Иные основания прекращения обязательств

1. ГИБЕЛЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА, если предметом договора являлась индивидуально определенная вещь (договоры аренды, ссуды, обычного хранения). Индивидуально определенная вещь юридически незаменима, родовая – заменима.

2. СМЕРТЬ СТОНЫ ДОГОВОРА, если он тесно связан с личностью (например, любой федуциарный контракт – поручения, простого товарищества; и некоторые другие договоры – например, возмездное оказание услуг – не федуциарный, но тесно связанный с личностью). А вот заем с личностью не связан, и если умер должник или кредитор, долг продолжается.

3. СЛИЯНИЕ В ОДНОМ ЛИЦЕ КРЕДИТОРА И ДОЛЖНИКА. Например, Тит дал Ливию взаймы, Ливий умер, а по завещанию его единственный наследник – Тит. Например, в случае смерти одной стороны, если ее наследником является контрагент.

4. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. Не поБывает (1) фактическая и (2) юридическая. Гибель вещи – это фактическая невозможность. Юридическая: заключили контракт аренды, я арендую земельный участок. По рескрипту императора строится публичная дорога, которая должна пройти через этот участок. Или крепостная стена. И договор аренды прекратится не по вине сторон. Переход в публичную собственность имущества, если оно являлось предметом договора.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСТЕЧЕНИЕМ ПРЕСЕКАТЕЛЬНОГО СРОКА.. Пресекательный срок – это срок, по истечении которого лицо автоматически утрачивает имущественное право вследствие его нереализации. Для договоров пресекательные сроки нехарактерны, они характерны для вещных или имущественных прав. (Например, право преимущественной купли. Если не реализовывал свои права, договор прекращался вообще). ПРИМЕР: пакт поручительства, в котором не определен срок действия. По истечение 2 лет пакт прекращается, и кредитор может истребовать долг только у должника, но не у поручителя. В современном праве пресекательные сроки также нехарактерны.

6. НАСТУПЛЕНИЕ ОТМЕНИТЕЛЬНОГО УСЛОВИЯ. Отменительное условие – это юридический факт, обстоятельство, условие, наступление которого прекращает действие договора. В отличие от отменительного события, отменительное условие может наступить в будущем, а не должно. Если заключили договор аренды до того, как арендатор умрет – это отменительное событие. Если заключили договор аренды до того, как, возможно, приедут родственники из Остии – тогда это уже отменительное условие. Наступит – договор прекратится. Не наступит – договор и не прекратится.

7. АКЦЕССОРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО.

-------------------------------------------------

Договорное право Древнего Рима

1. Понятие, признаки договоров в Древнем Риме

2. Классификация договоров

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОГОВОРОВ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Договор – это соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение имущественных прав и обязанностей.

В РЧП термин «договор» не употреблялся. Соглашение сторон оформлялись либо контрактами, либо пактами – в зависимости от вида. Только глоссаторы сказали, что эти соглашения можно назвать договорами. Но хоть этого термина римляне и не знали, его можно вывести на основе общих черт контрактов и пактов.

ПРИЗНАКИ ДОГОВОРА

1. Договор относился к категории действий.

2. Это правомерные действия.

3. Это волевое правомерное действие.

4. Это целенаправленное волевое правомерное действие (в договоре должна присутствовать юридическая цель – causa, правовое основание контракта; при договоре купли-продажи юридическая цель – стремление стать собственником вещи). А зачем ей это нужно – это уже мотив, это за пределами каузы.

5. В договоре принимают участие как минимум два лица, или большее количество сторон. То есть это соглашение сторон. Этим признаком договор отличается от понятия «сделка». Это понятия пересекающиеся, но сделка – более широкое, договор – более узкое. Любой договор является сделкой, но не любая сделка – договором. Круг СДЕЛКИ состоит из: (1) МНОГОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ, (2) ДВУСТОРОННИЕ СДЕЛКИ и (3) ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ. Многосторонние и двусторонние сделки – это договор; односторонние сделки выходят за пределы договора, это уже не договор. Пример односторонних сделок в Риме: это составление завещания, принятие наследства, отказ от принятия наследства, легат, фидеикомисс. То есть в отношении купли-продажи можно сказать и «сделка», и «договор». А вот завещание – это уже не договор, а сделка.

СТРУКТУРА ДОГОВОРА.

Любой договор в Риме имел внутреннюю структуру. Под ней понималась совокупность условий контракта или пакта. Они, в зависимости от своей природы, делились на существенные и случайные.

Существенные условия – условия, содержащиеся в любом договоре; при их отсутствии или при нарушении договор являлся незаключенным. Если они противоречат закону – договор недействителен.

Случайные условия - это условия, отсутствие которых не влечет признание договора незаключенным, а их нарушение может повлечь недействительность договора лишь в части; они могут быть включены в договор по инициативе сторон.

3 СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯ

- консенсус,

- надлежащий предмет

- правовое основание (CAUSA).

КОНСЕНСУС – соглашение сторон обо всех условиях договора. Должен отвечать перечню условий:

1) Соглашение сторон должно иметь надлежащую форму (наследие формализма древности). Прежде всего это условие касалось контрактов, пактов - в меньшей степени.

2) Надлежащий субъектный состав: его участникам должны быть лица, обладающие: (1) правоспособностью; (2) достаточной дееспособностью. То есть сделка с расточителями без согласия куратора, душевнобольными, малолетними признавалась недействительной.

3) Отсутствие пороков воли и добровольное волеизъявление. Воля - намерение, желание стороны достичь определенного правого результата.

• Воля выражается в форме волеизъявления (форма, доступная для восприятия третьих лиц).

• Недействительность договора наступала, если воля лица при достижении консенсуса:

• (1)имела пороки (когда воля лица сформирована несвободно, под влиянием насилия, обмана, угроз, навязывания)

• (2) была неадекватно, неправильно выражена вовне (из-за этого у контрагента возникло неправильное понимание сделки), это, например, когда вручают книжку, думаешь, что дарят, а на самом деле продают. Тогда договор дарения будет недействительным.

• Естественно, все пороки и несовпадение воли волеизъявлению должны быть доказаны. В частном праве есть презумпция – пока не доказано иное, воля считается не имеющей пороков (считается, что вы добровольно решили заключить такой договор), а волеизъявление соответствует воле, выражено правильном образом. Так и сейчас – по умолчанию сделка считается действительной. Пока иного не доказано, действует презумпция честности.

Существует 3способа волеизъявления.

i. Основной способ – словесный. Он может быть устным (это стипуляция, манципация) и письменным;

ii. Второй вариант волеизъявления – конклюдентные действия. Это действия, выражающие волю лица на совершение действия (не слова, а именно действия). Один из примеров – один из способов принятия наследства – фактическим способом. Когда лицо не заявляет претору о вводе во владение наследственной массой, а фактически пользуется (вселяется, платит за дом).

iii. Самый редкий способ – бездействие (молчание). Молчание в частном праве по общему правилу – нет. Поэтому, по общему правилу, молчание для заключения сделки использоваться не может. Если предлагаете заключить договор, я молчу – это означает несогласие.

Подведем итоги по консенсусу. Консенсус будет недействительным, если А) нарушен субъектный состав; Б) форма; В) нет адекватно выраженной воли.

ПРЕДМЕТ – поведение должника в пользу кредитора. Включает в себя как действия, так и возможность бездействия или их совокупность.

1) Эти действия должны быть законными (недействителен договор на убийство)

2) Они должны быть осуществимы (недействителен договор на обучение кусанию локтей :Р )

3) Они не должны быть аморальными (недействителен договор, провоцирующий на измену).

4) В действиях должника должен присутствовать интерес кредитора. В купли-продаже должник должен удовлетворить интерес кредитора, заплатив за вещь. В чем интерес покупателя? Что ему вещь передадут. Продавца – что ему дадут деньги за вещь. Точно так же – в договоре аренды. НО, в чем интерес кредитора в пакте дарения? Действия совершаются, чтобы применить щедрость.Это одна из причин, почему дарение ограничивалось тогда и сегодня – между юридическими лицами (до 3 тыс. руб.), запрещается дарение в пользу преподавателей (до 3 тыс.)

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА (кауза) – юридическая цель, которую преследует соответствующая сторона договора; правовое последствие. Например, приобретение права собственности.

Воля – это намерение достичь этой цели, а кауза – это сама эта цель. В купле-продаже для покупателя эта цель – стать собственником вещи продавца, а продавца – приобрести в собственность определенную денежную собственность покупателя.

В чем тонкость? От каузы следует отличать мотив договора – внутренние психологические причины, побудившие лицо заключить договор. Они могут быть разными. Кауза – стать собственником. А вот мотив – для личного пользования, вложения капитала, способа снять стресс, повинуясь стадному инстинкту и тд.

Что здесь важно? Пороки каузы влекут недействительность договора, а пороки мотива (когда покупают, например, чтобы убить) на действительность договора не влияют.

3 основных варианта КАУЗЫ

1) Принятие обязанности с целью приобретения прав (В купле-продажи покупатель принимает обязанность заплатить на вещь с целью приобретения права собственности на эту вещь) - самая типичная кауза.

2) Принятие на себя обязанности с целью наделения правом контрагента (дарение) - более редкая кауза.

3) Освобождение от обязанностей контрагента с целью освободится от обязанностей самому. (Пример: соглашение сторон о досрочном прекращении действующего договора. Если другая сторона согласится, то да, иначе никто никого не освободит от обязанностей.)

СЛУЧАЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:

1. DIES – срок. Срок – это период времени, истечение которого влечет начало или окончание действия договора. Почему это случайное условие? Если срок исполнения не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. То есть сроки можно было и не ставить. Договор тогда должен быть исполнен в неопределенный срок. Такой договор должен быть исполнен в разумный срок (допускается на неопределенный срок и заем, и аренда, и ссуда).

В Риме было две классификаций сроков действия договоров:

a. Классификация 1. ПО СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Делили на 3 вида:

i. Сроки абсолютно-определенные – обозначаются ссылкой на календарную дату. То есть, например, до 1 сентября 2010 года.

ii. Относительно-определенный срок – срок, обозначаемый ссылкой на относительные (приблизительные) временные координаты. Например, вы сдаете в аренду сельхозинвентарь до окончания посевной.

iii. Неопределенный срок– здесь способов конкретизации 2:

1. Разумный срок. Разумность срока должна доказывать сторона, требующая исполнения договора. Это рождает споры, что не очень хорошо для оборота.

2. Договоры «до востребования». Это прекарий (ссуда на неопределенный срок), заем и аренда на неопределенный срок. Договор «до востребования» означает, что договор исполняется по первому требованию кредитора, но должнику, по общему правилу, предоставляется льготная отсрочка для исполнения – в Древнем Риме и сейчас это 7 дней. Есть случаи, когда договор до востребования должен быть исполнен немедленно – это хранение на неопределенный срок. Современный пример – хранение вещей в гардеробе.

b. Классификация 2. ПО ПРАВОВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА делились на:

i. Отлагательные. Отлагательный срок – договор вступает в силу не с момента заключения, а при наступлении этого срока. По умолчанию, если в договоре нет срока, тогда договор вступает в силу с момента заключения. То есть, если договор заключается 1 сентября, а действовать начинает 1 октября, то 1 октября – это отлагательный срок. Если без условия, то он сразу вступает в силу.

ii. Отменительные. Отменительный срок – это срок, наступление которого влечет за собой прекращение действия договора. Почему это случайное условие? А потому что не обязаны его согласовывать. Если указывается, что срок действия – один год, а если не указывается – договор заключается на неопределенный срок.

2. CONDITIO – обстоятельство, наступление которого влияет на начало или окончание действия договора. Чем кондицио отличается от срока? Срок – это такой юридический факт, который обязательно наступит в будущем – время не остановить. А кондицио – такой юридический факт, который может наступить в будущем – тогда и будут правовые последствия. А если не наступит, никаких последствий и не будет.

1) 2 вида – отлагательное и отменительное кондицио.

1) Отлагательное – обстоятельство, наступление которого влечет вступление в силу ранее заключенного договора. Такое событие может и не наступить, тогда договор не начнет действовать. Пример: сдаете дом, и пишите условие, что договор вступает в силу, если переедете, или уедете в командировку. Не уедете – и не вступит.

2) Отменительное – наступление такого обстоятельства прекращает действие договора до истечения указанного в нем срока. Как правило, оно указывается в договоре.

3. LOCUS – место исполнения обязательства.

1) Стороны вправе указать в договоре любое место исполнения. Стандартные – место нахождения кредитора или должника.

2) Если не указано – место исполнения определяется по закону. Основной вариант – по месту нахождения должника. НО есть еще 2 специальных правила:

i. Денежные обязательства, например, контракт займа, исполняются в месте нахождения кредитора (сейчас – счета кредитора).

ii. Если предметом договора является недвижимость, то место исполнения договора – место нахождения недвижимости.

4. MODUSспособ исполнения обязательства (порядок выполнения должником лежащих на нем обязанностей).

3 способа.

1) Общий способ. Почему модус - условие случайное? По общему правилу должник должен исполнить все обязанности, включенные в договор. (Пример: В займе если заем возмездный на должнике лежат две обязанности – вернуть в долг и заплатить проценты). Это при обычном способе исполнения. Но помимо него, есть еще 2 способа исполнения.

2) Альтернативный способ – должник обязан исполнить только 1 из лежащих на нем альтернативных обязанностей. Выбор варианта исполнения по общему правилу лежит на должнике. Исполнение 1 обязанности прекращает все обязательство в целом. Кто осуществляет выбор варианта исполнения? По общему правилу должник. Кредитор – если это специально указано в законе или договоре. Пример из закона: контракт купли-продажи. Если покупателю продана вещь ненадлежащего качества (больная лошадь) либо вещь, которая не обладает признаками, о наличии которых говорил продавец (не бегает быстро, хотя обещал) – продавец нес ответственность за недостатки либо отсутствие оговоренных свойств. У продавца было 3 альтернативных обязанности, а покупателя – 3 альтернативных правомочия, одно из которых он может выбрать одно:

• Вернуть деньги (расторжение договора).

• Вернуть вещь с заменой (исполнение договора).

• Уценка.

3) Факультативный способ – на должнике лежит несколько обязанностей, имеющих разный правовой статус. Одна из них считается основной, другие – дополнительными (факультативными). Основная обязанность имеет приоритет, НО если исполнение основной обязанности невозможно, то должник обязан исполнить факультативную. (При альтернативном способе - есть выбор; тут выбора нет). ОДНАКО если основной вариант исполнения возможен, а исполняется факультативный, это не влечет за собой прекращения договора. Это будет ненадлежащим исполнением.

Пример – заключен контракт аренды, обязан вернуть вещь при невозможности исполнения (возвращения вещи нельзя добиться), арендатор исполняет другое условие – передает другую вещь, что-то платит и т.д.

5. ACCESSIO – дополнение к договору. По общему правилу, должник обязан исполнить обязательство в пользу кредитора. Однако в договор можно включить особое условие, согласно которому должник будет обязан исполнить договор не в пользу кредитора, а в пользу 3-го лица, указанного кредитором. Очень часто в Риме это использовалось в торговых сделках купли-продажи, сегодня – в договорах поставки. Например, в Риме заключаешь договор и потом сообщаешь, что груз надо будет привести в Рим или какую-то провинцию, партнеру. Это все делается для сокращения транспортных издержек.

6. STIPULATIO POENA – штрафная стипуляция. Это условие о неустойке - условие, согласно которому должник обязуется заплатить кредитору заранее известную, определенную сумму (штраф – по лат. – пенни) в случае нарушения договора. В Риме это условие оформлялось отдельно от договора – стипуляцией, то есть словесной клятвой должника в присутствии претора, что он заплатит конкретную сумму, если нарушит договор. Почему условие случайное? Если его нет, договор все равно действителен, он будет обеспечен обязанностью должника по возмещению убытков.

ВИДЫ ДОГОВОРОВ

Классификация договоров – более узкое понятие, она не совпадает с классификацией сделок.

Классификация 1. ПО ФОРМЕ.

Основная классификация.

Римские договоры делились на 2 большие группы: контракты (contractus) и пакты (pactum).

Какие были отличия?

1. ПО ПЕРЕЧНЮ. Перечень контрактов в Риме был исчерпывающим, они все были поименованные. Стороны могли заключить только такой договор, который был прямо предусмотрен в законе. А вот перечень пактов был открытым. Стороны могли заключать и поименованные (прямо предусмотренные законом) пакты, и непоименованные – при условии, что они отвечают общим принципам РЧП. То есть перечень открытый.

2. ПО ФОРМЕ. Контракты – формальные соглашения, пакты – неформальные.

3. ПО НАЛИЧИЮ ИСКОВОЙ ЗАЩИТЫ. Все контракты, по общему правилу, являются исковыми обязательствами. То есть, права кредитора обеспечены исковой защитой – в случае нарушения обязательства у кредитора был иск против должника. А вот пакты с точки зрения исковой защиты делились на две группы:

a. Pacta vestita – «одетые», обеспеченный исковой защиты пакт. Это, например, соглашение, которое вносит изменения в условия действия договора, и эти изменения облегчают последствия для должника (влекут благоприятные последствия).

b. Pacta nuda – «голые», не обеспеченные исковой защитой. Это, например, соглашение, которое вносит изменения в условия договора, и эти изменения для должника влекут неблагоприятные последствия. То есть договор аренды – изменение в форме пакта как увеличение арендной планы. Не будет платить больше – исковой защиты нет.

Классификация 2. ПО НАЛИЧИЮ ВСТРЕЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.

1. Возмездные – всегда присутствует встречное исполнение (ты – мне, я – тебе). Это купля-продажа, мена, наем, аренда, подряд.

2. Строго безвозмездные договоры – договоры, в которых встречное исполнение отсутствует. Это контракт прекария, ссуды, хранения (в Риме было строго безвозмездным) и поручения, а также – пакт дарения.

3. Договоры, которые могли быть как возмездными, так и безвозмездными – по усмотрению сторон. (Заем под процент – возмездный, без процента – безвозмездный)

Наши рекомендации