Хозяйственные товарищества: полное и коммандитное (на вере)
Лекция 4. Коммерческие юридические лица
Полное товарищество – корпоративная коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) складочным капиталом. Создается не менее чем двумя учредителями – индивидуальными предпринимателями и (или) коммерческими ю.лицами (п. 4 ст. 66).
Правовой статус учредителя (участника) определен нормами ГК: ст. 65.1 – 65.3 (как члена корпорации), нормами общих положений ГК о хозяйственных товариществах (ст. 66, 66.1, 67, 68), а также о полном товариществе (ст. 69–81) и соответствующими им положениями подписанного всеми товарищами учредительного договора – учредительного документа, имеющего силу устава. В учредительном договоре можно установить иной порядок управления (ст. 73), ведения дел (ст. 72), иные последствия несвоевременного внесения вклада (ст. 73), иной порядок распределения прибыли и убытков (ст. 74) и изменения долей при выбытии участника (п. 3 ст. 78), нежели предусмотренный диспозитивными нормами ГК. В учредительном договоре нельзя предусмотреть: отказ товарища от права на знакомство с документацией по ведению дел или ограничение этого права (п. 3 ст. 71); устранение товарища от участия в прибыли и убытках (п.1 ст. 74); ограничение или устранение ответственности участников по обязательствам ю.лица (п. 3 ст. 75); отказ от права выхода из товарищества (п. 1 ст. 77).
Первоначально обособленное имущество товарищества – складочный капитал – формируется из вкладов учредителей: денежных средств, вещей, долей (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных облигаций, а также подлежащих денежной оценке исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам, если иное не установлено законом (ст. 66.1). Стоимость вкладов и размер складочного капитала определяют учредители; минимальный размер складочного капитала ГК не установлен. т.к. при недостаточности имущества ю.лица каждый из товарищей отвечает перед кредиторами по его обязательствам всем своим имуществом, кроме имущества, на которое по нормам ГПК не может быть обращено взыскание. Соответственно, учредитель может быть участником только одного полного товарищества,
При передаче вклада учредители утрачивают на него вещные права, приобретая взамен корпоративные. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное (приобретенное) в результате деятельности товариществом, принадлежит ему как ю.лицу на праве собственности.
Следует выделить чистые активы, их размер определен балансовой стоимостью имущества ю.лица, уменьшенной на сумму его долговых обязательств. Чистые активы отражают реальную стоимость принадлежащего товариществу имущества. От их величины зависит: 1) выплачиваемая при выбытии из товарищества стоимость доли участника в складочном капитале и стоимость доли при расчетах с наследником (правопреемником) – п.п. 1, 2 ст. 78; 2) выделяемая кредитору для обращения взыскания по личным долгам товарища часть имущества ю.лица (ч. 1 ст. 80).
По общему правилу (ст. 71) каждый товарищ имеет один голос; управление осуществляется по общему согласию всех участников, если иное не установлено учредительным договором.
Полное товарищество наделено общей правоспособностью (п.1 ст. 49), приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через своих участников (п.2 ст. 53; п.1 ст.72). Но в учредит. договоре можно предусмотреть: а) совместное ведение дел – каждая сделка заключается с согласия всех товарищей; б) ведение дел одним или некоторыми из товарищей – остальные для заключения сделки от имени ю.лица должны получить доверенность от участника, которому поручено ведение дел. Полномочия лиц, которым в учредительном договоре поручено ведение дел ю. лица, могут быть прекращены судом. Независимо от того, уполномочен ли товарищ на ведение дел, он вправе знакомиться с документацией по ведению дел, отказ от этого права ничтожен. При ведении дел участник не должен конкурировать с товариществом – он не вправе без согласия остальных товарищей заключать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки того же рода, которые заключаются товариществом как ю.лицом. (п. 3 ст. 73).
Полные товарищи наделеныправами:
1) на управление деятельностью (ст. 71), на ведение дел (ст. 72), на получение информации о деятельности ю.лица (п.1 ст. 67);
2) на распределение прибыли пропорционально доле в складочном капитале (ст. 74). Товарищи не вправе распределять прибыль, если размер чистых активов стал меньше зарегистрированного размера складочного капитала;
3) на передачу доли (ее части) в складочном капитале (ст. 79) другому участнику или третьим лицам – с согласия остальных товарищей. Передача всей доли влечет прекращение корпоративных прав при сохранении обязанности отвечать по долгам ю.лица в течение 2 лет с даты утверждения отчета за год выбытия (п. 3 ст. 79, п. 2 ст. 75);
4) на выплату при выбытии из товарищества (п. 1 ст. 78) стоимости части имущества ю.лица, соответствующей доле в складочном капитале. Определяются чистые активы по балансу, составляемому на момент выбытия. По соглашению с остающимися товарищам возможна выдача имущества в натуре;
5) на получение ликвидационной квоты – части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами при ликвидации ю.лица (п. 1 ст. 67);
Обязанности участников: 1) участвовать в деятельности ю.лица; 2) внести вклад в складочный капитал; 3) участвовать в распределении убытков (ст. 74); 4) солидарно (ст. 323) нести субсидиарную (дополнительную – ст. 399) ответственность по долгам ю.лица – при недостаточности для этого принадлежащего ю.лицу имущества – всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание (ст. 75). При этом выбывший участник отвечает по обязательствам ю.лица, возникшим до его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение 2 лет со дня утверждения отчета за год выбытия. В случае смерти участника его наследник может вступить в полное товарищество лишь с согласия др. участников и отвечает по тем обязательствам, по которым отвечал бы наследодатель, – однако в пределах перешедшего при наследовании имущества (п. 2 ст. 78). Вновь принятые товарищи отвечают по обязательствам ю.лица, включая возникшие до их вступления. В учредительном договоре нельзя ограничить или устранить ответственность товарищей по обязательствам товарищества; 5) не разглашать конфиденциальную информацию.
Исключение товарища из числа участников ю.лица возможно в судебном порядке (п. 2 ст. 7б) в случае грубого нарушения обязанностей или неспособности к разумному ведению дел – при наличии единогласного решения оставшихся товарищей (см. п. 35 Пост. Пленума Верх.Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ").
При любом изменении состава участников (ст. 76) товарищество может продолжить деятельность, если это предусмотрено учредительным договором или соглашением остающихся участников. Изменения в составе участников надо регистрировать.
Хозяйственное товарищество не может быть реорганизовано в некоммерческую организацию, а также в унитарную коммерческую организацию (п. 3 ст. 68).
Основания для ликвидации: – общие для всех ю.лиц (ст. 61); – изменение состава участников (ст. 76); – когда остается единственный участник (ст. 81).
В товариществе на вере (коммандитном товариществе) наряду с участниками, осуществляющими от имени ю.лица предпринимательскую деятельность (полными товарищами, комплементариями), есть один или несколько вкладчиков (коммандитистов). Последние не участвуют в предпринимательской деятельности (не заключают сделки, не выступают от имени ю.лица, кроме как по доверенности), поэтому ответственности по долгам ю.лица своим личным имуществом не несут, но могут понести убытки, связанные с деятельностью ю.лица, в пределах сумм внесенных ими вкладов, которые с момента внесения стали имуществом ю.лица.
Вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и ю. лица, публично-правовые образования, т.к. они лишь участвуют в формировании складочного капитала, внося вклады. Учреждения могут быть вкладчиками с разрешения собственника их имущества, если иное не установлено законом (п. 6 ст. 66).
Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превышать двадцать. В противном случае оно подлежит преобразованию в хозяйственное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число коммандитистов не уменьшится до указанного предела (п. 3 ст. 82).
Правовой статус полных товарищей, включая ответственность личным имуществом по его долгам, определен нормами ГК об участниках полного товарищества (п. 2 ст. 82), поэтому участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере.
В какой части складочный капитал должны формировать коммандитисты, а в какой – полные товарищи, определено в учредительном договоре. С момента внесения вклада право собственности на него коммандитисты утрачивают, приобретая взамен корпоративные права: – на получение части прибыли; – на ознакомление с годовыми отчетами и балансами (ст. 85); – на передачу доли в складочном капитале; – на выход из товарищества по окончании финансового года. При этом коммандитист при выходе может претендовать лишь на возврат вклада, а не на получение доли в имуществе ю.лица (п. п. 4 п. 2 ст. 85). При ликвидации ю.лица коммандитист имеет преимущественное право на возврат внесенного им вклада из ликвидационной квоты, а затем участвует в ее распределении наравне с полными товарищами – с учетом стоимости его вклада в складочный капитал.
Обязанности вкладчиков – внести вклад в складочный капитал и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ю.лица.
Коммандитное товарищество не может быть реорганизовано в некоммерческую организацию и в унитарную коммерческую организацию (п. 3 ст. 68).
Товарищество на вере ликвидируется по основаниям ликвидации полного товарищества. При выбытии всех вкладчиков ликвидируется либо преобразуется в полное товарищество. Сохраняется, если в нем остаются хотя бы один полный товарищ и один вкладчик.
См. также п.п. 34-36 Пост. Пленума Верх.Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ"
Крестьянское (фермерское) хозяйство. Закон (ФЗ от 30.12.2012 N 302) дополнил § 2 гл. 4 ГК РФ подпараграфом 3.1, который состоит из ст. 86.1. Ее новелла – в возможности государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве ю.лица.
Нормативное регулирование крестьянского (фермерского) хозяйства напоминает хозяйственное товарищество,:
- КФХ признается добровольное объединение граждан на основе членства;
- члены КФХ принимают личное участие в сельскохозяйственной деятельности хозяйства;
- деятельность КФХ ведется на основании объединения их членами имущественных вкладов;
- имущество КФХ принадлежит ему на праве собственности;
- члены КФХ несут субсидиарную ответственность по обязательствам хозяйства. Именно поэтому гражданин может быть членом только одного крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве ю. лица.
При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного участка по целевому назначению.
Крестьянские (фермерские) хозяйства как ю. лица рассматриваются цивилистами как конструкция, факт существования которой разрушает целостную систему коммерческих ю.лиц. Маковский А.Л., доктор ю.н., профессор, зам. председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заслуженный деятель науки РФ указывает, что КФХ – организационно-правовая форма без каких-либо специальных признаков, между тем, для гражданского оборота совершенно безразлично, как будет называться тот, кто действует без доверенности от имени ю. лица, – генеральный директор, казачий атаман или глава фермерского хозяйства.
Хозяйственные общества – корпоративные коммерческие организации, которые могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью любыми субъектами гражданского права, поскольку это объединение капиталов; госорганы и органы местного самоуправления не вправе участвовать от своего имени в хозяйственных обществах (это не субъекты ГП). Учреждения могут быть участниками с разрешения собственника имущества, если иное не установлено законом. В отличие от хозяйственных товариществ ХО может быть учреждено одним лицом, но не может иметь в качестве единственного участника другое ХО, состоящее из одного лица. Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий лиц.
Кроме норм ГК деятельность ХО регламентирована Федеральными законами, определяющими правовой статус ю.лиц этих организационно-правовых форм и отдельных видов.
Учредительный документ ХО – устав, утвержденный учредителями. Изменения в устав вносят по решению высшего органа – общего собрания участников; обязательны для третьих лиц с момента их регистрации. Устав определяет правовой статус ю.лица, структуру и компетенцию органов, права и обязанности участников по отношению к ООО в качестве обладателей корпоративных прав и обязанностей.
Учредители (участники) ХО вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества (акционерное соглашение), по которому обязуются осуществлять определенным образомсвои права (в т.ч. согласовать вариант голосования на общем собрании; приобретать либо отчуждать акции, долю или ее часть на определенных условиях либо воздерживаться от отчуждения до их наступления; осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, его созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией). Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами
Согласно пункту 7 статьи 67.2 ГК РФ стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества. В этом случае сторона корпоративного договора не утрачивает право на предъявление к другой стороне требований, основанных на таком договоре (п.37 Постановления Пост. Пленума Верх.Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ".
Законодателем наделены общей правоспособностью. Управление делами и имуществом ХО осуществляется через органы, реализующие правоспособность ю.лица (п. 1 ст. 53), их компетенция определена уставом.
Высший орган ХО – общее собрание участников. К его исключительной компетенции наряду с вопросами, составляющими компетенцию высшего органа корпорации (п. 2 ст. 65.3), относятся: 1) изменение размера уставного капитала, если иное не предусмотрено законами о ХО; 2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другому ХО (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение названных лиц и условий договора с ними, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления (п. 4 ст. 65.3); 3) распределение прибылей и убытков (ст. 67.1). Число голосов каждого участника ООО на собрании пропорционально его доле в уставном капитале, у акционера – пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций. Принятие решения общим собранием общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в особом порядке: для ООО – путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом либо единогласно принятым решением общего собрания.
Между собраниями деятельностью ХО руководит наблюдательный совет, осуществляющий функции управления и контроля.
Руководят текущей деятельностью исполнительные органы, которые представлены единоличным (генеральный директор, президент, др.) или наряду с единоличным коллегиальным исполнительным органом (правление, дирекция, др.). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени ХО, в т.ч. представляет его интересы, совершает сделки, а также выдает доверенности на право представительства от имени ХО. Решения органов, принятые с нарушением закона и устава, нарушающие права и законные интересы участника ХО, могут быть признаны судом недействительными в порядке и на условиях, установленных ФЗ.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли участников.
ФЗ-14 от 08.02.1998 г. (ред. от 05.05.2014 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Учредители (не более пятидесяти) заключают письменный договор об учреждении ООО (ст. 89), где определяют свои обязательства по его созданию. Зарегистрированное в ЕГРЮЛ общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, – при последующем одобрении их действий общим собранием участников, после чего отвечает по собственным обязательствам всем своим имуществом ю.лица.
Участники ООО по обязательствам общества не отвечают и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью ООО в пределах своей доли; участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам ю.лица – в пределах стоимости неоплаченной части доли (ст. 87).
Учредители (участники) передают свое имущество ю.лицу в виде вклада в УК (п.1 ст. 66), утрачивая на него вещные права (собственником имущества становится создаваемое ими ООО) и приобретают связанные с их членством корпоративные (ст. 48,ст. 65.2) права.
Права: участвовать в управлении делами ООО; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией; обжаловать влекущие гражданско-правовые последствия решения органов ООО; требовать от имени ю.лица возмещения причиненных обществу убытков (статья 53.1); оспаривать совершенные ООО сделки и требовать применения последствий их недействительности. Порядок уведомления иных участников и общества о намерении обратиться в суд с иском (для их возможного присоединения к исковым требованиям) и др. права могут быть предусмотрены законом или уставом. Наряду с названными корпоративными правами участник ООО также вправе (ст.67): принимать участие в распределении прибыли общества и ликвидационной квоты (части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами); требовать в судебном порядке исключения другого участника из общества с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей создания, в том числе грубо нарушая обязанности, предусмотренные законом или уставом.
Обязанности: участвовать в образовании имущества ю.лица, в частности, вносить вклады в уставный капитал в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены уставом, и вклады в иное имущество ХО; участвовать в принятии решений, без которых ООО не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ООО, и действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей его создания; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ООО.
Уставный капитал (ст. 66.2) составляется из номинальной стоимости долей участников, его минимальный размер установлен ФЗ и оплачивается при создании ю.лица только денежными средствами. Неденежные вклады в УК оценивает независимый оценщик, который солидарно с внесшим вклад участником при недостаточности имущества общества несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка вклада. Если иное не предусмотрено ФЗ, учредители обязаны оплатить не менее трех четвертей УК до госрегистрации общества, а остальную часть УК – в первый год его деятельности. До полной оплаты доли каждый из участников солидарно отвечает по обязательствам ООО в пределах стоимости неоплаченной части своей доли. «Для банковских, страховых организаций, для организаций, подвергающихся специальному лицензированию, для профессиональных участников финансового рынка требования об уставном капитале устанавливаются специальными законами. …там идет речь об уставном капитале, исчисляемом сотнями миллионов рублей, и довольно строгие правила о том, как образовывать этот уставный капитал. В частности, его нельзя образовать за счет заемных и других привлеченных средств и должны соблюдаться др. требования»[1].
УК должен реально поддерживаться в размерах, указанных в уставе (на имущество названной стоимости рассчитывают кредиторы), поэтому введено понятие чистых активов. Чистые активы – балансовая оценка собственных средств ООО без учета долгов. Если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрированного размера УК, общество обязано зарегистрировать уменьшение УК до величины чистых активов и письменно уведомить кредиторов, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков. Если стоимость чистых активов станет меньше минимального размера УК, ООО подлежит ликвидации.
Увеличение размера УК допускается после полной оплаты всех его долей.
Объем правомочий участников пропорционален их долям в УК общества. Иной объем правомочий может быть предусмотрен уставом или корпоративным договором – со внесением сведений о наличии договора и о предусмотренном им объеме правомочий в ЕГРЮЛ. Долю определяют в процентах либо в виде дроби; размер и номинальная стоимость доли отражены в ЕГРЮЛ. Номинальная стоимость доли – ее первоначальная денежная оценка при внесении вклада в УК. Размер доли – соотношение номинальной стоимости доли участника и стоимости УК общества, определен в договоре об учреждении ООО или в решении единственного учредителя. Действительная стоимость долисоответствует части стоимости чистых активов, пропорциональной размеру доли. Участник ООО, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий др. участников или третьих лиц права участия, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли (п. 3 ст. 65.2).
Поскольку ООО – коммерческая корпорация, его участники реализуют право членства для управления имуществом ООО в целях извлечения прибыли. Доля участника предоставляет ему право голоса в пределах оплаченной части; прибыль (и убытки) по решению общего собрания распределяются между участниками пропорционально долям в УК.
С переходом доли переходят и корпоративные права (кроме дополнительных), поэтому переход доли участника к др. лицу детально регламентирован в ФЗ. Сделка по отчуждению и залогу доли в УК (ее части) третьему лицу подлежит нотариальному удостоверению, несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность сделки. Если отчуждение доли третьему лицу разрешено, участники (и общество – если предусмотрено уставом) пользуются преимущественным правом покупки отчуждаемой доли (ее части) по цене предложения третьему лицу или заранее определенной соглашением участников цене – пропорционально размеру своей доли. Участник, намеренный продать долю (ее часть) третьему лицу, обязан письменно известить об этом иных участников и общество. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки обладатели права могут потребовать в суде перевода на них прав и обязанностей покупателя.
Возможно исключение участникаиз общества в судебном порядке по иску др. участников: при грубом нарушении своих обязанностей; если лицо своими действиями (бездействием) существенно затрудняет деятельность общества либо делает ее невозможной – ст. 10 ФЗ и п. 35 Пост. Пленума Верх.Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ".
Участник ООО вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем: 1) подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность предусмотрена уставом;
2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом его доли в случаях, предусмотренных п. 3 и 6 ст. 93 ГК и законом об обществах с ограниченной ответственностью.
В названных случаях доля переходит к обществу с момента получения обществом такого заявления (требования). Участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества. По общему правилу действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его УК; если разницы недостаточно, ю.лицо обязано уменьшить свой УК на недостающую сумму. Сложность в том, что при производстве выплаты размер УК не может стать меньше минимального, т.к. минимальный размер УК общества предназначен для его кредиторов, а не для выбывающих участников. Поэтому при необходимости произвести выплаты нескольким участникам общества, они также производятся только за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и минимальным размером его УК. При этом разницы может быть недостаточно на полные выплаты всем выбывающим участникам, поэтому общество вправе произвести выплаты не в полной сумме, а пропорционально размерам долей (или частей долей), принадлежащих этим участникам общества. Кроме этого общество не вправе производить расчеты с выбывающим участником, если на момент выплаты (выдачи имущества в натуре) оно отвечает признакам банкротства либо в результате выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки у общества появятся. В названных случаях ООО на основе письменного заявления, поданного в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицу, вышедшему из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в УК общества (переход корпоративных прав в вещные « не состоялся» из-за недостатка имущества).
Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций и составляется из номинальной стоимости приобретенных (т.е. оплаченных) акционерами акций.
ФЗ-208 от 26.12.1995 г. (ред. от 28.12.2013г.) «Об акционерных обществах».
Учредители АО могут оплачивать акции деньгами, ценными бумагами, др. вещами или правами, имеющими денежную оценку. Акции должны быть ими полностью оплачены в течение года с момента регистрации ю.лица, если меньший срок не предусмотрен договором о создании АО. Оплаченные акции удостоверяют корпоративные права акционера по отношению к АО.
Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам АО и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью АО, в пределах стоимости принадлежащих им акций Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Формирование УК акционерного общества существенно отличается от формирования УК в ООО. Поскольку акция – ценная бумага, эмиссию (т.е. выпуск в обращение) которой вправе осуществить лишь признанный законодателем субъект гражданского права, регистрирующий орган вносит вновь учреждаемое АО в ЕГРЮЛ до оплаты акций – чтобы АО как ю.лицо осуществило их эмиссию. Итак, на момент регистрации АО еще нет акций, но в трехмесячный срок с момента регистрации АО должно осуществить эмиссию акций и разместить их среди учредителей для оплаты установленной соответствующим ФЗ части их стоимости. В этот период АО не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества, т.к. реально имущества у ю.лица пока нет.
Правовой статус АО, а также права и обязанности акционеров зависит от отнесения общества к числу публичных. Публичным является АО, акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в акции, размещаются путем открытой подписки или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. В фирменном наименовании такого АО есть указание, что общество является публичным. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, в устав и фирменное наименование которых внесено указание, что общество является публичным (ст. 66.3) – со дня внесения в ЕГРЮЛ в фирменное наименование АО такого указания. Приобретение непубличным акционерным обществом статуса публичного влечет недействительность положений устава и внутренних документов общества, противоречащих правилам о публичном акционерном обществе. Особенности публичного АО: Образуется коллегиальный орган управления. Реестр акционеров ведет независимая лицензируемая организация. Нельзя ограничить количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарную номинальную стоимость и максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. В уставе нельзя предусмотреть необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций. Не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций, кроме преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг. К исключительной компетенции общего собрания акционеров уставом публичного АО не может быть отнесено решение вопросов, не отнесенных к таковой в соответствии с ГК и законом об акционерных обществах. АО обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.
Характер и объем прав акционера зависит также от типа и категории акций, а также от их количества. Акция – учитываемая в реестре именная ценная бумага, удостоверяющая права членства акционера по отношению к АО. В реестре указаны сведения о количестве и категориях акций, записанных на имя акционера, что подтверждает выписка из реестра; отказ от внесения такой записи в реестр можно обжаловать в суд. Максимальный объем прав на участие в управлении дают обыкновенные (голосующие) акции (ст. 31 ФЗ), держатели которых принимают участие в общем собрании с правом голоса по всем вопросам. Достоинство привилегированных акций (ст. 32 ФЗ) – гарантированная выплата дивидендов, т.к. при отсутствии прибыли дивиденды по ним выплачивают за счет ранее сформированных специальных фондов. Владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса только при решении вопросов о реорганизации, ликвидации АО и о внесении в устав изменений и дополнений, ограничивающих их права, а также в период невыплаты дивидендов.
АО вправе (ежеквартально, раз в полгода, раз в год) принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачивают из чистой прибыли АО за текущий год. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. При невыполнении этой обязанности владельцы привилегированных акций, вправе участвовать в общем собрании, голосуя по всем вопросам его компетенции, – т.е. участвуют в управлении. Это право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по акциям в полном размере (для владельцев кумулятивных привилегированных акций – с момента выплаты всех накопленных по ним дивидендов в полном размере). От категории и типа акции зависит также установленная ст. 23 ФЗ очередность распределения между акционерами ликвидационной квоты.
Акционер при выходе из общества не требует выплат от АО, в связи с чем выход акционера не отражается на размере УК. Корпоративные права акционеров по отношению к АО удостоверяются акциями, передача оплаченных акций означает передачу этих прав. Обязанность выкупа акций акционерным обществом предусмотрена как исключение: во-первых, ст. 72 и 75 ФЗ «Об АО». Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в случаях: а) реорганизации АО или совершения крупной сделки, если они голосовали против принятия этих решений либо не принимали участия в голосовании; б) внесенияв устав изменений или утверждения устава в редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании; во-вторых, нормами главы Х1.1 ФЗ «Об АО» – если совокупная доля акций у Приобретателя и его аффилированных лиц[2] () превысит 30, 50, 75 или 95 % всех акций АО. Такой Приобретатель должен приобрести все акции, если ему их предложат выкупить остальные акционеры. Если лицу удалось приобрести более 95% общего количества акции АО, приобретатель получает право принудительного выкупа у акционеров принадлежащих им ценных бумаг по рыночной стоимости.
Хозяйственное партнерство – организационно-правовая форма коммерческой корпорации. Отвечает потребностям инновационной деятельности в сфере финансирования научных исследований и внедрения изобретений, поскольку связана с высоким риском неполучения доходов по инвестициям. В силу рискового характера деятельности партнерство не может быть учредителем (участником) других ю. лиц, за исключением ассоциаций и союзов.
ФЗ-380 от 03.12.2011г. «О хозяйственных партнерствах» (ред. от 23.07.2013 г.)
Учредительный документ – устав, но обособленным имуществом является складочный капитал, первоначально формируемый за счет вкладов учредителей.
Создается двумя или более учредителями – ю.лицами и (или) физическими лицами, максимальное число участников – 50. По единогласному решению всех участников возможен прием новых членов, при этом в соглашении об управлении партнерством может быть предусмотрено дополнительное ограничение общего количества участников (т. е меньше 50).
Правоспособность общая – может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых не запрещенных ФЗ видов деятельности, но предмет и цели деятельности могут быть ограничены как уставом, так и соглашением об управлении партнерством, что превращает правоспособность в специальную, целевую и отражается на действительности заключаемых сделок.
Ограничение ответственности участников партнерств объединяет хозяйственные партнерства с хозяйственными обществами: его участники не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов. При этом само партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Между тем, В ФЗ о хозяйственных партнерствах не указан минимальный размер складочного капитала, гарантирующий интересы кредиторов.
В качестве вклада в складочный капитал наряду с деньгами, др. вещами могут быть внесены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, и приравненные к ним средства индивидуализации ю. лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. Вклад может быть внесен в виде разовой выплаты либо путем ежемесячных, ежегодных и т.д. последовательных вложений. (пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ о хозяйственных партнерствах).
Имущество, переданное участником в качестве вклада в складочный капитал, а также произведенное (приобретенное) партнерством впоследствии, принадле