Право собственности и иные вещные права в МЧП

Лекция

1. Понятие права собственности и иных вещных прав

2. Виды вещных прав в российском и зарубежном законодательствах

3. Закон места нахождения вещи как основной коллизионный принцип при определении применимого права к отношениям права собственности и другим вещным правам

4. Правовое положение российской собственности за рубежом

Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства.

Категорией вещного права охватывается, прежде всего, право собственности как наиболее широкое по объему вещное право, предоставляющее управомоченному субъекту максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества, и иные ограниченные вещные права.

К ограниченным вещным правам относятся:

1) вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника (право хозяйственного ведения и право оперативного управления);

2) это ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков (право пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты (земельные), эмфитевзис);

3) права ограниченного пользования иным недвижимым имуществом, главным образом, жилыми помещениями (узуфрукт, суперфиций);

4) вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств (залог и удержание).

В различных странах перечень ограниченных вещных прав неодинаков. Так, например, в Российской Федерации к таким правам относят право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения и оперативного управления.

Такое ограниченное вещное право как сервитут, встречается в правовых системах большинства государств. Под сервитутом понимают право пользования чужой вещью, которое может устанавливаться на служебный участок для облегчения эксплуатации соседнего господствующего земельного участка (земельные сервитуты), либо в пользу отдельных лиц (личные сервитуты). Примером личных сервитутов может служить узуфрукт, предусмотренный законодательством большинства стран континентальной Европы и представляющий собой право пожизненного проживания в чужом доме или в его части.

Для отдельных стран (Италия, Франция) характерно закрепление в законодательстве такого вещного права как эмфитевзис. Эмфитевзис – это наследуемое отчуждаемое право пользования землей и плодами с правом изменения характера участка, но без его ухудшения.

Суперфиций, как вещное долгосрочное, наследуемое и отчуждаемое право возведения строения и пользования им на чужом городском земельном участке, сохранилось на сегодняшний день в таких странах как Италия, Швейцария и др.

В англо-американском праве основным видом вещных прав считается залоговое право, регулированию которого уделяется большое внимание.

Объектом вещных прав служит вещь в материальном значении слова. Этим признаком обусловливается природа вещных прав, возможность истребовать конкретную вещь из чужого владения.

Правовой режим вещи строго определен законодательством конкретной страны, которое устанавливает порядок, допустимые пределы и способы ее использования.

Среди различных классификаций вещей наиболее важной с точки зрения международного частного права является деление вещей на движимые и недвижимые, поскольку это влияет на выбор применимого права. При этом может возникнуть проблема квалификации самих понятий движимого и недвижимого имущества, поскольку национальные правовые системы содержат различные перечни такого имущества. Общепризнанно, например, что к недвижимости относятся земельные участки и возведенные на них строения. Однако, понятием «недвижимость» могут охватываться сельскохозяйственные орудия, инструменты, сырье, используемое на предприятиях (Франция). В общем праве исторически сложилось деление имущества на реальное (real property) и персональное (personal property, или chattels), которое основывается на использовании разных форм исковой защиты.

В законодательстве различных государств, в том числе Российской Федерации, принадлежность имущества к движимым или недвижимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится.

Этот же принцип является основополагающим для определения содержания права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществления и защиты.

Для движимого имущества часто используются и другие коллизионные принципы, такие как закон места жительства и закон гражданства собственника (например, в соответствии с российским законодательством, принцип последнего места жительства наследодателя применяется в наследственных правоотношениях).

Согласно российскому законодательству, возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, а в отношении имущества, приобретенного в силу приобретательной давности – по праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности.

К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации, их осуществлению и защите применяется право страны, где эти суда и объекты зарегистрированы.

За границей находятся различные категории имущества, входящие в состав государственной собственности. Это имущество посольств, представительств Российской Федерации при международных организациях, консульств, торговых представительств, вклады Центрального банка РФ, временно находящиеся за границей морские и воздушные суда и т.д.

Правовое положение федеральной собственности, находящейся за рубежом, определяется как российским законодательством, так и законодательством страны места нахождения имущества, а также международными договорами Российской Федерации.

Собственность государства находится в особом положении – она пользуется иммунитетом, который сводится к тому, что это имущество не может быть объектом насильственных мер со стороны того государства, где указанное имущество находится.

Собственность государства пользуется неприкосновенностью. Это означает, что она не может без согласия государства-собственника быть подвергнуть принудительному отчуждению, аресту, секвестру и другим принудительным мерам. Ее нельзя насильно удерживать на иностранной территории, она не должна подвергаться расхищению со стороны другого государства, его органов или частных лиц, а также такая собственность не может быть объектом взыскания по всякого рода внесудебным требованиям.

Практическое занятие

Вопросы для обсуждения

1. Понятие права собственности и иных вещных прав

2. Виды вещных прав в российском и зарубежном законодательствах

3. Закон места нахождения вещи как основной коллизионный принцип при определении применимого права к отношениям права собственности и другим вещным правам

4. Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами права собственности и иных вещных прав в России

5. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами права собственности и иных вещных прав за рубежом

Тесты для самостоятельной работы студентов

1. Вещные права оформляют и закрепляют:

а) переход вещей и иных объектов гражданских правоотношений от одних субъектов к другим

б) принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений

2. Что является объектом вещных прав:

а) вещи как материальные блага

б) продукты духовного творчества

в) личные нематериальные права

г) действия субъектов правоотношений

3. В соответствии с российским законодательством к недвижимым вещам не относятся:

а) объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно

б) воздушные и морские суда

в) космические объекты

г) автомобили

4. Юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производственного потребления называется:

а) правомочием владения

б) правомочием пользования

в) правомочием распоряжения

5. Возмездное изъятие у собственника имущества по решению государственных органов – это:

а) реквизиция

б) конфискация

в) приватизация

6. Иск собственника об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения называется:

а) виндикационный

б) негаторный

7. В случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику:

а) возмещаются государством

б) не возмещаются государством

8. Основным коллизионным принципом для определения права, подлежащего применению к отношениям собственности, является:

а) закон места совершения акта

б) закон места нахождения вещи

в) закон суда

9. Какое специальное правило установлено российским законодательством в отношении движимого имущества, находящегося в пути:

а) применяется право страны, в которую это имущество было отправлено

б) применяется право страны, из которой это имущество было отправлено

в) применяется закон суда

10. К праву собственности на воздушные и морские суда в соответствии с российским законодательством применяется право:

а) страны, где эти суда были построены

б) страны, где зарегистрирован владелец этих судов

в) страны, где эти суда зарегистрированы

11. Право какого государства применяется для определения принадлежности вещи к движимым или недвижимым вещам:

а) закон суда

б) закон автономии воли сторон

в) закон продавца

г) закон места нахождения вещи

12. В чем проявляется особый статус российской недвижимости:

а) договоры о российской недвижимости регулируются только законом суда

б) к договорам о российской недвижимости применяется только российское право

в) в неограниченном применении автономии воли сторон

13. Чем обеспечивается неприкосновенность имущества одного государства, находящегося на территории другого:

а) международным обычным правом

б) положениями международных соглашений

в) иммунитетом собственности государства

14. Изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и передача его в собственность государства без какой-либо компенсации собственнику – это:

а) конфискация

б) национализация

в) реквизиция

15. Собственность Российской Федерации за рубежом может:

а) быть подвергнута принудительному отчуждению, аресту

б) насильно удерживаться на иностранной территории

в) может быть объектом взыскания по всякого рода внесудебным требованиям

г) все выше перечисленное неверно

Задания для СРС

1. Дайте определение понятия «вещное право»

2. Охарактеризуйте основы правового регулирования права собственности и вторичных вещных прав в Российском и зарубежном законодательстве, составьте сравнительную таблицу

3. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регулирующие вещные права в международном частном праве

4. В чем заключаются теоретико-правовые аспекты применения коллизионной привязки закон места нахождения вещи, определите границы ее применения.

Литература: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.11, 6.2.22, 6.2.24, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.8.2, 6.8.4

8. Сделки и договорные обязательства в международном частном праве

Лекция

1. Понятие, система и основания возникновения обязательств

2. Основные принципы выбора применимого права в обязательственных правоотношениях

3. Требования к форме договора

4. Коллизионно-правовые основы правового регулирования отдельных видов договорных обязательств

Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью международного частного права. Содержащиеся в нем правовые нормы регулируют обширный круг общественных отношений, осложненных иностранным элементом и связанных с приобретением товаров в собственность, сдачей имущества в аренду, перевозкой грузов, пассажиров и багажа, оказанием услуг, кредитованием и расчетами, страхованием и т.д.

Как и в любом правоотношении, в обязательстве участвуют две стороны: управомоченная и обязанная. Поскольку перемещение материальных благ невозможно без активных действий, управомоченная в обязательственном правоотношении сторона (кредитор) наделена правом требовать от обязанной стороны совершения определенных активных действий. В свою очередь на обязанную сторону (должника) в обязательственном правоотношении возлагается обязанность совершить эти активные действия.

Таким образом, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Многочисленные и разнообразные обязательственные правоотношения в совокупности составляют систему обязательств, в основе которой лежит их единство и дифференциация по определенному классификационному признаку.

В зависимости от оснований возникновения, все обязательства делятся на два типа: договорные и внедоговорные обязательства. Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные предполагают в качестве своего основания неправомерные действия (деликты).

Как договорные, так и внедоговорные обязательства, в свою очередь, подразделяются на группы. Так, в рамках договорных обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ, выделяются следующие группы: обязательства по реализации имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, по перевозке, по оказанию услуг, по страхованию, по расчетам и кредитованию и др. Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы: обязательства из односторонних сделок (например, представительство, доверенность) и охранительные (например, возникающие вследствие причинения вреда).

В зависимости от экономического содержания, в пределах одной и той же группы различают отдельные виды обязательств. Так, в группу обязательств по выполнению работ входят обязательства подряда, подряда на производство проектных и изыскательских работ и др.

Основаниями возникновения обязательств являются договоры, односторонние сделки, административные акты, причинение вреда (деликты) и другие неправомерные действия, события.

В рамках международного частного права наиболее распространенными основаниями возникновения обязательств являются договоры и деликты.

При регулировании договорных обязательств, основным коллизионным принципом для определения применимого права выступает принцип автономии воли сторон. Это означает, что стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по их договору.

Согласно российскому законодательству, выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так для отдельных его частей.

Предусмотрено также обязательное применение императивных норм законодательства того государства, с которым договор имеет реальную связь (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). Это положение призвано предотвратить обход императивных норм национального права при помощи выбора права другого государства.

Принцип автономии воли сторон нашел свое отражение в ряде универсальных и региональных международных соглашений. К ним относятся Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купли-продаже товаров 1955 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к агентским соглашениям 1978 г., Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. (действует для стран Европейского Сообщества), Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам 1994 г. и др.

Если стороны не выбрали применимое право, то к договору применяется право страны, с которой он наиболее тесно связан, то есть право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Российский законодатель предусматривает в п. 3 ст.1211 ГК РФ специальные коллизионные привязки по основным видам внешнеэкономических сделок (например, закон продавца – в договоре купли-продажи, закон перевозчика – в договоре перевозки, дарителя – в договоре дарения и т.д.).

Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные условия в требуемой форме. Форма договора - это способ выражения волеизъявления сторон. Договоры могут совершаться в устной или письменной формах (простой или нотариальной).

В законодательстве большинства государств существуют специальные императивные коллизионные нормы о форме и порядке подписания сделок. В частности, российское законодательство подчиняет форму сделки праву места ее совершения. Однако, сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права.

В российском праве предусмотрена обязательная простая письменная форма внешнеэкономических сделок, если хотя бы одной из сторон является российское юридическое лицо. Сделки с недвижимостью с точки зрения формы подчиняются исключительно праву места нахождения вещи, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр Российской Федерации – российскому праву.

В сфере международного частного права большое практическое значение имеет представительство, которое осуществляется, как правило, на основании доверенности. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. В одной стране могут выдаваться доверенности на совершение каких-либо действий в другой стране (приобретение или отчуждение имущества, получение денежных сумм, распоряжение вкладом в банке и др.). В случаях такого рода необходимо установить, право какого государства должно применяться к доверенности.

К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, согласно ст. 1217 ГК РФ, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке. Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.

Применительно к обязательственным правоотношениям необходимо упомянуть о сроке исковой давности. Под сроком исковой давности понимается срок, в течении которого лицо, право которого нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права.

В различных странах по-разному понимается не только срок исковой давности, но и правовая природа этого института. В одних государствах правила об исковой давности рассматриваются как нормы материального права, в других – как нормы процессуального права. Эти различия явились предпосылкой заключения в 1974 г. Конвенции об исковой давности международной купли-продажи товаров, которая устанавливает единый для всех договоров международной купли-продажи срок исковой давности равный четырем годам.

В Российской Федерации в отношении исковой давности действует коллизионная норма, которая гласит: «Исковая давность определяется по праву страны, подлежащему применению к соответствующему отношению» (ст. 1208 ГК РФ).

Во внешнеэкономической деятельности используются многообразные договоры, такие как купля-продажа, договор об исключительной продаже товаров, договор о франшизе, договор о факторинге, договор имущественного найма, лизинговый договор, договор хранения, договор подряда, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор страхования и т.д. Подробнее остановимся на некоторых из них.

Договор международной купли-продажи товаров. Этот договор занимает центральное место среди иных договоров и охватывает наиболее значительную часть внешнеторговых операций.

Особенностью правового регулирования международной купли-продажи товаров является наличие унифицированных материально-правовых норм. Основным международным соглашением в этой области является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., разработанная Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и принятая на конференции в Вене (Венская конвенция 1980 г.).

При присоединении к Венской конвенции 1 сентября 1991 г. СССР сделал заявление о том, что соответствующие положения Конвенции, допускающие заключение, изменение или прекращение договора купли-продажи товаров не в письменной форме, не применимы, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие на территории СССР.

Конвенция была принята с целью объединения принципов романо-германской и англо-американской правовых систем и создания единообразных норм и правил в сфере купли-продажи товаров. Конвенция регулирует только заключение данного договора и те права и обязанности сторон, которые возникают из такого договора. Положения Конвенции не касаются действительности самого договора или каких-либо из его положений, а также последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности на товар.

Стороны договора могут исключить применение норм Конвенции, отступить от любого из его положений или изменить его действие.

Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных предприятиях. Положения Конвенции не распространяются на договоры продажи:

- товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего пользования;

- с аукциона;

- в силу исполнительного производства или иным образом в силу закона;

- фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;

- судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке;

- электроэнергии.

В Конвенции подробно регулируется вопросы, касающиеся порядка заключения договора, требований к форме договора, прав и обязанностей сторон, ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

По общему правилу, Конвенция регулирует случаи, когда заключение договоров международной купли-продажи товаров происходит между «отсутствующими» сторонами путем обмена оферты и акцепта (например, обмена письмами, телеграммами, телефаксами и т.п.). Наиболее сложным в этом случае является вопрос об определении момента заключения договора, то есть того момента, когда обязательства сторон приобретают для них юридическую силу. Договор считается заключенным с момента получения акцепта оферентом. Данное положение Конвенции является важным, поскольку правовые системы государств романо-германской правовой системы придерживаются «теории получения» (вступления акцепта в силу связывается с получением его оферентом), а англо-американской системы права – «теории почтового ящика» (для вступления акцепта в силу достаточно его только отправить).

Обязанности сторон предусматриваются в договоре. Те вопросы, которые не включены в договор, регулируются Конвенцией.

Основная обязанность продавца по Конвенции – поставить товар, а обязанность покупателя – оплатить его стоимость.

Расторжение договора допускается при его существенном нарушении какой-либо стороной, т.е. когда сторона из-за действий другой стороны лишается того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора.

Конвенция предусматривает за нарушение контрактных обязательств оперативные санкции и меры ответственности в строгом смысле слова. К оперативным санкциям относятся требования об уменьшении покупной цены, о замене товара ненадлежащего качества и др. К мерам ответственности в строгом смысле слова Конвенция причисляет неустойку и возмещение убытков, в том числе и упущенной выгоды.

Важное значение в области регулирования международной купли-продажи товаров имеют Международные правила по толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС), которые представляют собой унифицированный международный обычай. Правила ИНКОТЕРМС применяются по соглашению сторон в одной из существующих редакций. ИНКОТЕРМС регулирует определенные обязательства сторон, например, обязанность продавца передать товар в распоряжение покупателя, передать его перевозчику или доставить в пункт назначения, распределение риска между сторонами. Правила регламентируют также обязанности сторон по таможенной очистке товара, его упаковке, обязанность покупателя принять поставку и подтвердить выполнение обязательств продавца.

Еще одним примером неофициальной кодификации правил международной торговли являются Принципы международных коммерческих договоров, подготовленные рабочей группой УНИДРУА и опубликованные в 1994 г. Принципы УНИДРУА, также как и ИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении международного контракта путем указания на их применение в его тексте. В них содержатся основополагающие правила о порядке заключения договора, его действительности, содержании и толковании, а также исполнении и последствиях неисполнения договора.

В настоящее время все более широкое распространение получают нормы международного коммерческого права (lex mercatoria). Под международным коммерческим правом принято понимать систему негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности, основу которой составляют резолюции и рекомендации международных организаций по вопросам внешней торговли (общие условия поставок, договоры присоединения, типовые контракты, регламенты и т.д.).

Договор финансового лизинга. Термин «лизинг» означает долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств и других объектов производственного назначения. В законодательстве отдельных стран лизинг традиционно рассматривается как особый вид аренды, представляющий собой коммерческую деятельность по приобретению за свой счет (либо за счет кредитных средств) имущества одним лицом (лизингодателя) с целью его передачи в аренду другому лицу (лизингополучателю) и извлечение доходов от этой деятельности в виде получения арендных платежей.

Правовые нормы, регулирующие отношения по договору финансового лизинга, содержатся в подготовленной Международным институтом по унификации частного права в Риме (УНИДРУА) Конвенции о международном финансовом лизинге, принятой в Оттаве 1988 г.

Согласно Конвенции, финансовый лизинг опосредуется путем заключения двух соглашений: договора лизингодателя с поставщиком (или продавцом соответствующего оборудования) и договора лизингодателя с пользователем. При этом подразумевается связь двух договоров, то есть пользователь должен одобрить условия первого договора, а поставщик должен быть информирован о заключении второго договора.

Важным положением Конвенции является характеристика лизинга как трехсторонней сделки, участниками которой являются поставщик оборудования (или продавец), лизингодатель (покупатель оборудования для пользователя) и лизингополучатель (пользователь).

Подробным образом в Конвенции регулируется ответственность всех трех сторон лизинговой сделки. Пользователь может предъявлять претензии не только к лизингодателю, но и поставщику оборудования. При этом в Конвенции оговаривается, что поставщик не несет ответственности одновременно перед лизингодателем и пользователем за один и тот же ущерб.

В России действует Закон о лизинге 1998 г., согласно которому вопрос о применимом праве решается по соглашению сторон в соответствии с Конвенцией о международном финансовом лизинге.

Договор подряда. В настоящее время широкое распространение получили договоры подряда, то есть договоры о выполнении строительных работ иностранными подрядчиками по возведению крупных промышленных и бытовых объектов или по их капитальному ремонту. В сферу применения подряда также входят различного рода технические услуги, оказываемые в связи с поставками машин и оборудования для промышленных и иных объектов, которые сооружаются при помощи поставщика; монтажные работы; научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы; консультационные и информационные услуги в сфере научной организации и управления производством.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), которая, в свою очередь, должна принять работу и уплатить за нее обусловленную цену.

В странах романо-германской системы подряд рассматривают как самостоятельный вид договора. В англо-американской системе права подрядные отношения традиционно считаются одним из видов договора личного найма, но при этом существенной особенностью признается самостоятельность исполнителя работы, которого, в связи с этим, именуют независимым контрагентом.

Правовое регулирование договора подряда регулируется коллизионными и материальными нормами национального законодательства. В российском законодательстве закреплен принцип автономии воли сторон, а в случае, если стороны не пришли к договоренности, будет действовать право страны, где в основном создаются предусмотренные договором подряда результаты (п. 4 ст. 1211 ГК РФ).

Договор имущественного найма. Под договором имущественного найма понимают соглашение, по которому одна сторона (наймодатель или арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю или арендатору) имущество во временное пользование за установленное вознаграждение, которое другая сторона обязана уплатить.

Как романо-германская, так и англо-американская правовые системы рассматривают договор найма в качестве двустороннего, возмездного и консенсуального. Его предметом служит непотребляемая вещь, движимая или недвижимая. Этот договор широко применяется для регулирования отношений по использованию земли, торгово-промышленных предприятий, зданий и сооружений, средств транспорта и т.д.

В отдельных странах романо-германской правовой системы (Германия, Швейцария) различают имущественный найм и его разновидность - аренду. По договору аренды арендодатель имеет право не только пользоваться вещью, но и извлекать из нее плоды.

В англо-американском праве, в зависимости от характера предмета, различают найм недвижимости и найм движимых вещей. При найме недвижимости у нанимателя возникает ограниченное вещное право, тогда как при найме движимых вещей – лишь обязательственные права, которые не могут быть предоставлены третьим лицам.

Отношения имущественного найма регулируются исключительно нормами национального законодательства, поскольку в этой области отсутствуют международные унифицированные нормы.

Согласно российскому Гражданскому кодексу, к арендным отношениям, осложненным иностранным элементом, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности арендодателя, если стороны в своем соглашении не указали иное право.

Договор страхования. В международной практике применяются различные виды страхования, которое осуществляется на основании договора, заключенного гражданином или юридическим лицом со страховой организацией.

Согласно договору страхования страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхового случая возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен такой договор (выгодоприобретателю), понесенные убытки.

Многочисленные договоры страхования, в зависимости от объекта, можно разделить на договоры имущественного, неимущественного и личного страхования.

По своей природе имущественное страхование призвано компенсировать убытки, связанные с утратой или повреждением имущества. Имущественное страхование включает в себя морское страхование, страхование инвестиций, страхование имущества от огня, хищений и пр.

К неимущественному страхованию можно отнести страхование таких объектов, как гражданско-правовая ответственность страхователя, риск предпринимательской деятельности и др.

При личном страховании (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, на случай болезни) размер возмещения не зависит от того, понес ли страхователь какой-либо имущественный ущерб, и определяется зафиксированной в договоре суммой.

Источниками правового регулирования в сфере страхования выступают коллизионные нормы национального законодательства, а также диспозитивные нормы общих и специальных национальных законов. В страховом деле получили широкое распространение типовые (стандартные) формы договоров, в которых содержатся основные права и обязанности сторон.

Практическое занятие

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, система и основания возникновения обязательств

2. Основные принципы выбора применимого права в обязательственных правоотношениях

3. Требования к форме договора

4. Коллизионные вопросы обязательств по внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли сторон.

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г.

6. Incoterms, понятие, значение, сфера применения

7. Договор финансового лизинга

8. Договор подряда

9. Договор имущественного найма

10. Договор страхования

Тесты для самостоятельной работы студентов

1. Какое место занимает обязательственное право в системе международного частного права:

а) это подотрасль международного частного права

б) это институт международного частного права

в) это отрасль международного частного права

2. В зависимости от основания возникновения обязательства делятся на:

а) основные и дополнительные

б) договорные и внедоговорные

в) альтернативные и акцессорные

3. Основаниями возникновения внедоговорных обязательств являются:

а) административные акты

б) договоры

в) односторонние сделки

4. Назовите главную правовую форму осуществления внешнеэкономической деятельности:

а) внешнеторговый договор

б) межгосударственное соглашение

в) правила ИНКОТЕРМС-2000

5. Какой критерий характеризует сделку как внешнеэкономическую:

а) нахождение коммерческих предприятий контрагентов в разных государствах

б) осуществление операций по экспорту или импорту

в) заключение договора в иностранной валюте

г) такого критерия не существует

6. Как принцип автономии воли сторон реализуется при регулировании договорных обязательств:

а) как право суда применить для регулирования спора любое право по своему усмотрению

б) как право сторон избрать закон, регулирующий данное правоотношение

в) как обязанность сторон сделать в контракте оговорку о применимом праве

7. Какой характер имеют предписания национального права о форме сделки:

а) диспозитивный

б) императивный

в) рекомендательный

8. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении недвижимости:

а) автономии воли сторон

б) праву места нахождения недвижимости

в) праву места заключения сделки

г) праву с

Наши рекомендации