Возражение и защита против иска. Сущность и виды exception (эксцепции).

Перед началом второй стадии истец в присутствие претора задавал ответчику ритуальный вопрос: «Требую, чтоб ты сказал Да или Нет», - если ответчик давал положительный ответ или просто молчал решение еще на первой стадии выносилось в пользу истца, если же он говорил «Нет», претор предоставлял ему меры защиты: - Ответчик мог оспорить те фактические обстоятельства, которые приводил истец в эксцепции путем простого их отрицания. На истца возлагалось бремя доказывания оспоренных фактов.

- Ответчик мог приводит собственные факты, направленные на опровержение фактов, приводимых истцом.

- Ответчик мог оспорить демонстрацию иска, его формальное основание, ссылаясь на то, что истец не правильно толкует какую либо норму, обычай, прецедент применительно к данной ситуации — спор о применительном праве.

В Формулярном П было впервые допущено процессуальное представительство. Представитель истца - cognitor. Процессуальный представитель ответчика - procurator. Все эти меры помещались в exceptio, которая в зависимости от своей процессуальной силы и воздействовала на иск.

· «пресекательная» (отменительная) полностью прекращала процессуальную силу иска,

· отлагательная - направлена на признание иска, но требовала в замен для
себя определенных преимуществ - предоставлении отсрочки в возврате
долга, уменьшения суммы взыскания, возмещение собственных расходов,
убытков или издержек по вине истца.

[11] Экстраординарный процесс. Предпосылки возникновения и развития экстраординарного судопроизводства. Система апелляций.

Данный вид судопроизводства окончательно сложился в ч.п. IV в н.э., когда был упразднен институт присяжных судей. Цель - обеспечение единства судебной практики.

В П наблюдается активное вмешательство публичной власти в процесс рассмотрения частных споров. Исторические предпосылки стали складываться в эпоху правления Октавиана Августа. Объяснялось тем, что сенатор - принципе объявлялся сенатом не только пожизненным магистратом, но и пожизненным судьей. Был определен круг юридических споров, которые были изъяты из компетенции претора и передавались под юрисдикцию принцинса:

1. споры об установлении опеки и попечительства;

2. споры об уплате алиментов бывшим рабовладельцам;

3. споры между наследниками и отказополучателем по неформальным
завещательным отказам.

Принципе рассматривал любые споры между частным лицом и государственной казной (фиском).

Принципе имел право изъять из юрисдикции претора любое юридическое дело и принять его к своему производству.

В 324 г. ФП окончательно упразднен. Основная форма судопроизводства - Ш,

Судопроизводство осуществлялось государственным чиновником. ФП начинался с вызова ответчика в суд посредством устного заявления истца, при Юстиниане письменном заявлении. Истец излагал суть спора и назначал ответчику срок для явки к

судебному магистрату. Истец уплачивал судебную пошлину в размере 1/3 от суммы искового требования.

Вызов ответчика в суд оглашался трижды в публичных местах. Сначала - устно, позже - письменно. Если ответчик трижды не являлся в суд, то судья выносил решение заочно в пользу истца.

Сам процесс в письменной протокольной форме, т.е. в судебный протокол заносилось все. В ФП судебный магистрат получил право проверять доводы сторон и самолично изыскивать некоторые доказательства процесс приобретает свойство инквизиционность (розыска). Если решение выносилось в пользу истца, то он мог требовать не только взыскания с ответчика суммы долга, но и возложения на ответчика бремени судебных расходов.

Впервые в судопроизводстве реализовалась система апелляций {просьба участника процесса о вынесении нового решения по часто-правовому спору, который был рассмотрен по существу судом первой инстанции.

Судом первой инстанции являлся префект, решения городского префекта обжаловались проконсулу провинции, решения проконсула провинции обжаловались префекту претония (главный управляющий аппаратом), решения которого обжаловались самому императору.

Апелляционная жалоба заявлялась устно сразу после вынесения решения, заносилась в протокол и отправлялась по инстанциям.

Если жалоба заявлялась письменно, то она заявлялась в течении 10 дней после вынесения решения, включалась в протокол, после отправлялась по инстанциям.

На каждой стадии взимались пошлины (судебные) в размере 1/3.

[12] Исковая давность в РП

В доктрине ЧП под исковой давностью понимается период времени, в течение которого лицо, чье право было нарушено, может потребовать юрисдикцию защиты нарушаемых прав посредством обращения в суд.

Исковой давности в современном понимании данного термина в классическом праве не было, появление термина произошло в начале V в н.э. в доклассический период юрисдикции защита по цивилизованным искам (perpetuates) могла предоставляться бессрочно в течение любого периода времени. Юридические классики называли эти иски perpetuales (вечные иски), Преторские иски основанные на эдиктах характеризовались срочным характером защиты (temporales). В преторской практике возникает необходимость установить сроки защиты с тем, чтобы исключить, заявление «задавненных требований».

Установление пресекательных сроков защиты диктовалось необходимостью достижения объективной истины в споре. Достичь объективной истины можно лишь с помощью объективной и взвешенной оценки всех представленных доказательств, а с течением времени некоторые доказательства могут исчезать, а другие доказательства изменяются настолько, что они не могут быть оценены с точки зрения адекватности к фактическим обстоятельствам спора.

Пресекательные преторские сроки устанавливались для:

1. заявленных требований кредитора к поручителям основного должника -
лица, поручившиеся перед кредитором за должника могли быть заявлены в течение 1 года.

2. требования наследника к другим сонаследникам о разделе наследуемого
имущества могли быть заявлены в течение 5 лет.

3. все штрафные иски, иски о необосновательном обогащении — в течение 1
года.

Данные сроки еще не являлись полноценными сроками исковой давности.

Т.к. исковая давность - легальный институт, который устанавливался только в нормах позитивного права; исковая давность достаточно гибкий и изменчивый срок, может прерываться, приостанавливаться, восстанавливаться,

Преторские сроки — пресекательные, то есть истекали независимо от количества внешних и внутренних факторов, от активности или бездеятельности управомоченного лица.

Впервые исковая давность была установлена в 424 г. н.э., совместным эдиктом императора Тонория и Феодосия II.

Протяженность сроков - для прежних исков которые считались вечными общий срок 30 лет, сроки по прэторским искам - сокращались до срока истечения давности, специальный срок — если истец - православная церковь, по всем требованиям срок - 40 лет.

Истечение срока давности по общему правилу определялось моментом возникновения искового притязания истца к ответчику.

По мнению большинства постклассических юристов момент возникновения искового притязания должен был определиться по субъективному моменту узнавания (о нарушении права) определяется начало срока.

Для отдельных категорий исков этот момент был более детализирован. В частности по личным договорным искам момент узнавания определялся фактом напоминания должнику о необходимости выполнения договорного обязательства (независимо от того был ли установлен срок исполнения обязанностей в договоре).

Это правило пришло из классического права.

По личным договорным искам, направленным на пресечение действий запретительного характера срок исковой давности - с момента фактического нарушения запрета (нарушение частных запретов установлен с согласия сторон). Обжалование запрета - обязанность должника воздерживаться в отношении кредитора и его имущества,

По личным деликтным искам - истечение давности с момента фактического причинения вреда жизни, здоровью, имуществу.

Виндикационный иск - момент искового притязания - момент фактического выбытия имущества из обладания собственности.

Эдиктом устанавливались основания перерыва и приостановления исковой давности. Исковая давность прерывалась в двух случаях:

1. публичное признание долга со стороны ответчика

2. частичное исполнение обязанности со стороны ответчика.

В этих случаях время истечения до начала любых из этих фактов не учитывалось и исковая давность начиналась заново.

Основания приостановления исковой давности:

1. непреодолимая сила стихийного бедствия.

2. временная недееспособность истца или ответчика, вызванная возрастом или
временным «безумием».

3. нахождение истца или ответчика в рядах действующей армии в период
военных действий.

4. нахождение в плену у варваров.

Во всех этих случаях тот период времени, в течении которого действовало любое из этих обстоятельств тот период не учитывался.

Когда обстоятельство отпадало - течение исковой давности продолжалось, (эти правила существуют и теперь).

Судебный магистрат по своей инициативе не мог применить исковую давность, Само по себе факт истечения этого срока еще не являлся основанием для отказа истцу в удовлетворении искового требования.

Основание для применения исковой давности, обстоятельство для отказа в иске - заявление ответчика, сделанное свободной эксцепцией.

[13] Особые средства преторской защиты.

1. Помимо предоставления исков, преторы, пользу­ясь принадлежащей им властью (так называемым im-perium), оказывали иногда защиту особыми средствами, своими безусловными (в противоположность формуле иска) непосредственными распоряжениями (хотя с тече­нием времени и здесь преторы в некоторых случаях пе­решли на путь условных распоряжений)"

2. Интердикты (запрещения). Так назывались распо­ряжения претора о немедленном прекращении каких-то

действий, нарушающих общественный порядок и инте­ресы граждан. Первоначально претор давал интердикты после расследования фактов, на которые ссылалось об­ращающееся к нему лицо (например, приходил гражда­нин с жалобой на то, что другой гражданин самовольно прогнал его с земельного участка, находящегося во вла­дении жалобщика; претор проверял, действительно ли первый владел участком земли, а второй насильно про­гнал его с этого участка, и после этой проверки предос­тавлял защиту). Поскольку в этом случае фактические обстоятельства дела проверялись до предоставления ин­тердикта просителю, интердикт был категорическим и безусловным распоряжением. С течением времени, по ме­ре увеличения числа дел, претор стал давать интердикты без проверки фактов, в виде условного распоряжения («если подтвердятся факты, на которые ссылается заяви­тель»), и тогда интердикты с процессуальной стороны ста­ли похожи на иски. Важнейшая категория интердиктов — владельческие интердикты (см. ниже, разд. V, гл. II, § 3).

3. Restitutio in integrum (восстановление в первона­чальное положение). В особо уважительных случаях пре­тор позволял уничтожить наступившие юридические по­следствия (например, расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он признавал несправедливым примене­ние в подобного рода случаях общих норм права. Поста­новление о таком восстановлении прежнего положения или о реституции претор выносил после предварительно­го выяснения обстоятельств дела (causa cognita). Так, на­пример, лицо в возрасте до 25 лет, заключившее невы­годную для себя сделку (хотя формально законную), мог­ло получить от претора разрешение не считаться с этой сделкой (такую льготу претор давал, принимая во внима­ние неопытность лица). Равным образом лицо, которое терпит значительный ущерб от сделки, заключенной под влиянием угроз или обмана и пр., также могло получить от претора реституцию и т.д.

[14] Римская правосубъектность. Ее содержание, значение, утрата.

Доктрина современного ЧП понимает под термином правосубъектность способность лица быть полноправным участником регулируемых правоотношений - субъектом права. Римские юристы определяли субъекта права термином persona (юридический смысл -человек), persona - носитель определенных субъективных прав и обязанностей. Правосубъектное лицо - совокупность таких свойств и качеств индивида, которое позволяет быть субъектом любого правоотношения = «юридическая личность» (ввел Тим Юрист)

Категории правосуб. состоят из:

1. Правоспособность – способность лица иметь субъектные права к
обязанности.

2. Дееспособность – способность своими действиями приобретать к
осуществлять свои права в полном объеме, отвечать по своим обязательствам, нести
имущественную ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц.

Правоспособность возникает с момента рождения римского гражданина. По мнению прокулеанцев, ребенок правоспособен, если он родился живым и в человеческом облике. Римские юристы признавали отдельные элементы правоспособности за детьми, зачатыми до смерти наследодателя. После рождения дети назывались postum (за еще не рожденными детьми субъектное право на причитающуюся им наследную долю). Если такой ребенок был обойден в завещании, но он рождался, то завещание в этой части не действительно.

Дееспособность - способность к юридически значимому действию с момента наступления определенного возраста:

1. infantes — дети до 6 лет. Правоспособны, но абсолютно недееспособны. Правосубъектность детей воспринимали правосубъектный домовладыка, при его отсутствие назначался опекун.

2. Inpuberates (незрелый, юный) – подростки 6-12 (девушки), 6-14 лет (юноши). Частично дееспособны, мелкобытовые сделки могли совершать только с согласия домовладыки (опекуна).

3. minores — юр. неполнолетние

a. юноши с 14 до 25 лет либо под влиянием отца если выходили из состава семьи, но не вступали в брак до 25 лет, попечительство вследствие неопытности в делах;

b. женщины вплоть до установление христианства находилась в минорном состояние все жизнь (с принятием христианства minor состояния – исключается).
Кульпиан: «Женщины как дети, они не могут разумно управлять и распоряжаться имуществом»

[15] Особенности правового положения отдельных категорий свободного населения.

Наши рекомендации