Лекция 1. Понятие и значение римского права.
1. Понятие и система римского частного права (РЧП).
2. История развития и значение РЧП.
Понятие и система римского частного права.
Римское право – это совокупность норм права Древнего Рима.
Норма права – это общеобязательное формально определенное правило поведения, устанавливаемое и охраняемое государством.
Римское право в целом включало в себя две составные части: публичное право (ius publicum) и частное право (ius privatum). Чем они отличаются?
Существует несколько критериев. Впервые эта проблема была решена еще римской юриспруденцией, этой проблемой занимались римские юристы, прежде всего Ульпиан. Он считал, что основной критерий – интерес спора (1). Публичное право защищает интересы Римского государства в целом, а частное – отдельных свободных лиц этого государства. Впоследствии эти критерии были развиты другими юристами.
По характеру норм, составляющих право (2)
Публичное право состоит в основном императивных норм (категорическое предписание, которое нельзя изменить соглашением сторон – в основном уголовное, конституционное право; отдельные нормы в гражданском), а частное право – в основном из диспозитивных (правило поведения, которое действует, если стороны договора не предусмотрят для себя иного: например, арендатор имеет право сдать имущество в субаренду с согласия арендодателя, но договор это правило может изменить).
Третье отличие – по порядку применения норм (3). Нормы публичного права применяются компетентными госорганами по факту правонарушения. Для этого не требуется дополнительно заявление заинтересованного лица (если обнаружен труб с признаками насильственной смерти, даже без заявления дело должно быть возбуждено). Нормы частного права применяются компетентными госорганами только при наличии заявления от заинтересованного лица, которое, как правило, имеет форму иска (если договор не исполнен, правонарушение есть, но никто дело возбуждать не будет).
---------------------------------------
РЧП
Римское частное право – это совокупность норм права, регулировавших имущественные отношения в Древнем Риме.
Имущественные отношения – отношения, связанные с имуществом.
Имущество – вещи, принадлежащие лицу на праве собственности, имущественные права, принадлежащие лицу (бестелесные вещи).
2 вида имущественных прав – вещные и личные (обязательственные).
Вещное право – право собственности, сервитут.
Личное право – право кредитора требовать от должника долг. В этом случае:
1. Вещи - актив
2. Имущественные права - актив имущества
3. Имущественные обязанности (возврат долга) - пассив имущества
Римское частное право также имело собственную внутреннюю структуру. Оно включало 3 элемента:
• Ius civile – цивильное право (от этого – современное слово «цивилистика»), или квиритское;
• Ius gentium – право народов;
• Ius honorarimm – гонорарное право (но не административное).
Цивильное, или квиритское право – главные характеристики:
1. По времени происхождения. Это древнейшая часть римского права, которая соответствует первой половине периода Римской республики (было 3 периода – республика, монархия эпоха принципата и монархия эпохи домината). Условия патриархального, натурального хозяйства
2. По субъекту. Очень ограниченный субъектный состав. Под него подпадали квириты (наиболее привилегированная часть римских граждан; исконно римские граждане) и латины (лица, не имеющие статус граждан, но принадлежавшие к римскому государству). Не являлись субъектами цивильного права иностранцы, т.е. в ту эпоху они не находились под защитой цивильного права.
3. Источники цивильного права: (а)закон 12 таблиц (кодифицированный юридический обычай; были написаны на 12 глиняных дощечках; это основной источник); (б) законы в форме lex (lex – это законы, принятые народным собранием).
4. Уровень юридической техники: низкий. Право характеризуется чрезмерным формализмом, иногда абсурдным. Цивильное право было рассчитано на неинтенсивный имущественный оборот.
5. Как защищались нарушенные права? Оно было только одно – законные иски (LEGIS ACTIONES), то есть иски из законов 12 таблиц. (Напр: виндикационный иск) Иски, только прямо предусмотренные там (иск о возмещении вреда за вырубку лозы не было, было только средство защиты деревьев). Других средств защиты не существовало.
6. По критерию оценки действительности сделки. В современном гражданском праве есть 2 критерия – формы и содержания. Формальный (соответствует ли форма сделки требованиям закона) и содержание сделки (соответствует ли содержание сделки требованием закона). В эпоху цивильного права существовал только формальный критерий (в Римском праве всего существовало 2 формы сделки – traditio и muncipatio; вторая - это особая обрядовая сделка). Даже если сделка была справедлива по содержанию, но не соответствовала требованию формы, она признавалось ничтожной; а если заключена формально правильно, но под давлением – все равно считалась заключенной).
Право народов, критерии:
1. По времени происхождения. Возникает во второй половине периода республики, в связи с превращением Рима в центр всемирной торговли, в который начинает стекаться масса иностранных торговцев – перегрины (peregrini).
2. Субъекты права – перегрины, то есть иностранцы. Нормы действовали, если перегрины участвовали в сделке либо с одной, либо с двух сторон. То есть если один из участников перегрин, уже действует право народов.
3. Источники права. Особый источник – эдикты преторов (претор - должностное лицо, которое возглавляет магистрат – административный органов) магистратов по делам перегринов. Эти преторские эдикты имели нормативную часть, которая называлась транслатицией (translaticia). Срок полномочий претора – 1 год.
4. Юридическая техника. Высокий уровень юридической техники, высокоразвитое, менее формальное, так как обслуживает товарно-денежные отношения (а их надо совершать очень быстро).
5. Средство защиты. Здесь – широкий круг средств защиты. Остаются (а) законные иски (из законов 12 таблиц), к ним добавляются (б) преторские иски (которые были предусмотрены в эдиктах магистратов) – например, иск претора Публиция (публицанов иск); плюс появляются (в) неисковые средства защиты – принципиально другая система защиты. (Например, реституция и интердикт).
6. Как оценивается действительность сделки? Теперь приоритет имеет не формальный критерий, а соответствие содержания сделки «принципам доброй совести и справедливости». Т.е., критерий доброй совести (BONA FIDES) и справедливости (AEQUITAS). (Если форма сделки нарушена, но сделка справедлива, она будет защищаться. И наоборот: если совершали сделку с недееспособным, или угрожали кому-то – то явно не соответствует)
То есть право цивильное и народов очень сильно отличаются. Между ними существует дуализм – противопоставление.
Гонорарное право (или право магистратов) – отличия:
1. По времени происхождения. Оно возникает в тот же период, что и право народов, и по тем же причинам – во второй половине республики в связи с развитием торгового оборота и интенсификации торгового оборота между самими римлянами, товарно-денежные отношения между самими римлянами (для этого право народов не действовало).
2. Субъекты. Такие же, как и у цивильного права – квириты и латины.
3. Источники. (а) Эдикты преторов (но уже других магистратов) магистратов по городским делам и по судебным делам (преторское право) и (б) эдикты курульных эдилов по торговым делам (преторы, только под другим названием) – эдильное право. В совокупности преторское и эдильное право называется «эдиктальное право» (преторское + эдильное). Эдикты содержали транслатицию.
4. Юридическая техника: высокоразвитая
5. Средства защиты те же.
6. Как оценивается действительность сделки? По принципу доброй совести и справедливости.
Гонорарное право также очень сильно отличается от цивильного, поэтому можно говорить о дуализме между цивильным и гонорарным. То есть в римском частном праве существовал двойной дуализм.
Эта проблема была решена в 212 году н.э. в связи с изданием императора Каракаллы. Права римского гражданства предоставлены тем, кто давно жил в Риме. Произошло слияние. Цивильное право действует в части, не противоречащей эдиктальному (2 и 3).