УТВЕРЖДЕН Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 года

УТВЕРЖДЕН Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 года

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

No 1 (2016) ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

По уголовным делам

1. При признании рецидива преступлений не учитываются

судимости за преступления, осуждение за которые признавалось

условным, если условное осуждение не отменялось и лицо не

направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы.

По приговору суда от 17 сентября 2003 г. Л., ранее судимый 26

декабря 2001 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ к 2 годам лишения

свободы условно с испытательным сроком 2 года, осужден: по пп. «д»,

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к пожизненному лишению свободы, по п. «в» ч. 2

ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2

ст. 131 УК РФ к 7 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК

РФ Л. назначено пожизненное лишение свободы. В соответствии со

ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединено

наказание по приговору от 26 декабря 2001 г. в виде 1 года лишения

свободы и окончательно назначено пожизненное лишение свободы в

исправительной колонии особого режима.

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным

делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2009 г.

приговор от 17 сентября 2003 г. изменен: действия Л.

переквалифицированы с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ;

исключено осуждение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по п. «д»

ч. 2 ст. 105 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ

окончательно назначено 18 лет лишения свободы в исправительной

колонии строгого режима.

Страница 2 из 125

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев

уголовное дело по надзорной жалобе осужденного, изменил судебные

решения, так как допущенные судом кассационной инстанции

нарушения, в соответствии с ч. 1 ст. 4129 УПК РФ, являются

существенными и повлиявшими на исход дела.

В постановлении Президиум указал следующее.

Из содержания приговора следует, что суд установил наличие в

действиях осужденного особо опасного рецидива преступлений, указав,

что Л., будучи судимым за совершение тяжкого преступления к

лишению свободы условно, в период испытательного срока совершил

особо тяжкое преступление, признав данное обстоятельство

отягчающим наказание.

Кассационным определением в приговор внесены изменения с

указанием, что особо опасный рецидив признан судом ошибочно и в

действиях осужденного содержится опасный рецидив преступлений.

Принимая решение о признании в действиях осужденного опасного

рецидива преступлений, суд кассационной инстанции, вопреки

требованиям ч. 1 ст. 10 УК РФ, оставил без внимания изменения,

внесенные в ч. 4 ст. 18 УК РФ Федеральным законом от 8 декабря

2003 г. No 162-ФЗ, улучшающие положение осужденного и подлежащие

применению, согласно которым судимости за преступления, осуждение

за которые признавалось условным, если условное осуждение не

отменялось и лицо не направлялось для отбывания наказания в места

лишения свободы, при признании рецидива преступлений не

учитываются.

Из материалов уголовного дела видно, что условное осуждение Л.

по приговору от 26 декабря 2001 г. до постановления приговора от 17

сентября 2003 г. не отменялось и в места лишения свободы он не

направлялся, что исключало признание в его действиях рецидива

преступлений. При таких данных в действиях осужденного отсутствует

рецидив преступлений.

На основании изложенного Президиум Верховного Суда

Российской Федерации изменил приговор и кассационное определение и

исключил указания о наличии в действиях осужденного рецидива

преступлений и признании данного обстоятельства отягчающим

наказание.

Постановление Президиума

Верховного Суда Российской Федерации

No 105П15

Страница 3 из 125

2. Если уголовным законом, действовавшим во время

совершения преступления, назначение дополнительного наказания

в виде штрафа не являлось обязательным, то суд в описательно-

мотивировочной части приговора должен привести основания его

назначения.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ суд должен мотивировать

назначение дополнительного наказания в виде лишения права

занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью в том случае, когда оно не предусмотрено

соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве

наказания за соответствующее преступление.

По приговору суда от 20 февраля 2012 г. Б. осужден к лишению

свободы: по ч. 1 ст. 286 УК РФ на 2 года, по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290

УК РФ (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 г. No 97-ФЗ) на 7

лет с лишением на основании ст. 47 УК РФ права занимать должности

на государственной службе, связанные с осуществлением функций

представителя власти или с выполнением организационно-

распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий,

сроком на 2 года, со штрафом в размере шестидесятикратной суммы

взятки (1 020 000 руб.); по совокупности преступлений на основании ч. 3

ст. 69 УК РФ на 8 лет с лишением на основании ст. 47 УК РФ права

занимать должности на государственной службе, связанные с

осуществлением функций представителя власти или с выполнением

организационно-распорядительных либо административно-

хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, со штрафом в размере

шестидесятикратной суммы взятки (1 020 000 руб.).

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным

делам Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г.

приговор оставлен без изменения.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев

уголовное дело по надзорной жалобе осужденного, изменил судебные

решения по следующим основаниям.

Согласно приговору Б. совершил покушение на получение взятки

путем вымогательства до внесения изменений в ст. 290 УК РФ

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. No 97-ФЗ.

Суд первой инстанции квалифицировал действия осужденного в

соответствии с уголовным законом, действовавшим на момент

вынесения приговора, по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ

(в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 г. No 97-ФЗ), исходя из

основного наказания, предусмотренного за совершение этого

преступления (штраф в размере от семидесятикратной до

Страница 4 из 125

девяностократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до

12 лет), и назначил в качестве основного наказания лишение свободы

сроком на 7 лет и дополнительное наказание в соответствии с санкцией

этой нормы уголовного закона в виде штрафа в размере

шестидесятикратной суммы взятки (1 020 000 руб.).

Между тем уголовным законом, действовавшим во время

совершения преступления, назначение дополнительного наказания в

виде штрафа не являлось обязательным, возможность его применения

предусматривалась в качестве альтернативы по усмотрению суда.

В соответствии со ст. 9 УК РФ суд, решая вопрос о необходимости

назначения осужденному дополнительного наказания в виде штрафа и о

его размере, должен был руководствоваться уголовным законом,

действовавшим в период совершения преступления (п. «в» ч. 4 ст. 290

УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. No 162-ФЗ),

поскольку новый уголовный закон в части назначения штрафа в

качестве дополнительного наказания за деяние, совершенное

осужденным, является более строгим.

По смыслу ст. 60 УК РФ, при наличии в санкции п. «в» ч. 4 ст. 290

УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. No 162-ФЗ)

альтернативы о возможности применения либо неприменения штрафа

суд должен был привести основания назначения этого дополнительного

наказания с указанием соответствующих мотивов. Однако суд, назначив

дополнительное наказание в виде штрафа в описательно-

мотивировочной части обоснований такого решения не привел.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ суд должен мотивировать

назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

в том случае, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей

Особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее

преступление.

Суд первой инстанции, сославшись в резолютивной части

приговора на ст. 47 УК РФ, назначил осужденному дополнительное

наказание в виде лишения права занимать должности на

государственной службе, связанные с осуществлением функций

представителя власти или с выполнением организационно -

распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий,

сроком на 2 года. Однако в описательно-мотивировочной части

приговора суд не мотивировал необходимость назначения этого

дополнительного наказания, которое не было предусмотрено санкцией

п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря

2003 г. No 162-ФЗ), действовавшей во время совершения преступления.

Страница 5 из 125

Кроме того, в нарушение требований ст. 10 УК РФ и ч. 2 ст. 69 УК

РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. No 420-ФЗ)

наказание по совокупности преступлений назначено Б. на основании ч. 3

ст. 69 УК РФ, положения которой предусматривают более строгие

правила назначения наказания по совокупности преступлений.

В силу изложенного Президиум Верховного Суда Российской

Федерации изменил приговор и кассационное определение в части

осуждения по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (в редакции

Федерального закона от 4 мая 2011 г. No 97-ФЗ), исключил назначение

дополнительных наказаний в виде штрафа, а также в виде лишения

права занимать должности на государственной службе, связанные с

осуществлением функций представителя власти или с выполнением

организационно-распорядительных либо административно-

хозяйственных полномочий. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст.

290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 г. No 97-ФЗ),

ч. 1 ст. 286 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более

строгим назначил осужденному наказание в виде лишения свободы

сроком на 7 лет.

Постановление Президиума

Верховного Суда Российской Федерации

No 139П15

3. В силу ч. 2 ст. 1041 УК РФ, если имущество, полученное в

результате совершения преступления, и (или) доходы от этого

имущества были приобщены к имуществу, приобретенному

законным путем, конфискации подлежит только часть имущества,

которая соответствует стоимости приобщенных имущества и

доходов от него.

Л. признан виновным помимо прочего в злоупотреблении

должностными полномочиями и осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

На основании ст. 1041 УК РФ постановлено конфисковать в доход

государства полученные в результате совершения преступлений

денежные средства в российских рублях, находящиеся на расчетном

счете, зарегистрированном на Л. в дополнительном офисе отделения

банка.

Как усматривается из приговора, судом принято решение о

конфискации в доход государства денежных средств в российских

рублях, находящихся на расчетном счете на имя осужденного Л. в

Страница 6 из 125

дополнительном офисе отделения банка, как полученных в результате

совершения преступления.

В соответствии с постановлением суда был наложен арест на

лицевой счет на имя Л., на котором сумма остатка составила 310 937, 54

руб.

Между тем судом установлено, что Л. в период с 23 декабря 2005 г.

по 23 декабря 2006 г., злоупотребляя своими должностными

полномочиями, получил денежное вознаграждение в размере 710 311, 33

руб. посредством перечисления денежных сумм на подконтрольный Л.

расчетный счет в банке, открытый на имя М.

Кроме того, Л. утверждал в том числе и в ходе судебного

разбирательства в суде первой инстанции, что на расчетный счет,

открытый на его имя в отделении банка, перечислялось ежемесячное

денежное пособие, назначенное ему в связи с прохождением службы в

Северокавказском регионе.

Однако эти доводы, имеющие важное значение для принятия

правильного решения по вопросу о конфискации денежных средств,

находящихся на расчетном счете на имя Л. в дополнительном офисе

отделения банка, не получили оценки в приговоре.

При этом в нарушение ст. 307 УПК РФ в приговоре не указано, на

основании каких данных суд пришел к выводу о том, что денежные

средства, находившиеся на данном расчетном счете, получены

осужденным в результате совершения преступления.

В силу ч. 2 ст. 1041 УК РФ, если имущество, полученное в

результате совершения преступления, и (или) доходы от этого

имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным

путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая

соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

В данном случае вопрос о том, производились ли перечисления на

указанный расчетный счет денежных средств, приобретенных законным

путем, судом не проверялся.

Таким образом, решение о конфискации в доход государства

денежных средств, находящихся на расчетном счете на имя Л. в

дополнительном офисе отделения банка, находится в противоречии с

обстоятельствами, которые установлены и отражены в приговоре при

описании преступного деяния, а также принято судом без учета

положений ч. 2 ст. 1041 УК РФ, что повлияло на исход дела в этой части.

На основании изложенного Президиум Верховного Суда

Российской Федерации приговор и кассационное определение в части

решения о конфискации в доход государства денежных средств в

российских рублях, находящихся на расчетном счете, открытом на имя

осужденного в дополнительном офисе отделения банка, отменил и

Страница 7 из 125

уголовное дело в этой части передал в тот же суд на новое рассмотрение

в порядке, предусмотренном ст.397, 399 УПК РФ.

Постановление Президиума

Верховного Суда Российской Федерации

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

I. Разрешение споров, возникающих из договорных отношений

1. Наличие долговой расписки у заимодавца подтверждает

неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика, если

последним не будет доказано иное.

И. обратилась в суд с иском к Д. о взыскании долга по договору

займа и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении иска И.

отказано.

Судом установлено, что в подтверждение договоров займа и их

условий в материалы дела истцом представлены расписки, из

содержания которых следует, что 20 марта 2008 г. Д. взяла 200 000 руб.

под 4 % в месяц на неопределенный срок, обязалась выплачивать

проценты от суммы каждый месяц 20 числа наличными, остальную

сумму обязалась вернуть по требованию. 30 октября 2008 г. Д. взяла 100

000 руб. под 4 % и обязалась отдавать 20 числа каждого месяца

проценты от суммы.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суды исходили

из того, что между сторонами по делу не был заключен договор займа, а

имеющаяся в деле расписка не подтверждает факт получения денежных

средств именно у истца, поскольку не содержит сведений о заимодавце

и обязательства Д. по возврату указанных в расписке сумм И.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации в кассационном порядке признала ошибочными

выводы судов первой и апелляционной инстанций, указав следующее.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику)

деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а

Страница 8 из 125

заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму

займа) или равное количество других полученных им вещей того же

рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег

или других вещей.

Согласно ст. 161, 808 ГК РФ договор займа между гражданами

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает

не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер

оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое

лицо, – независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его

условий может быть представлена расписка заемщика или иной

документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной

денежной суммы.

Таким образом, для квалификации отношений сторон как заемных

необходимо установить соответствующий характер обязательства,

включая достижение между ними соглашения об обязанности заемщика

возвратить заимодавцу полученные денежные средства.

На основании п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме

должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее

содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку,

или должным образом уполномоченными ими лицами.

В силу п. 1 ст. 162 ГК РФ нарушение предписанной законом формы

сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение

сделки на показания свидетелей, но не лишает их права приводить

письменные и другие доказательства.

Исходя из изложенного передача денежной суммы конкретным

заимодавцем заемщику может подтверждаться различными

доказательствами, кроме свидетельских показаний.

Из материалов дела следует, что при рассмотрении дела ответчик

имела намерение заключить мировое соглашение с истцом, фактически

выражала лишь несогласие с начисленными процентами.

Однако эти обстоятельства, имеющие существенное значение для

квалификации правоотношения сторон, в нарушение требований ч. 4 ст.

67, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ оценки судебных инстанций не получили.

Кроме того, судами не было учтено, что, по смыслу ст. 408 ГК РФ,

нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает

неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика, если им

не будет доказано иное.

Ссылка суда на то, что истцом не было представлено иных (кроме

расписки) доказательств в обоснование заявленного иска, является

несостоятельной, поскольку обязанность представления доказательств,

Страница 9 из 125

опровергающих факт заключения договора займа с конкретным

заимодавцем, лежала на ответчике Д.

Определение No12-КГ15-3

Определение No 25-КГ15-13

Определение No 5-КГ14-162

IV. Процессуальные вопросы

6. Дело по спору, возникшему между заимодавцем (физическим

лицом) и заемщиком (хозяйственным обществом), рассматривается

судом общей юрисдикции и в том случае, когда заимодавец

является одним из учредителей (участников) этого общества.

П. обратился в суд к хозяйственному обществу с иском о взыскании

денежных средств, в обоснование которого указал, что между ним и

ответчиком были заключены договоры займа. Обязательства по

передаче денег по данным договорам истец исполнил, однако денежные

средства ответчиком в срок не возвращены.

Страница 23 из 125

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований,

ссылаясь на то, что договоры займа, на которые истец ссылался в

обоснование своих требований, недействительны, поскольку были

заключены с нарушением требований действующего законодательства.

Определением районного суда, оставленным без изменения

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским

делам городского суда, производство по делу прекращено с указанием

на то, что данный спор подлежит разрешению арбитражным судом.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные акты,

направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по

следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и

разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов

государственной власти, органов местного самоуправления о защите

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,

земельных, экологических и иных правоотношений.

Согласно ч. 3 этой же статьи суды рассматривают и разрешают

дела, предусмотренные ч. 1 данной статьи, за исключением

экономических споров и других дел, отнесенных федеральным

конституционным законом и федеральным законом к ведению

арбитражных судов.

Статьей 220 ГПК РФ установлено, что суд прекращает

производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению и

разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по

основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 этого кодекса.

Согласно ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела

по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают

иные дела с участием юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных

лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан,

не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Иные дела

могут быть отнесены к подведомственности арбитражных судов

федеральным законом.

В соответствии со ст. 28 АПК РФ арбитражные суды

рассматривают в порядке искового производства возникающие из

Страница 24 из 125

гражданских правоотношений экономические споры и другие дела,

связанные с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных

АПК РФ и иными федеральными законами, другими организациями и

гражданами.

К указанным выше случаям относятся, в частности, корпоративные

споры, предусмотренные ст. 2251 АПК РФ.

По данному делу судом установлено, что между истцом

(заимодавцем) и ответчиком (заемщиком) в лице генерального

директора общества С. заключено несколько договоров займа в целях

пополнения оборотных средств данного общества.

Судом также установлено, что П. является соучредителем общества

(ответчика по делу) и являлся им на момент заключения договоров

займа.

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции,

сославшись на положения абзаца второго ст. 220 ГПК РФ, указал, что

исковые требования заявлены П. по спору между участником

хозяйственного общества и самим обществом (корпоративный спор), в

связи с чем такие требования подлежат разрешению арбитражным

судом, а не судом общей юрисдикции.

С данным выводом суда первой инстанции согласился суд

апелляционной инстанции.

Между тем перечень корпоративных споров, относящихся к

компетенции арбитражных судов, указан в ст. 2251 АПК РФ, в силу

которой арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с

созданием юридического лица, управлением им или участием в

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в

некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих

организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей,

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой

организации в соответствии с федеральным законом (далее –

корпоративные споры), в том числе по следующим корпоративным

спорам:

1) спорам, связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией

юридического лица;

2) спорам, связанным с принадлежностью акций, долей в уставном

(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев

членов кооперативов, установлением их обременении и реализацией

вытекающих из них прав, за исключением споров, вытекающих из

деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные

ценные бумаги, споров, возникающих в связи с разделом

наследственного имущества или разделом общего имущества супругов,

включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале

хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;

3) спорам по искам учредителей, участников, членов юридического

лица (далее – участники юридического лица) о возмещении убытков,

причиненных юридическому лицу, признании недействительными

сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении

последствий недействительности таких сделок;

4) спорам, связанным с назначением или избранием,

прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц,

входящих или входивших в состав органов управления и органов

контроля юридического лица, а также споры, возникающие из

гражданских правоотношений, между указанными лицами и

юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением,

приостановлением полномочий указанных лиц;

5) спорам, связанным с эмиссией ценных бумаг, в том числе с

оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий

(бездействия) государственных органов, органов местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов

управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в процессе

размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

6) спорам, вытекающим из деятельности держателей реестра

владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные

ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев

ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных

федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением

ценных бумаг;

7) спорам о созыве общего собрания участников юридического

лица;

8) спорам об обжаловании решений органов управления

юридического лица;

9) спорам, вытекающим из деятельности нотариусов по

удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с

ограниченной ответственностью.

Вместе с тем требования истца по данному делу не относятся к

перечню, указанному в ст. 2251 АПК РФ, этот спор не является

корпоративным, относящимся к подведомственности арбитражного

суда, поскольку возник из договоров займа, заключенных между

физическим лицом и хозяйственным обществом, и подлежит

рассмотрению в суде общей юрисдикции и в том случае, если

заимодавец является одним из учредителей (участников) этого

общества.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским

делам Верховного Суда Российской Федерации признала незаконным

прекращение производства по данному делу как подлежащему

рассмотрению арбитражным судом.

Определение No 5-КГ15-110

7. При подаче апелляционной жалобы в суд индивидуальный

предприниматель уплачивает государственную пошлину в размере,

установленном для физических лиц.

Индивидуальный предприниматель И. (далее – ИП) обратился в суд

общей юрисдикции с апелляционной жалобой на решение районного

суда, которым был частично удовлетворен иск Ч. к ИП о возмещении

ущерба.

Определением районного суда апелляционная жалоба ИП на

указанное решение суда оставлена без движения на основании ч. 4

ст. 322 ГПК РФ.

Оставляя апелляционную жалобу ИП без движения, суд первой

инстанции исходил из того, что к апелляционной жалобе не приложен

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в полном

размере. Указывая, что размер государственной пошлины при подаче

апелляционной жалобы индивидуальными предпринимателями

составляет 2000 руб., а ИП уплатил государственную пошлину в размере

100 руб., суд сообщил заявителю о необходимости доплатить

государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы в размере

1900 руб.

С данным выводом суда первой инстанции согласился и суд

апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации в кассационном порядке признала, что выводы

судебных инстанций основаны на неправильном толковании и

применении норм права.

Согласно ч. 4 ст. 322 ГПК РФ к апелляционной жалобе прилагается

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если

жалоба подлежит оплате.

В силу ст. 88 ГПК РФ размер и порядок уплаты государственной

пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.

В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 33319 НК РФ при подаче

апелляционной жалобы по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, уплачивается государственная пошлина в размере 50

процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при

подаче искового заявления неимущественного характера.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 33319 НК РФ в редакции, действовавшей на

момент подачи ИП апелляционной жалобы, государственная пошлина

при подаче искового заявления имущественного характера, не

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного

характера составляла: для физических лиц – 200 руб., для организаций –

4000 руб.

Вместе с тем специальный порядок уплаты индивидуальными

предпринимателя государственной пошлины при подаче искового

заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также

искового заявления неимущественного характера, установлен не был.

В силу п. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины

гражданского, семейного и других отраслей законодательства

Российской Федерации, используемые в данном кодексе, применяются в

том значении, в каком они используются в этих отраслях

законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом

Российской Федерации.

Для целей НК РФ и иных актов законодательства о налогах и

сборах под индивидуальными предпринимателями понимаются

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 2 ст.

11 НК РФ).

Таким образом, с учетом положений ст. 11, подп. 3 и 9 п. 1 ст. 33319

НК РФ и положений ГПК РФ при подаче апелляционной жалобы в суд

общей юрисдикции как по исковому заявлению имущественного

характера, не подлежащего оценке, так и по исковому заявлению

неимущественного характера государственная пошлина

индивидуальными предпринимателями уплачивается в размере,

установленном для физических лиц.

Из изложенного следует, что при подаче указанной апелляционной

жалобы на решение районного суда ИП уплатил предусмотренную

законом государственную пошлину в размере 100 руб.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским

делам Верховного Суда Российской Федерации признала определение

районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по

гражданским делам областного суда незаконными, отменив указанные

судебные постановления.

Определение No 46-КГ15-19

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ

Разрешение споров, возникающих из вещных правоотношений

1. Иск о признании права отсутствующим на объект, не

обладающий признаками недвижимой вещи, но права на который

зарегистрированы как на недвижимость, является разновидностью

негаторного иска. Исковая давность на такое требование не

распространяется.

Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с

иском о признании отсутствующим права собственности общества на

объект незавершенного строительства (благоустроенная площадка)

степенью готовности 1,18 %, ссылаясь на то, что право собственности на

данный объект зарегистрировано как на недвижимость, тогда как он не

обладает ее признаками.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой

инстанции пришел к выводу об избрании территориальным управлением

Росимущества ненадлежащего способа защиты, поскольку оно не

владеет спорным объектом, а с иском о признании права собственности

ответчика отсутствующим может обратиться только лицо, фактически

владеющее имуществом. Самостоятельным основанием для отказа в

иске суд признал также истечение исковой давности, о применении

которой заявил ответчик.

Суд апелляционной инстанции и арбитражный суд округа

поддержали выводы суда первой инстанции.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

отменила судебные акты судов нижестоящих инстанций и признала

отсутствующим право собственности общества по следующим

основаниям.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г.

No 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации)

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с

ним – юридический акт признания и подтверждения государством

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения

прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.

Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть

оспорено только в судебном порядке.

В п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации от 29 апреля 2010 г. No 10/22 «О некоторых вопросах,

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с

защитой права собственности и других вещных прав» (далее –

Постановление No 10/22) указано, что в случаях, когда запись в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(далее – ЕГРП) нарушает право истца, которое не может быть защищено

путем признания права или истребования имущества из чужого

незаконного владения (право собственности на один и тот же объект

недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право

собственности на движимое имущество зарегистрировано как на

недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились),

оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть

осуществлено путем предъявления иска о признании права или

обременения отсутствующими.

Целью заявленного по делу требования является оспаривание права

собственности ответчика, зарегистрированного на спорный объект как

на недвижимое имущество, тогда как он, по мнению истца, является

движимым имуществом.

Из содержания п. 1 ст. 130 ГК РФ и п. 38 постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. No 25

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление

No 25) следует, что при разрешении вопроса о признании вещи

недви

Наши рекомендации