документов, они предлагали правоприменителю исходить из записанного не учитывая истинной воли и намерения сторон,

Прокулеанство прогрессивные тенденции в развитии правовой науки, было основано на принципах «Логика» «Диалектика» Аристотеля.

Аристотелевская диалектика оперирует понятиями общего и частного характера. Выводы диалектики использовались для составления правовых классификаций.

При решении спора применяли систему логически взаимосвязанных посылок, которые порождают однозначный вывод. Кроме того, большинство прокуляторов были представителями стоического учения - они исходили из внешней и внутренней сущности вещей (форма и содержание). Внутреннее содержание - истинные намерения.

Содержание иска.

Иск, как и любое юридически значимое действие, характеризуется своим содержанием.

Содержание выделяет:

1. субъектный состав

2. предмет иска

3. формальное основание

4. фактическое основание

Субъективный состав - истец и ответчик. Истец - управомочное лицо, носитель субъективного права, которое было нарушено. Ответчик - носитель обязанности по отношению у правомочной стороны. Субъективный состав определял претор. Предмет иска совокупность требований, которые истец обращает к ответчику. Нет предмета иска - нет и иска.

Формальное основание- совокупность норм, обычаев, прецедентов, на них основано субъективное право истца, на которое он ссылается, требуя защиты. Нет формального основания, нет и иска.

Фактическое основание- совокупность юридических факторов (явлений , реальных событий, с наличием которых связаны определенные юридические последствия). При отсутствии фактического основания требуется формальное основание,

Классификация исков в РЧП

1. Иски вещные и личные.

Классификационный критерий - личность ответчика, Actio in rem (вещественные иски).

- vindicaiio (внндикашюнный) Виндикация - возможность потребовать
имущество из чужого владения

- negotoria - (неготорные) - действия по нарушению - требование владеющему
собственностью устранении нрепоншщй со стороны третьего лица, мешавших
осуществлению права собственности.

Данные иски были направлены на защиту права собственности от посягательств неопределенного круга лиц. Римские юристы характеризовали право собственности. Мое - не ваше (нарушение чужого права собственности). К - Д (правоотношение, здесь конкретно определено лицо) Aktion personam - личные иски

- excontrakti- из договора

- exdelict из нарушения

Ответчиком по договорам, личным иском , является должник или не исполнивший обязательство. Ответчиком по леликтным личным искам является причинитель вреда, жизни, здоровью, имуществу другого лица (деликвентен),

2. В зависимости от объема искового требования:

- Исковые требования (persecunitores) направленные на возмещение реального
ущерба

- штрафные (poenaies) - возложение на ответчика дополнительного имущественного
взыскания

- стоимостные (noxales) взыскания высшей стоимости погибшей или
поврежденной вещи (по закону Аквилия при умышленном причинении вреда
имуществу).

- кондикционное (condicationaJes) требования о взыскания неосновательного
обогащения

З.Иски цивильные и преторские.

Цивильные - формальным основание для цивильных исков являлось «законы 12 таблиц» и республиканские законы, т.е. претор предлагал судье рассмотреть и разрешить спор «по закону». В случаях оценивая сорных ситуаций претор не находил достаточно формальных для предоставления иска, но, желал дать защиту, он предлагал судье рассмотреть спор по доброй совести и справедливости.

Преторские иски «по справедливости» (lona fide et justicia). Составляя исковую формулу, претор мог предложить судье дополнительные варианты типизированных решений:

1. решить дело по прецеденту (ранее вынесенные казусные решения) -
иски по аналогии.

2. мог предложить преторский эдикт.

3. претор мог внести в иск формулу фикции (guosi ex contrast, guosi ex
delict) - как бы из договора, как бы из нарушения.

Классификационный критерий -формальное осознание

Создание частная корпорации

В доклассический период вопросы создания и деятельности частных корпораций публичным правом не регламентировались.

К концу доклассического периода многие частные корпорации начинают преследовать исключительно политические цели - основа социальной нестабильности. Началось с Корнелия Сулла, который узурпировал власть» ввел в Рим войска. Началась нестабильная эпоха: сулланцы и юлианцы. При Ю.Цезаре - ограничения власти.

Кроме того, отмеченный современниками общий упадок нравов стал так силен, что порой корпорации создавались исключительно с целью, противоречащей доброй совести и добрым римским нравам.

Самые решительные меры по ограничению корпоративной свободы были предприняты Ю.Цезарем. Суть; упразднение всех корпораций, запрет создания новых -«закон Юлия». Его племянник Октавкан Август (в римской империи) смягчил положение закона Юлиана (закон Юлия-Клавдия):

- допускалось создание только тех корпораций, которые не преследовали
политических целей,

- был установлен допуститеяьный порядок создания частных корпораций. Права
даровались императором в каждом конкретном случае,

Скриптумы - установленные документы

Регламент создания частных корпораций:

1). Корпоранты составляют скриптумы. Число корпорантов при создании не менее трех человек. Именация всех составов участников в уставной грамоте. Если участников было более 50-ти, то допускалось указывать имена трех корпорантов + термин et collegia. Затем — указывались цели создания и виды деятельности, осуществляемые корпорацией, (обязательные сведения). Существовали дополнительные, но не обязательные - срок действия, состав складского капитала, квоты корпорантов (если не указывались, то являлись равными).

2). Уставная грамота передавалась в сенат и проверялась на предмет соответствия

3). Окончательное решение принимал принципе, с этого момента корпорация считалась созданной, у нее возникало правосубъектность, В отличии от физического лица (его правосубъектность) она являлись ограниченной целями и задачами.

Общие вопросы хозяйственной деятельности корпораций разрешались на собрании всех корпорантов. Весомость голоса корпоранта зависело от размера квоты, В противном случае было равно.

Вопросы текущей оперативной деятельности корпораций решались выборными лицами- акторами и кураторами.

Актор - интересы корпораций во внешнем обороте, представляет интересы корпораций в суде.

Куратор - занимается вопросами внутренней организации.

Основания прекращения деятельности:

1. истечение срока деятельности уставной 1рамоты,

2. достижение поставленной цели,

3. принудительное прекращение деятельности корпораций за деяния,
несовместимыми с правилами, перечившей порядку.

4. смерть или выход всех корпорантов.

Брак и его виды. Заключение и прекращение брака.

В современном частном праве брак представляет собой юридический союз между мужчиной и женщиной, заключенный с целью создания семьи. Римский юрист Медистин определял брак как союз между мужчиной и женщиной, объединенный общностью жизни, правом божественным и человеческим, Медистин указывал на древнюю форму сакрального брака (религиозного) правом божеским.

В римском праве можно выделить 3 формы законного брака:

1. qumanumariti - под властью мужа;

2. sinemanumariti - без власти мужа.

Наличие той или иной формы брака зависело от процедуры заключения брачного союза. Три процедуры:

1. Сакральная - врачующиеся приносили совместную жертву на алтарь Юпитера, а затем девушка приносила жертву домашним богам своего мужелары.

Скаральная форма использовалась только патрицианскими родами и только на ранних этапах доклассического периода.

2. Плебейские роды использовали при заключении брака обряд
манципации. Это представляло фиктивную сделку купли-продажи, которая
совершалась в присутствии 5 свидетелей и весовщика.

3, свободный брак без власти мужа. Здесь требовалось согласие
мужчины и женщины. Цель - создание семьи. В этом случае женщина не
находилась под властью мужчины, С тем, чтобы сохранить юридическую свободу в
таком браке, женщина должна была три ночи подряд в течение года провести вне
дома. Если жена не исполняла право трех ночей, свободный брак автоматически
трансформировался в брак под властью мужа. Если муж и жена не
предусматривали цели создания семьи, то они могли использовать форму
сожительства - конкубината. Сожительство с другими женами и мужьями не
допускалось. Если в конкубинате рождался ребенок, то он не считался сыном
своего отца. Если отец ребенка, рожденного а конкубинате желал установить с
согласия матери свою отцовскую власть» то в этом случае отец совершал процедуру
узаконения - легитимиини. Объявлял в магистрате, что это его ребенок, а затем
вносил его в цензорские списки гражданской общины.

Условия заключения брака:

1. достижение брачного возраста: 12 - девушки, 14 - юноши;

2. согласие врачующихся;

3. согласие домовладык (необходимое условие).

Препятствующие условия:

1. браки между кровными родственниками до шестой степени родства по
боковым линиям;

2. браки между опекунами и опекаемыми;

3. гражданин не мог заключать брак с лицом позорного промысла;

4. не допускались браки между провинциальными и римскими
чиновниками;

5. в христиански?! период не допускались браки православных с
язычниками, еретиками, иудеями;

6. не допускались браки с безумными.

Цивильное

В доклассовый период право собственности являлось строго персонифицированным правоотношением, т.е. у одной вещи мог быть только 1 собственник. Единственным законным и охраняемым видом права собственности являлась квиритская собственность.

Режим квирнтской собственности возникал при совокупном наличии 3-ех элементов:

* Субъектами квиритской собственности могли быть только римские граждане

* Объектом могли быть только манципиальные вещи (классифицированные)

* Единственным законным способом переноса права квиритской собственности
от одного лица к другому являлся обряд манципадии. (Провинциальное право защищалось местными обычаями)

Право собственности в доктрине гражданского нрава в 2-ух значениях:

* В объективном смысле

* В субъективном смысле

В объективном - представляет собой совокупность правовых норм и обычаев, которые устанавливали правовой режим владения, пользования и распоряжения имуществом и устанавливали способы и средства защиты права собственности.

В субъективном смысле - характеризовалось наличием у собственника как у управомоченного лица отдельных правомочий в отношении принадлежащей ему вещи.

Правомочия:

* Владеть, обладать, присваивать

* Пользоваться (плоды, продукция)

* Распоряжаться (своими действиями определять юридическую судьбу вещи:
продавать, дарить, обменивать, завещать, обременять залогом или иным вещным
правом в пользу другого лица, уничтожить)

* Истребовать свое имущество из чужого незаконного владения любого лица

Все эти правомочия основаны на титуле имел 2 значения:

1.правовое основания для приобретения права собственности

2. правоподтверждающим основанием

Веши телесные я бестелесные

телесные вещи - это предметы материального мира, как созданные человеком, так и находящиеся в естественном состоянии

бестелесные вещи - вещи, которые не имеют физической оболочки, а представляют собой имущественные права, обладающие собственным экономическим содержанием. Эти права могли отчуждаться по любым сделкам, не зависимо от материальных объектов (обязательные права требования (дебиторская задолженность) доли в нраве общей собственности, вещные права на чужое имущество.

Вещи движимые и недвижимые

недвижимыми признавались вещи, которые были тесно и конструктивно связаны с поверхность земли, перемещение которых в пространстве являлось невозможным без нанесения ущерба их функциональному назначению. К таким вещам относились:

a. земельные участки, как обособление части земной поверхности

b. здания и сооружения на капитальном фундаменте

c. многолетние насаждения

d. закрытые водоемы, не имевшие гидравлической связи с

другими водными объектами

Понятие права собственности. Содержание субъективного права собственности. Ограничения права собственности.

Право собственности является абсолютным вещным правом, является одним из наиболее разработанных институтов РЧП (известен еще законам 12ти таблиц).

Цивильное

В доклассовый период право собственности являлось строго персонифицированным правоотношением, т.е. у одной вещи мог быть только 1 собственник. Единственным законным и охраняемым видом права собственности являлась квиритская собственность.

Режим квирнтской собственности возникал при совокупном наличии 3-ех элементов:

* Субъектами квиритской собственности могли быть только римские граждане

* Объектом могли быть только манципиальные вещи (классифицированные)

* Единственным законным способом переноса права квиритской собственности
от одного лица к другому являлся обряд манципадии. (Провинциальное право защищалось местными обычаями)

Право собственности в доктрине гражданского нрава в 2-ух значениях:

* В объективном смысле

* В субъективном смысле

В объективном - представляет собой совокупность правовых норм и обычаев, которые устанавливали правовой режим владения, пользования и распоряжения имуществом и устанавливали способы и средства защиты права собственности.

В субъективном смысле - характеризовалось наличием у собственника как у управомоченного лица отдельных правомочий в отношении принадлежащей ему вещи.

Правомочия:

* Владеть, обладать, присваивать

* Пользоваться (плоды, продукция)

* Распоряжаться (своими действиями определять юридическую судьбу вещи:
продавать, дарить, обменивать, завещать, обременять залогом или иным вещным
правом в пользу другого лица, уничтожить)

* Истребовать свое имущество из чужого незаконного владения любого лица

Все эти правомочия основаны на титуле имел 2 значения:

1.правовое основания для приобретения права собственности

2. правоподтверждающим основанием

Эмфитевзис и Суперфиций. Понятие и хозяйственное значение. Содержание, основания установления и пре-кращения эмфитевзиса и суперфиция.

Был заимствован римлянами из греческого права. В Греции эмфитезис представлял собой бессрочную аренду, на условиях которой бывшим рабам предоставлялись земельные участки из земельного фонда «Полиса». В римском праве эмфитезис был преобразован в вещное право. Эмфитезис - это пожизненное, наследуемое право сельскохозяйственной фискальных землях (пустующих). В последствии эмфитезис был распространен на церковные, а позднее и на частные земли.

Возникал:

Сначала собственник участка заключал с пользователем договор найма сроком на ! год, затем в течение года наниматель обязан распахать и засеять земельный участок и лишь при этом условии у него возникало эмфитеорное право. Эмфитевт обязан был использовать земельный участок исключительно в целях сельскохозяйственного производства. Он не должен был ухудшать свойства участка. При нарушении его право прекращалось, и он обязан был возместить собственнику убытки.

За пользование участка эмфитевт не платил наемную плату, а платил ренту нормативную цену земельного участка,

Эмфитевт присваивал себе все плоды, продукцию и доходы. Он мог продать свое право любому третьему лицу, при этом согласие собственника не требовалось, но требовалось уведомить собственника о продаже. Собственник имел право преимущественной покупки (выкуп обременения) при продаже эмфитевта любому третьему лицу. Эмфитевт обязан был выплатить собственнику не менее 2% от суммы сделки,

Не уплата ренты в течение 3 лет подряд, а на церковных - 2 лет, лишала эмфитевта нрава пользоваться участком.

Суперфицим - это (сделать над чем-то) вещное право пользования постройкой на чужой земле. Институт суперфицирования возникает в начале 1 в, н. э. Предпосылками возникновения его являются:

* массовое разорение мелких землевладельцев и вследствие этого приток
значительного «Н» в крупные города

* связанное с этим расширение городской застройки.

В основе возникновения суперфицима, как конкретного субъектного права лежал срочный состав юридических фактов: «застройщик» заключал с собственником городского земельного участка договор найма, затем застройщик обязывался в течение года возвести на данном участке инсулу - коммунальный жилой дом. Затем данная постройка передавалась в собственность собственнику земельного участка. При этом у собственника участка в отношении этой постройки возникало «голое право», т.е. ничем не обеспеченный титул. Фактически владел и пользовался застройщик. Застройщик жилые помещение сдавал в наем всем желавшим. Все доходы от использования инсулой причитались застройщику. Застройщик платил собственнику земельную ренту, т.е. нормативную цену той части участка, которая находилась в границах данного здания. Застройщик мог продать свое право любому лицу без согласия собственника, предварительно его уведомив о предстоящей продаже, так же как и в эмфитезисе собственник обладал правом преимущественной покупки. Это право было наследуемое. Суперфитерию предоставлялись все средства защиты, которые обычно предоставлялись собственнику. И эти средства он мог обратить против любого третьего лица, но и самого.

Виды владеющих состояний.

Status possessio - владение.

Possidere - прав-ие владения.

Субъективные права, которые принадлежали конкретному лицу.

Владение - это фактическое состояние обладания вещью, В составе владения принято было выделять 2 основных элемента:

* аними (душа) - это воля лица обладать вещью для себя, не признавая
господства третьих лиц, в этом смысле вор являлся владельцем

* корпус (тело)

Т. о. Отличие владения от права собственности.

В составе права собственности выделяли 2 элемента:

* правовое основание

* корпус - имел определяющее значение: как только лицо утрачивало корпус,
то владение прекращалось.

Владение отличалось отсутствием титула (беститульное владение).

Отличие владения от титульного держания: титульный держатель не собственник и в то же время не владелец. Это лицо, которое признает господство над обладаемой им вещью другого лица - собственника. Самой обязанностью вернуть вещь по истечению срока действия договора титульный держатель признавал господство над вещью другого лица. Поэтому титульный держатель не мог сам защищать свое титульное держательство с помощью вещных исков.

Виды владетельных состояний:

1. законное (титульное)

2. незаконное (беститульное)

Законная вещь покупалась вне обряда монсипации. покупатель не являлся собственником вследствие отсутствия у него цивильного титула. Законное основание - сам договор,

Незаконное делилось на 2 вида: А) незаконное добросовестное владение Б) незаконное недобросовестное владение.

Добросовестным признавался то незаконный владелец, который не знал и не мог знать, что владеет чуткой вещью. При этом его добросовестность презюмировалась.

Поскольку специфика владения заключалась в наличии корпуса, т.е. физической связи с вещью, соответственно владение устанавливалось либо прекращалось 2-мя способами:

Оккупация - (захват) прекращалось в любом случае утраты самой вещи. Более актуальным являлся вопрос о владетельной защите. В то время, как право собственности и другие права защищались в судебном порядке, посредством исков, владетельное, не будучи правом, защищалось средствами преторской защиты - интердиктами.

Интердикт - это письменный приказ претора. Гай выделяет следующие виды:

1. адипиеиенторные - эти интердикты были направлены для установления владения впервые, т.е. лицо, которое держало у себя вещь без какого-либо титула, собственник которой был неизвестен, могло просить прегора выдать ему интердикт, который подтверждал бы состояние владения и смог бы оградить владельца от безосновательных притязаний со стороны третьих лиц,

2. ретененандорные - это приказы о сохранении существенного влияния в целях
«гражданского мира». Чаще всего эти приказы выдавались тем лицам,
которые утверждали, что они являются титульными собственниками, но
вследствие какого-либо гражданского волнения утратили
правоустанавливающие документы,

3. рецеперандорные - это письменные приказы, направленные на
восстановление утраченного владения. Выдавались в тех случаях, когда вещь
изымалась у беститульного владельца насильственным захватом.

Обязательства в римском праве. Содержание обяза-тельства. Основания возникновения и виды обяза-тельств.

В доктрине современного частного права под обязательством понимается относительное гражданское правовое отношение, в силу которого одна сторона, должник, обязуется совершить определенное полезное действие либо воздержаться от определенного действия в отношении другой стороны, кредитора. Обязательное право получило свое развитие в римской правовой науке на рубеже доклассического и классического периодов, когда в полном объеме'стали развиваться товарно-денежные отношения и хозяйский оборот. По определению Гоше: «Обязательство - это правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что-либо сделать в пользу какого-либо лица по законам нашей гражданской общины». По определению Навла: «Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать какую-либо вещь нашей или установить в нашу пользу сервитут, а в том, чтобы связать относительно нас определенное лицо для доставления нам известного удовлетворения». Из анализа этих определений можно выделить следующие элементы обязательства: объект, субъектный состав, права и обязанности сторон. Под объектом обязательства понимается поведение обязанного лица - должника, субъектный состав - управомоченное лицо-кредитор, обязанное лицо - должник. Субъективное право кредитора представляет собой меру возможного поведения в отношении должника, ограниченного либо соглашением сторон, либо законом. Обязанность должника - мера должного поведения, предписанного соглашением либо законом. Основанием возникновения любого обязательного правового отношения является юридическое явление реальной действительности, с которым право связывает возникновение, изменение или прекращение обязательств. В зависимости от основания возникновения обязательств их можно разделить на 2 группы:

1. обязательства из договора

2. обязательства из нарушения

Юридическим фактом в договорных обязательствах выступает добрая воля самих участников, которые взаимосогласованно устанавливают в отношении друг друга правовую связь в своих личных интересах для доставления друг другу обусловленных выгодой или пользой. Деликтные обязательства - юридическим фактом выступает «вред» фактически причиненный противоправными действиями деликвента потерпевшему. Вследствие чего, потерпевший приобретает право требовать равноценного возмещения. С развитием системы судебный фикций, которые допускали выносить решение на основании допущений и предположений, возникают новые юридические факты как бы из договора, как бы из деликта. В зависимости от характера правовой защиты все обязательства делились на цевильные и преторские. Основное возникновение цивильных обязательств предусматривалось законами 12 таблиц, преторских обязательств -преторскими эдиктами. Особую группу составляют натуральные обязательства, в которых дом не сопровождался юридической ответственностью, и искового притязания на стороне кредитора не возникало. Правовой эффект этих обязательств заключался в следующем: если должник добровольно (исполнял) предоставлял исполнение кредитору, то такое исполнение признавалось законным, и должник не мог уже вернуть исполненное обратно, как неосновательное обогащение.

Исполнение обязательств. Требования, предъявляе-мые к исполнению обязательств.

От должника требовалось надлежащее исполнение обязательств. Любое обязательство считалось исполненным надлежащим образом, если исполнение было произведено, во-первых, надлежащим предметом, в надлежащем месте, надлежащему кредитору и в надлежащий срок. Надлежащий - соответствующий всем требованиям.

Наиболее важное значение имеет предмет исполнения. В зависимости от характера предмета исполнения можно выделить 3 группы обязательств:

1. обязательство «дать». Должник обязуется передать кредитору вещь на право
собственности либо во временное пользование;

2. обязательство «сделать». Либо оказать кредитору полезную услугу, либо
выполнить в отношении кредитора определенную работу;

3. обязательство «предоставить». 1) Предоставить должник обязан равноценное
возмещение в случае нанесения вреда. 2) предоставить возмещение.

Также в зависимости от определенности предмета исполнения можно выделить альтернативные обязательства, родовые, видовые. Альтернативное обязательство возникало в том случае, когда стороны заранее предусматривали возможность гибели вещи, которая должна быть передана, либо объективно сомневались в возможности исполнения требования. В этом случае предметом исполнения становится несколько альтернативных предоста

Наши рекомендации