Тема: «Авторское право. Патентное право»
Изначально планировалось, что нормы об интеллектуальной собственности будут в части III (третьей) ГК РФ, но не могли договориться о регулировании и поэтому приняли 3-ю часть без интеллектуальной собственности.
Четвёртая часть представляет систематизацию и кодификацию нормативно-правовых актов, которые регулировали отношения в сфере интеллектуальной собственности ранее (практически ничего нового в четвёртой части нет по сравнению с предыдущим регулированием).
IV часть ГК РФ регулирует правоотношения, связанные с регулированием и охраной объектов интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности (ст. 1225):
· Объекты авторского права;
· Объекты патентного права;
· Средства индивидуализации юридических лиц.
Большой массив международный актов в правовом регулировании (которые мы разберём на международном частном праве).
Авторское право.
Главы 69, 70.
Объекты авторских прав: произведения науки, искусства и литературы.
Признаки:
1) Это результат творческой деятельности. Любая деятельность, за исключением неосознанных действий и действий, которые являются простым повторением.
2) Объективная форма выражения: письменная, устная, изображение, звук, объёмная пространственная форма и другое.
Статья 1259 ГК РФ – должна быть возможность восприятия творческого труда другими лицами. Неважно восприятие другими лицами – было оно или нет, главное, чтобы была возможность восприятия другими лицами. Поэтому охраняется как обнародованное, так и необнародованное.
Авторские права возникают автоматически с момента создания произведения в объективной форме, не требуется оформления и регистрации (возникают проблемы с точки зрения доказывания).
Такой подход не ограничивает круг объектов авторского права. Поэтому ряд объектов, подходящих к объектам авторского права, не регулируется авторским, а регулируются патентным или законом о товарном знаке (ст. 1259 – перечень того, что не охраняется авторским правом).
Есть нормы, регулирующие отдельные объекты авторских прав (например, статьи 1260-1264 ГК РФ).
Пункт 7 ст. 1259 ГК РФ – комментировать его не получается.
Исключительное право на объект авторского права никак не связано с правами на материальный носитель, в котором оно выражено.
Объектами авторского права является произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.
Субъекты:
1. Автор – физическое лицо, которое своим творческим трудом создало произведение.
Соавторство. Статья 1258 ГК РФ. Оно бывает двух видов:
1) Раздельное соавторство – есть часть, принадлежащая конкретному автору;
2) Не раздельное. Нельзя выделить отдельную часть, принадлежащую конкретному автору.
Использование произведения в целом требует согласия всех. Использование отдельных частей возможно при раздельном соавторстве с согласия автора кусочка.
2. Иные правообладатели – права авторов могут переходить и другим лицам (путём заключения договора, наследования, реорганизации).
Статья 1295. Служебные произведения – создание при исполнении трудовых обязанностей или исполнении служебного задания работодателя. При этом автор – работник. А исключительные права – у работодателя (если работодатель не использует произведение, то исключительные права возвращаются автору).
3. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими правами. Статьи 1242-1244 ГК РФ.
Если автор не может (или не хочет) реализовывать свои права, то специальные некоммерческие организации реализуют его права от имени и в интересах автора.
Они, по общему правилу, действуют на основании договора с автором.
Допускается создание аккредитованных организаций (пройдя процедуру аккредитации) статья 1244 ГК РФ.
В статье 1244 ГК РФ предусмотрено шесть (6) направлений. По каждому направлению может быть одна аккредитованная организация (максимум – шесть, но может быть меньше, если одно будет аккредитована по нескольким направлениям).
Аккредитованная организация может защищать права авторов без договора.
Права.
- Исключительное право.
- Иные права.
Исключительное право.
Статьи 1229-1233 ГК РФ, статья 1270.
Исключительное право – право на использование произведения любым способом (или разрешать его использовать другим лицам) (имущественное право).
Раньше все права в сфере авторского права делились на имущественные и неимущественные. Сейчас исключительное право заменило все имущественные права.
Раньше был перечень исключительных прав, он был закрыт и он ограничивал способы использования, теперь все эти права являются видами пользования (правомочия), входящими в исключительное право (теперь перечень не исчерпывающий).
Поскольку исключительное право имущественное – то оно имеет денежную оценку и может быть передано другому лицу.
Иные права.
Раньше они назывались личные неимущественные права. Статья 1255 ГК РФ.
Иные права:
а) Право авторства статья 1265 – право признаваться автором.
б) Право на имя – при каждом использовании произведения должно быть указано имя (хотя обнародование произведения по желанию автора с указанием имени, без имени, под псевдонимом или можно не указывать вообще).
Пункты а) и б) – это личные неимущественные права, которые принадлежат только автору, они неотчуждаемы и непередаваемы.
в) Право на неприкосновенность произведения. Статья 1266 ГК РФ. Право автора требовать, чтобы произведение использовалось в неизменённом виде (в том, в каком оно было создано, без изменений, сокращений и дополнений. Снабжение иллюстрациями, комментариями и смотреть дальше по статье – только с согласия автора).
Традиционно это право имело личный характер, но это право не прекращается со смертью автора.
Правообладатель исключительного права после смерти автора должен дать (требуется его) согласие на внесение изменений, дополнений, иллюстраций и т.д. Природа этого права непонятна. Практически понятно как норма работает, но с точки зрения теории оно абсолютно непонятно.
г) Право на обнародование произведений – ранее также было личным неимущественным – действия, делающие произведение впервые доступным для неопределённого круга лиц.
Автору принадлежит право на обнародование. Если им было передано исключительное право, то по умолчанию передаётся и право на обнародование. И в случае смерти также право на обнародование у того, у кого исключительное право.
Вопрос – зачем выделить это право отдельно? Если по сути это правомочие в исключительном праве? Так что личным оно точно не является. А имущественным!
д) Право на отзыв.
Исключительное право: срок равен жизни автора плюс 70 лет (статья 1281 и 1282 статья) последствия истечения срока – произведение переходит в общественное достояние; его может использовать любое лицо, без уплаты вознаграждения.
Но право на авторство, имя и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.
Исключительное право предполагает использование произведения только с согласия обладателя исключительного права и с выплатой ему вознаграждения. Но есть ограничения исключительного права: ст. 1280, 1272 ГК РФ.
Репродуцирование – воспроизведение копий произведения (ксерокс).
Последствия нарушения исключительного права: мера ответственности – возмещение причинённых убытков. Требования прекратить незаконно использование произведения. Изъять материальный носитель.
Но поскольку убытки трудно доказуемы, правообладатель может требовать компенсации за каждый случай нарушения его прав (от 10 тысяч до 5 миллионов, определяет суд).
Смежные права – самостоятельно. Они существуют параллельно с авторскими, связаны с ними.
Появились новые смежные права:
1) Право изготовителя базы данных – помимо авторского права на произведения в базе и авторского права на компоновку (составления) базы данных, иногда появляются смежные права у составителя (изготовителя базы данных) на произведения в базе данных.
2) Право публикатора (параграф 6) – если произведение не было обнародовано и срок исключительного права истёк, то лицо, которое нашло и опубликовало это произведение получает на него исключительное право на срок 25 лет.
Знак охраны смежных прав: ®.
Знак охраны авторских прав: ©.
Смежное право составителя базы данных на тот материал, который в базе есть. Он всегда имеет право на структуру, на то, в каком виде эта база. На материал, который находится в базе данных, составитель не может получить авторские права – они принадлежат другим лицам, но он может приобрести смежные права (если база данных требует существенных материальных, финансовых, организационных и иных затрат). Поэтому достать и использовать из базы данных какие-то данные можно только с согласия составителя базы данных, и плюс ещё – автора данных согласие тоже нужно.
Предполагается, что если база данных составляет не менее 10 000 чего-то, каких-то единиц (материала), то это уже сложная и требует существенных затрат – это как презумпция.
Право публикаторов.
Параграф 6 этому посвящён.
Если произведение авторского права, объект авторского права не был обнародован и при этом срок его охраны истёк (написали стишок, положили в стол, автор умер, семьдесят лет прошло…), то лицо, которое этот объект нашло и обнародовало его – оно получает исключительное право на это произведение (но не авторское право; исключительное право закончилось, но личное-то осталось).
Это ограниченное право – 25 лет. Использование этого произведения нужно согласие публикатора и выплачивать ему вознаграждение.
Ну и всё, про смежные нам больше рассказывать не будут. Они охраняются как авторские – точно также.
Охрана смежных прав тоже может быть визуально видна (не знаком копирайта, а знаком “R”, он так выглядит: ®).
Патентное право.
Объекты патентного права. Их всего три (в чистом патентном праве, перечень, в отличие от авторского права, закрытый):
· Изобретение;
· полезная модель;
· промышленный образец.
Мы в детали не лезем патентного права, ибо чтобы их знать, нужно всю жизнь этим заниматься. Поэтому – общие принципы, общий подход.
Но есть ещё охрана некоторых объектов, которая тождественна патентному. К примеру, охрана селекционных достижений.
Сами чисто патентные права. Поскольку объектов закрытый, замкнутый перечень, поэтому важно разобраться в каждом объекте, что он из себя представляет.
Изобретение – это основной объект (можно сказать, что самый распространённых – хотя, может, это и не совсем верно).
Прежний патентный закон, по сути, воспроизводится в кодексе. А этот закон был, по сути, переводом международного проекта, разрабатывали закон для развивающихся стран, впервые разрабатывающих патентное право. Это – отпечаток международно-правовых актов, клише этих актов. Поэтому сама по себе стилистика и изложение текста своеобразны – ведь это перевод, да и международные акты весьма своеобразны.
Закон говорит, что изобретение – это некое техническое решение задач. Причём это техническое решение, относящееся к продукту или способу.
Отсюда понятно, что объектом могут быть либо продукты, либо способы.
К продуктам относятся следующее (речь не идёт о колбасе): устройства, вещества, штаммы микроорганизма и культуры клеток растений и животных.
Устройства – это чисто техническое решение (некая вещь). Штаммы микроорганизмов – это культуры микроорганизмов, наследственно однородные (бациллы какие-то, которые вырастили). И здесь важно – культуры клеток, а не сами растений и животные (это охраняется охраной селекционных достижений), а вот если часть животного (именно животного, а не человека – запрещаются манипуляции с клетками человека, генами его; в общем, если глаз животного вырастили и он на вас смотрит и моргает – то это подпадает под патентное право).
Способ – образ (процесс) действий над материальном объектом с помощью материальных средств. Можно запатентовать, если вы всякими шахер-махер, разные «Е» добавляем и получаем конфету – это можно охранять. А вот если мановением руки мы превращаем воду в вино – это не патент, ибо нужно материальным объектом воздействовать.
Есть перечень того, что не может быть объектом изобретения. Статья 1350, обратить внимания на пункт 5. Не охраняются правила и методы игр, сорта растений, топологии интегральных микросхем… В общем, много. К примеру, решения, которые касаются только внешнего вида. Программы для ЭВМ…
Тут два варианта: тут либо это вообще охранять невозможно, либо охраняется чем-то другим.
Плюс общее ограничение – про клонирование и так далее. Это не охраняется.
В отличие от объектов авторского права патентная охрана – это очень формализованная охрана. Авторское право возникает после создания и вне зависимости от того, признан оно достойным охраны или нет.
А вот патентная охрана только в случае, когда объект признан достойным охраны.
Критерии патентоспособности (некие условия нужно выполнить, чтобы стать объектом патентной охраны).
Условия, которые предусмотрены для охраны:
1) Новизна. Речь идёт об общемировой новизне, хотя патентная охрана – исключительно государственный институт, только в рамках одной страны. Новое произведение означает, что оно неизвестно из уровня техники, в этот уровень техники входят все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета на изобретение (то есть в открытых реестрах надо смотреть, а если в секретных – то можно патент).
2) Промышленная применимость. Изобретение является промышленно применимо, если оно может быть использовано в промышленности, с/х и в других отраслях (в общем, главное, чтобы оно вообще могло быть где-то использовано).
3) Изобретательский уровень. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.
Общепатентное изобретение охраняется 20 лет.
Полезная модель – следующий объект патентного права.
Особенности лексики: слово «полезная модель» не значит ничего, это никакая не модель и польза её относительная. Да и промышленный образец означает что-то другое.
Полезная модель – это техническое решение задачи, относящееся к устройству.
В отличие от изобретений, объектом полезной модели не могут быть вещества, штаммы и так далее – могут быть только устройства.
Охрана предоставляется только если есть два критерия патентоспособности:
1. Новизна.
2. Промышленная применимость.
Определяются эти два критерия также как и для изобретений – оцениваются также.
Но нет такого критерия, как изобретательский уровень.
Такой объект, как полезная модель, часть именуют «маленькое изобретение, почти изобретение», оно почти изобретение – но ещё не совсем. В общем-то, разница только в одном – в этом третьем критерии – в изобретательском уровне.
Скажем, если вы что-то сделали, и это очевидно вытекало для специалиста, но никто так не делал просто потому, что нафиг это никому не было надо.
Пример: коврик для вытирания ног (на него есть патент, зарегистрированный где-то во Франции). Песок, который сыпется, сыпется на землю и неудобно убирать. А если мы приклеим туда целлофан – то удобнее будет вытряхивать. Поэтому новизна есть, промышленная применимость тоже, а вот изобретательского уровня нет, ибо очевидно всем (поэтому патента нет, но у нас зарегистрирована полезная модель).
Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарного производства, определяющее его внешний вид.
Для охраны промышленного образца требуются два критерия:
1) Новизна.
2) Оригинальность.
Новизна означает, что совокупность существенных признаков промышленного образца неизвестна из уровня техники (мировая новизна, сведения, ставшие общеизвестными в мире – тоже учитываются). В общем, просто из сведений, ставших общедоступными в мире.
Существенными являются признаки, которые определяют эстетические или эргономические особенности изделия.
Оригинальность означает, что эти существенные признаки являются результатом творческого труда.
Промышленный образец – это способ охраны промышленного дизайна. Он призван обеспечить охрану дизайна.
В кодексе прямо говорится, что если внешний вид изделия обусловлен лишь его техническими функциями, то это не охраняется (пример – гайка, её вид таков лишь потому, что её так закручивать удобнее).
Внешний вид связан с двумя вещами: эстетикой (то, как это выглядит) и эргономикой (то, насколько это удобно).
Внешний вид – это форма, орнамент, сочетание цветов…
Пример промышленного образца: стеклянная бутылка, светлого стекла, с покатыми очертаниями (не резкими), на завинчивающейся пробке коричневого цвета (землисто-коричневого цвета с лёгкой краснотой – там какое-то сложное для него название), по горлышку верёвочка надета, а на верёвочке висит овальная фиговина бумажная с некой текстовой надписью. На бутылке наклеена прямоугольная этикета в сочетании цветов зелёный, жёлтый, белый и соответствующая надпись относительно продукта, касающееся содержимого этой бутылки. Этот объект – бутылка для водки с названием «Зелёная миля», при этом есть у кого-то товарный знак «Зелёная марка» (они похоже, но это другое).
Вопрос – относительно соотношения способов индивидуализации таких как товарный знак и промышленный образец (но туда лучше не лезть).
На полезную модель – 10 лет, на промышленный образец – 15 лет действует.
Процедура патентования у нас стандартная, как для большинства стран.
Вопросами о выдаче патентов занимается федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – на сегодня это ФИПС (федеральный институт промышленной собственности, в Москве расположено).
Для того, чтобы получить патент, необходимо подать заявку на получение патента.
Заявка эта включает в себя несколько документов (то есть сложная такая заявка). В неё, во-первых, включается само заявление о выдача патента (на имя кого патент должен быть выдан…). Туда также включается некое описание объекта (изобретения, полезной модели или промышленного образца). Для изобретений и полезных моделей в составе заявки подаётся формула (соответственно изобретения или полезной модели), подаются реферат и чертежи, если они необходимы (только когда они нужны, если патентуете штамм микроорганизма или вещества – то не надо).
Для промышленного образца подаётся также, если необходимо, чертёж. Но вместо реферата или формулы для промышленного образца передаётся перечень существенных признаков (конфигурация, орнамент…) и комплект изображений.
Тут нужно краткое словесное описание изобретения. Причём часто в этой формуле (это не математика) присутствуют отграничительные и отличительные (что есть общее в форме и что новое, особенное).
Формула изобретения: изобретение, представляющее собой цилиндр из пластика, один торец которого наглухо закрыт, по периметру которого (по окружности, боковой поверхности) имеются прорези треугольной формы расположенные в несколько рядов начиная от открытого конца этого цилиндра, предназначены для помещения бытовых отходов (это отграничительная часть была – в ней общее описание объекта как родового), отличающиеся тем, что при помещении в ёмкость иных предметов объект издаёт звук «чвак» (а это отличительное – то, что свойственно только ему).
Ещё пример: металлический штырь с плоской шляпкой (общая часть – гвоздь), отличающийся тем, что вне зависимости от силы и направления удара в материал он не проникает.
Может быть несколько объектов зарегистрировано, поэтому можно указывать: изобретение пункта 1, отличающееся тем, что кроме звука «чвак» он ещё и подпрыгивает.
Реферат – это более подробное описание, чем формула.
Все эти документы подаются в соответствующий орган, при этом требование, что в одной заявке один объект (требование единства). Это оплачивается госпошлиной.
По дате подачи заявки устанавливается приоритет изобретения, промышленного образца или полезной модели. Именно на эту дату потом смотрят про когда стало известно.
Патентная охрана – она сугубо национальная, но существует ряд документов международных, которые определяют порядок патентования, регулируют вопросы патентного права.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности (она основная, в ней более ста стран участвуют) и евразийская конвенция ещё есть. И там сказано, что если вы подали заявку на патент в одной из стран парижской конвенции и потом, после некоторого времени, вы подали заявку и у нас, в России, то приоритет может быть определён по дате подачи первой заявки в одной из стран парижской конвенции (конвенционный приоритет, позволяет сдвинуть обычную дату приоритета).
По каждой поступившей заявке (если она принята) проводится так называемая «формальная экспертиза». В ходе этой формальной экспертизы осуществляется проверка заявки на требования, предъявляемые к заявке (то есть документы проверяются, чисто по формальным признакам).
Если формальная экспертиза проходит отрицательно – никаких патентов не будет. Если с положительным результатом, то по истечении 18 (восемнадцати) месяцев со дня подачи заявки (если она прошла формальную экспертизу) публикуются сведения об этой заявке (есть специальное издание роспатента, в нём и печатают).
По истечении – по общему правилу полтора года, но может быть ходатайство, чтобы пораньше.
После этой публикации с этой заявкой и со всеми приложенными к ней материалами может ознакомиться любой лицо. До этого момента заявка представляет из себя тайну и никто не может с ней ознакомиться.
А дальше по ходатайству заявителя или иных лиц проводится экспертиза объекта (изобретения, полезной модели) по существу. В заявке можно указать такое ходатайство об экспертизе.
Срок – три года для обращения об экспертизе по существу. И в этой экспертизе по существу и проверяется, а выполнены ли те самые требования патентоспособности, которые в законе требуются для этого объекта. Соответственно, положительная экспертиза – то выдача патента, отрицательная – не выдают.
Экспертиза по существу не проводится для полезных моделей. Для полезных моделей патенты выдаются по результатам проведения формальной экспертизы.
А если в течение трёх лет ни от кого не приходит ходатайства о проведении экспертизы по существу, то она и не проводится и патент не выдаётся.
Формула изобретения определяет объём охраны, объём патента. Все чертежи и так далее – это только для понимания и толкования. Поэтому если сравнивают в отношении новизны, то сравнивают только то, что указано в формуле (не указал какой-то признак – значит, следующий может зарегистрировать практически то же изобретение, но с указанием этого нового признака).
Статья 1363. Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец возникает со дня подачи заявки, то есть в ретроспективном характере – в том числе и на время до выдачи патента. И поэтому срок действия патента исчисляется не со дня его выдачи, а со дня подачи заявки. И исключительное право возникает с даты подачи заявки, а не выдачи патента.
Статья 1392. Временная правовая охрана. Изобретению, на которое подана заявка, со дня публикации сведений о заявке до дня публикации сведений о патенте предоставляется временная правовая охрана в пределах формулы. В общем, после получения патента за это заплатить надо будет – пользоваться можно, но платить нужно.
В патентном праве есть понятие «право преждепользования». Статья 1361. Если лицо до даты закрепления приоритета на изобретение, полезную модель или промышленный образец добросовестно использовала независимо от автора тождественное решение или сделала к тому необходимые приготовления, то оно сохраняет своё право пользования без возможности расширения объёма использования и невозможность уступки своих прав.
Но здесь важно – до даты приоритета нужно использовать, если же после даты приоритета до даты публикации заявки – то нельзя.
Патентное право (продолжение).
Субъекты:
1. Автор – физическое лицо, которое своим творческим трудом создало объект патентного права.
Соавторы – лица, которые совместным творческим трудом создали объект патентного права.
Автору принадлежит основное право – обратиться за регистрацией патента.
Правопреемники автора – по договору, наследство, реорганизация и другое.
2. Если объект создан в порядке исполнения служебного задания (по заданию работодателя), право авторства принадлежит работнику, создавшему объект, а право на получение патента и исключительные права из него – работодателю При этом автор может требовать вознаграждение за использование патента (возникновение связано с фактом использования патента), если объект не патентуется, но используется в тайне, то это НОУ-ХАУ, также уплачивается вознаграждение. Если работодатель ничего не делает с объектом, то возможен обратный переход исключительных прав к автору (если в течение 4 месяцев не подана заявка на патент, не объявлено, что будут испытывать в тайне, то исключительные права переходят к автору; но при этом работодатель сохраняет возможность его использовать ст. 1370 ГК РФ).
Статьи 1371-1373 ГК РФ.
Общее правило: стороны заключают договор, по которому создаётся объект, который будет патентоспособен:
а) Если объект в договоре заранее не предполагался, а получился в ходе деятельности по договору, то право на получение патента у лица, исполнявшего договор, создавшего объект.
б) Если объект был результатом договора, в нё1м было предусмотрено создание этого объекта, то право на патент – у заказчика, а не у автора.
Из пункта б) следует:
3. Субъект – заказчик по договору.
4. ФИПС – выдаёт патенты.
Патентные права.
1) Исключительное право использовать объект любыми способами. В ГК есть примерный перечень. Исключительное право приобретает патентообладатель.
2) Право авторства.
Исключительное право – это ещё и обязанность. Лицо, обладающее исключительным правом, обязано использовать запатентованный объект. Если патент не используется, то орган, выдавший патент, может прекратить его правовую охрану.
Интеллектуальные права могут возникнуть из договора, кроме того они могут сами стать объектом договора:
1. Договор об отчуждении исключительного права.
2. Лицензионные договоры.
Договор об отчуждении исключительного права – правообладатель уступает исключительное право другому лицу, при этом правообладатель утрачивает это право. Договор возмездный (хотя возможно безвозмездное отчуждение), в письменной форме (если сам объект возник в результате регистрации, то договор также подлежит регистрации).
Статьи 1234-1237.
Существенные условия – предмет, цена. Другое регулирование – общие нормы об обязательствах (по сути – это обычная купля-продажа имущественного права, но поскольку договор сформулирован как самостоятельный к нему формально нельзя применять нормы о купле-продаже).
Лицензионный договор.
Правообладатель предоставляет другому лицу возможность использовать исключительное право, при этом не теряя этого права сам:
а) Исключительная лицензия – правообладатель разрешает другому лицу использование соответствующего объекта, но не может выдавать лицензию другим лицам.
б) Неисключительная – по общему правилу применяется. Лицензия может быть выдана многократно.
В лицензии может быть закреплены отдельные правомочия в рамках исключительного права (сможет использовать произведение только способами, указанными в договоре).
Договор возмездный, цена – существенное условие.
Территория, на которой осуществляются действия – существенное условие, хотя если оно не указано, то территория использования лицензионного объекта – РФ, поэтому никакое оно не существенное условие.
Договор срочный, если срок не определён, то 5 (пять) лет (не существенное условие).
Срок не может быть дольше срока исключительного права.
Вопросы из программы (где 129 вопросов). Исключаются вопросы: 17, 19, 47, 50, 53, 60, 115, 116.
Изменятся вопросы: К 85 добавится «Страхование вкладов граждан в банках РФ». Это две статьи из кодекса: случаи общего страхования, а затем подробно этот вопрос.
117: вместо него договор об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры.
На экзамене можно пользоваться программой – если нужно.
Приходим к 18:40, закончим максимум в 21:30.
Экзамен проходит так: письменно, но с устными вопросами, если по написанному что-то непонятно.
Остался вопрос про электроснабжения. Но – только в пределах кодекса. Здесь нужно общую характеристику и объяснить, чем отличается. Здесь потребляется результат деятельности (ибо электроэнергия сама не появляется), так что здесь не совсем уж и купля-продажа, может быть ближе подряд там. Но здесь нет задания одной из сторон, характерной для подряда. Поэтому здесь всё же скорее продажа специфичного товара. Для закона электроэнергия в розетке – специфичная, но вещь.
Поставщик энергии и сетевой оператор. Поэтому договор может быть как договор энергоснабжения и обычный договор купли-продажи электроэнергии. В энергоснабжении не только продать энергию, но и подать. А если продавец электроэнергии один, а сети, по которым подают – другой, то тут два договора: отдельно продажа энергии и отдельно транспортировка и подача её по сетям.
Договор предполагает наличие сети, по которой передаётся электроэнергия. А также предполагается наличие энергопринимающее устройство (та же розетка). Если нет энергопринимающего устройства, то договор не заключат.
Договор публичный.
Для гражданина договор считается заключённым с момента первого фактического присоединения к сети (то есть договор может не оформляться).
Эта сфера очень специфичная и в ней очень много деталей.
Существенное условие – наименование и количество товара (как и в любой купле-продаже). Но есть некоторая особенность с количеством. Если это с юридическими лицами договор, то должен быть график подачи электроэнергии (то есть не просто количество, а количество с разбивкой по какому-то временному интервалу).
Качество подаваемой энергии определяет вид подаваемой энергии, так что это включается в наименование, хотя вообще закон прямо не требует, но из него это вытекает.
Права и обязанности.
Там есть некие особые требования к качеству. В связи с не качественностью поставляемого товара есть особые правила – если вам поставили некачественную энергию, то вы можете её не оплачивать. Но энергосберегающая может потребовать от вас стоимость неосновательного обогащения (напряжение 180, а не 220; если использовали, то с вас взыскивают – но по тарифам не за 220, а за 180).
Возмещение убытков ограничивается только реальным ущербом и энергоснабжающая организация отвечает только при наличии вины.
Вина энергоснабжающей организации презюмируется (насколько помнит лектор).
Коммерческая концессия.
К ГК есть такой договор. Какого чёрта он там делает – лектор объяснить не может. Ведь есть лицензионный договор. И эта коммерческая концессия была изменена в связи с принятием части 3 ГК РФ и там есть понятие лицензионного договора…
Но даже если лектор очень сильно напряжётся, он всё же не сможет назвать отличия.
Единственное отличие – он предполагает передачу не одного права, а комплекса исключительных прав, причём там конкретно указано, какие должно быть – хотя можно ещё и налепить всё, что хочешь (но что мешает в лицензионном договоре всё это включить – неизвестно).
Уступается за вознаграждение, уступающий может проверять, надлежащим ли образом используются эти исключительные права…
Концессия – это инструмент, который опосредует расширение некой рыночной деятельности.
Пример – заправки (скажем, Лукойл). Есть дядя Вася Пупкин, владелец заправки. С ним заключается договор, в котором ему разрешается использование комплекс исключительных прав (в том числе – право на товарный знак). Это ему позволяет вывесить соответствующую вывеску и, глядя на него, мы видим правообладателя.
Главное условие – он обязан соответствовать тем требованиям, которые правообладатель для него заложил (это могут быть требования к режиму работу, к качеству…).
Коммерческая концессия – это франчайзинг.
Капитализация платежей – если платежи месячные, то их можно выплатить единой выплатой – это капитализация.
Публичный конкурс и публичное обещание – это односторонние сделки.
Конкурс – это публичное обещание награда. Это односторонняя сделка – лицо обещает выплатить соответствующее награждение тому, кто совершит определённого рода действия и тот, кто первым это действие совершает, тот и получает награждение.
Может быть, это просто оферта, которая акцептуется конклюдентными действиями.
Конкурс от публичного обещания отличается тем, что в конкурсе выбирают. Обещание – кто первый найдёт собачку – тому 100 рублей. Кто лучше станцует джигу – 100 рублей дадут, то это конкурс.
Аренда земельных участков берётся из ЗК РФ, она имеет ряд особенностей – с предметом, субарендой, перенаймом и особенности со сроками регистрации (посмотреть ЗК РФ – там отличаются нормы). Плюс на арендатора естественно возлагается обязанность обеспечивать соответствующее использование земельного участка, ведь они имеют определённые категории использования и требования к ним и вообще использования к земле нужно соблюдать.
Здесь есть Пленум и есть информационное письмо (о государственной регистрации; об аренде). Пленум – о правах на общее имущество в зданиях. Там рассматриваются вопросы о возможности или невозможности сдачи в аренду частей зданий (крыш, потолков…).
Простое товарищество.
Это очень своеобразный договор, он многосторонний.
Его ещё называют «договор о совместной деятельности». Не путать с полным товариществом, которое есть юридическое лицо.
Это договор, они обязуются совместно действовать путём объединения имущественных вкладов для достижения цели.
Договор может быть срочным и бессрочным.
Договор консенсуальный, он многосторонний.
Насчёт возмездности – одна сторона другой ничего не должна, они не противостоят друг другу, они действуют сообща, вместе. Но и безвозмездности, конечно, тут тоже нет. Здесь вообще такая характеристика не нужна, так как нет никакого предоставления от одной стороны другой стороне. Здесь предоставление идёт в общую пользу, в общий котёл.
Существенным условием является определение вкладов участников. Причём в договоре стороны определяют эти вкладов в денежном выражении, но сами по себе вклады могут выражаться в чём угодно. Имущество, в качестве вклада вносимое, может быть любым (вещи, права требования, некие даже навыки, умения и знания, деловая репутация даже – всё, что угодно). Другой вопрос, что всё это «что угодно» должно подлежать оценке со стороны товарищей (ты знаешь столь много, оценим в 100 рублей…).
В качестве вклада я вношу право пользования земельным участком (скажем, права ренты), плюс какие-то ещё материалы. Ты вносишь свою работу. Мы объединились для общей цели – построить здание.