Социологический подход к пониманию права

Основные типы правопонимания (общая характеристика).

Правопонимание - представление о праве, попытка ответить на вопрос, что есть право.

1) Теория естественного права (представители: Сократ, Монтескьё, Дж. Локк, Вольтер и другие)

- считали право ничем иным, как духом справедливости - право, по мнению сторонников естественного права, даровано богом или природой, поэтому государство должно уважать и соблюдать естественные права и свободы человека (право на жизнь, личную свободу). Право - это духовное, идейное, нравственное начало. Право и закон могут не совпадать, однако государство должно возводить идеи естественного права в законах. Если закон несправедлив - то это и не право вовсе (неправовой закон).


2) Теория позитивного права (представители - Гегель, Иеринг)

- суть этой теории в том, что право - это есть закон, т.е. право рассматривается как система норм, выраженных в источниках права, установленных или признанных государственной властью, создание и изменение которых зависит только от воли законодателя. В этой теории право не отделимо от государства и функционирует благодаря государству.

3) Либертарно-юридическая теория (представители - Нерсесянц, Четвернин)

- данная теория появилась недавно, была разработана В.С. Нерсесянцем. Эта теория, по сути, пытается объединить позитивизм и естественную школу права. Здесь понятия закон и право также разделяются. Закон здесь признается правом, если он соответствует принципу формального равенства. Т.е. парвовая норма - это есть выражение свободы, а государство - это властная организация общества, которая должна эту правовую свободу обеспечивать.

Юридический позитивизм.

Теория позитивизма (Гегель). Право исходит от государства. Только государство формирует и поддерживает право. Этот регулятор - есть воля законодателя закрепленная в нормативных актах, и ничто больше не может быть его источником.

Исходным является представление о праве как о иерархичной системе норм, где на самом верху находится "основная норма", принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою законность в норме большей юридической силы (Кельзен).

Оппозиция естественному подходу к праву


25. Естественно-правовой подход к пониманию права.

Теория естественного права (Сократ, Монтесьё, Вольтер). Право возникает из самой природы, или даруется Богом. Это непреложная и неотчуждаемая справедливость, которая не зависит ни от чье воли и существует, исходит из самой природы человека.

Так как право даровано богом или природой,государство должно уважать и соблюдать естественные права и свободы человека (право на жизнь, личную свободу). Право - это духовное, идейное, нравственное начало. Право и закон могут не совпадать, однако государство должно возводить идеи естественного права в законах. Если закон несправедлив - то это и не право вовсе (неправовой закон).

Социологический подход к пониманию права.

Социологическая теория (Эрлих, Муромцев). Право - это не то, что задумано и не то, что записано, а то, что получилось в действительности. Право воплощается не в естественных правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в области должного, то право - в сфере сущего.


31. Закон: понятие, признаки, виды.

Закон - это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, регулирующий общественные отношения и принимаемый законодательным органом государственной власти в особом порядке.

Виды законов (в РФ):

1) Конституция - главный закон в государстве. Принята на всенародном референдуме 1993 года. Все нормативные акты РФ не должны противоречить Конституции.

2) Федеральные конституционные законы (ФКЗ) - обладают высшей, после Конституции юридической силой. Принимаются по вопросам, предусмотренных в Конституции РФ.

3) Федеральные Законы (ФЗ)

К законодательству субъектов РФ относятся:

1) Основные законы субъектов РФ (конституции или уставы);

2) Законы субъектов Российской Федерации.

Признаки закона:

Во-первых, они принимаются только законодательными (представительными) органами государственной власти или не­посредственно народом в порядке референдума.

Во-вторых, обладают высшей юридической силой.

В-третьих, регулируют наиболее важные основополагающие отношения.

В-четвертых, содержат нормы первичного, исходного харак­тера. Все иные акты призваны в основном детализировать и кон­кретизировать нормативные установления законов.

36. Гипотеза юридической нормы: понятие и виды.

Гипотеза ("если…") - элемент нормы права, который указывает на адресата нормы (субъекта) и условия, при которых норма подлежит применению (юридический факт).

Выделяют простые и сложные гипотезы.
1) Простая гипотеза предполагает какое-то одно условие, через которое применяется юридическая норма;
2) Сложная гипотеза – наличие двух или более условий (например, субъект преступления для уголовного права должен быть вменяемым и достичь возраста уголовной ответственности, а в некоторых случаях еще имеет значение профессиональная деятельность субъекта, его пол и т.д.)

37. Диспозиция юридической нормы: понятие и виды.

Диспозиция ("то…") - элемент нормы права, который содержит само правило поведения, которому должны следовать участники правоотношений

По характеру предписания диспозиции подразделяются на:

1) Управомочивающие - предоставляющие участникам право действовать определённым образом;
2) Обязывающие - устанавливающие обязанность совершать определённые действия (предпичывающие);
3) Запрещающие - устанавливающие запрет совершать определённые действия.

38. Санкция юридической нормы: понятие и виды.

Санкция ("иначе…") - элемент юридической нормы, который указывает на правовые последствия несоблюдения установленных требований - наступление юридической ответственности.

По степени определённости санкции разделяют на:

1) Абсолютно определённые – четко и в конкретной форме закрепляются вид и размер наказания(например, на какое-либо преступление предусмотрели наказание только в виде расстрела);

2) Относительно определённые – предусмотрены различные варианты в пределах санкций (например, от 6 до 15 лет лишения свободы за убийство без отягчающих);

3) Альтернативные – несколько видов неблагоприятных последствий (или, либо) но выбирается лишь один (например, санкция ч.1 ст.158 УК РФ "Кража" предусматривает в качестве наказания преступника либо штраф, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо лишение свободы - на усмотрение суда, исходя из личности преступника и обстоятельств совершения преступления).


39. Система права: понятие, признаки, элементы.

Системы права - это внутренняя структура права, выраженная в согласованности составляющих его норм, классифицируемых в свою очередь на отрасли, подотрасли и институты права. Нормы права, объединяясь, образуют институты права, которые, в свою очередь, составляют подотрасли и отрасли права.

Признаки системы права:
• 1) Складываются не произвольно, а в связи с состоянием системы конкретно-исторических общественных отношений;
• 2) Характеризуются внутренней согласованностью и единством;
• 3) Состоит из правовых норм, правовых институтов и отраслей права;
• 4) Характеризуются наличием прямых и обратных связей.


В структуру системы права входят:
1) Нормы права;
2) Институты права;
3) Подотрасли права;
4) Отрасли права.


40. Критерии отраслевого деления системы права.

Отрасль права - совокупность правовых норм и правовых институтов, регулирующих определенную сферу общественных отношений.

Отрасли можно разделить на 2 большие группы - материального права (уголовное, гражданское, конституционное) и процессуального права (уголовный процесс, гражданский процесс).

В основе деления системы права на отрасли лежит:
• - предмет правового регулирования - сфера качественно однородных общественных отношений, которая регулирует определенную отрасль права;
• - метод правового регулирования - совокупность приемов, способов, средств воздей-ствия права на определенную сферу общественных отношений.

42. Правовые институты: понятие и виды.

Институт права - совокупность правовых норм внутри какой-либо отрасли права, регулирующих какой-либо конкретный вид однородных общественных отношений. Например, в гражданском праве - институт купли-продажи, в конституционном праве - институт гражданства


Институты права классифицируются по отраслевой принадлежности исходя из того, что они входят в ту или иную отрасль права (или сразу несколько, см. ниже). Таким образом, все институты могут быть поделены на следующие группы:
• гражданские (гражданско-правовые)
• уголовные (уголовно-правовые)
• конституционные (конституционно-правовые)
• административные (административно-правовые)

Учитывая деление права на частное и публичное, можно также разделить институты на следующие группы:
Частноправовые институты:
• гражданские:
• трудовые:
• семейные:
Публичноправовые институты:
• уголовные (уголовно-правовые)
• конституционные (конституционно-правовые)
• административные (административно-правовые)

Кроме этого, можно по этому же критерию разделить институты на материальные и процессуальные.
Материальные институты:
• гражданские (гражданско-правовые)
• уголовные (уголовно-правовые)
и т.д.
Процессуальные институты:
• гражданско-процессуальные: институты исковой давности, представительства в суде и т.д.
• уголовно-процессуальные: институты мер пресечения, гражданского иска в уголов-ном процессе, следственных действий
и т.д.


44. Нормотворчество: понятие, принципы, виды.

Нормотворчество – это деятельность государственных органов (в случае референдума – всего народа) и должностных лиц по изданию, переработке и отмене нормативно-правовых актов. .

Принципы нормоотворчества – основные начала осуществления правотворческой деятельности:

1. Принцип законности – НПА должны проходить в определенной процедуре; приниматься компетентными лицами; принятые акты не должны противоречить конституции и действующего законодательства.

2. Принцип демократизма – позволяет эффективно выявлять истинные стремления и волю народа. Всенародное голосование (референдум) – один из способов придания нормативно-правовому акту высшей юридической силы.

3. Принцип связи с практикой – закон должен адекватно отражать общественные потребности.

4. Профессионализм субъектов правотворчества

Виды правотворчества:

1) Правотворчество государственных органов (парламент принимает законы, Президент издает указы, Правительство издает постановления и т.д.);

2) Санкционированное правотворчество. Государство управомачивает иные органы на издание норм права. Например, организации создают обязательные для работников правила внутреннего распорядка, за нарушение которых наступает дисциплинарная ответственность;

3) Народное правотворчество - референдум. Например, референдум проводится, когда принимается новая Конституция.


45. Стадии законотворческого процесса.

Первый – предпроектный этап – заключается в том, что в обществе выявляется потребность в урегулировании нормами права социальной проблемы.

Второй этап правотворчества называется проектным этапом. Этот этап разбит на несколько стадий.

- стадия законотворческой инициативы – разработка проекта нормативного акта и внесение его в правотворческий орган; проект подлежит обязательному рассмотрению, по нему должен быть дан письменный ответ (ГосДума РФ)

- рассмотрение проекта закона в комиссиях и комитетах законодательного органа - с целью проанализировать его содержание с разных позиций и предложить более совершенные средства правового воздействия (палаты парламента)

- обсуждение законопроекта - обсуждение законопроекта по палатам или на совместном заседании палат законотворческого органа. Цель такого обсуждения заключается в высказывании предложений, поправок и замечаний отдельными депутатами и фракциями (объединениями депутатов) парламента. Эта стадия может иметь два варианта развития:

а) принятие законопроекта в первом чтении;

б) возврат его на доработку с последующим прохождением процедуры обсуждения по комиссиям и комитетам парламента.

Окончательный этап – нормативно-правовой акт принимается окончательно, подписывается президентом, публикуется.

46. Система законодательства: понятие и соотношение с системой права.

Элемент система права – норма права. Элемент системы законодательства - статья нормативного акта. Система законодательства совокупность законов. В философском плане система права и система законодательства соотносятся между собой как содержание и форма. Система законодательства есть выражение системы права, ее объективи­рованная форма. структура права (его система) обусловливает его форму (систему законодательства) и неразрывно с ней связана.

Система права - содержание. Система законодательства – форма.

Система законодательства имеет сложную структуру и в зависимости от критериев можно выделить горизонтальное и вертикальное строение законодательства.

Вертикальное законодательство отражает иерархию государственных органов. Во главе системы нормативно-правовых актов Российской Федерации стоит Конституция, далее идут законы, указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты местных органов власти, локальные нормативные акты.

Горизонтальное законодательство принимается одним и тем же органом и регулирует одни и те же отношения.

Система законодательства первична. Сначала создают законодательство, потом появляется система права. Данная система является внешним выражением системы права. Система законодательства включает в себя различные отношения, которые могут регулироваться различными отраслями права.

47. Систематизация законодательства: понятие, цели, виды.

Систематизация законодательства – деятельность, направленная на совершенствование и упорядочивание правовых норм.

Цель: систематизация направлена на достижение внутреннего единства правовых норм, т.е. на устранение коллизий и пробелов в праве.

Известны три вида систематизации нормативных правовых актов: инкорпорация, кодификация и консолидация.

48. Кодификация законодательства: признаки, виды.

Кодификация – внутренняя и внешняя коренная переработка какой-либо отрасли права с целью создания кодекса. Устаревшие части нормативного акта утрачивают силу, вносятся новые нормы, создаётся общая внутренняя структура

В ходе кодификационных работ осу­ществляется не только классификация нормативных актов, но и внесение в их содержание существенных изменений и дополнений, отменяются устаревшие принципы и нормы, создаются новые.

Она может осуществляться только правотворческими органами госу­дарства и является разновидностью правотворчества.

Обычно в юридической литературе и практике различают несколько видов кодификации.

1. Всеобщая кодификация - принятие целой серии кодификационных актов по всем основным отраслям

2. Отраслевая кодификация – охватывает законодательство той или иной отрасли (например, уголовный или гражданский кодексы)

3. Специальная (комплексная) кодификация - это издание актов, регулирующих тот или иной правовой институт (например, таможенный кодекс, кодекс торгового мореплавания, кодекс об административных правонарушениях, и т.д.).


49. Инкорпорация законодательства: признаки, виды.

Инкорпорация основывается только на внешней систематиза­ции или простой классификации нормативных актов по опреде­ленным тематическим признакам: предметному и (или) хроно­логическому

Т.е. собрание законодательства "как есть" на данный момент. Цель инкорпорации - упорядочить массив нормативно-правовых актов для более удобного практического применения, отслеживания противоречий и т.д.

По характеру расположения материала в сборниках и собраниях

 Хронологическая инкорпорация — по датам издания нормативных актов.

 Систематическая инкорпорация — по тематическим разделам в зависимости от содержания акт

50. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды.

Правоотношение - урегулированное нормами права общественное отношение, участники (субъекты) которого обладают субъективными правами и являются носителями юридических обязанностей.

Признаки:

- волевое отношение (возникает только по воле людей);

- общественное отношение (возникает только между людьми, их организациями, а не между людьми и предметами материального мира);

- возникает на основе норм права;

- участники правоотношений обладают субъективными правами и юридическими обязанностями;

- правоотношения охраняются государством.

Структура правоотношений:

1) Субъекты правоотношения - лица, выступающие сторонами в правоотношении;
2) Объекты правоотношения - то, по поводу чего складывается правоотношения, например, материальные или нематериальные блага;
3) Содержание правоотношения - совокупность прав и обязанностей субъектов;
4) Юридические факты - момент, с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений.

Правоотношения можно классифицировать следующим образом:

1) По функциям:

регулятивные - правоотношения, в которых устанавли­ваются права и обязанности; охранительные - правоотношения, в которых устанав­ливается юридическая ответственность с применением мер государственного принуждения.

2) По степени определенности (по степени индивидуализации):

относительно определенные –определены все участники правовых отношений (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и ответчик).;

абсолютно определенные – названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона – это каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права (правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права)

3) По структуре правоотношения (в зависимости от количества участников):

простые- две стороны в правоотношении;

сложные - множество субъектов в правоотношении.

4) По методу правового регулирования:

диспозитивные- основанные на правовом равенстве сторон (гражданское право); императивные- основанные на правовом подчинении (уголовное право).


51. Субъект правоотношения: понятие и виды.

Субъекты правовых отношений - это правовые единицы, между которыми складываются правоотношения. То есть это лица, а также государство, наделённые правами и обязанностями - другими словами это и есть непосредственные участники правоотношения.

Виды субъектов:

- индивидуальные (физ. лица);

- коллективные (юр. лица) – относят государство, гос. органы, гос. организации).

52. Правосубъектность: понятие, виды, структура.

Правосубъектность- способность физических и юридических лиц иметь и осуществлять непосредственно или через своих представителей юридические права и выполнять юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений. Включает в себя 2 категории - правоспособность + дееспособность.

Правосубъектность:

1) Общая – одинакова для всех и представляет собой равные условия для всех граждан вступать в правоотношения: с 18 лет + нет признания судом невменяемости и недееспомсобности

2) Отраслевая – ею обладают лица, участвующие в отраслевых правоотношениях (семейные)

3) Специальная – требует наличия специальных знаний, навыков, определенного возраста (судьи лишь с 25 лет)

53. Правоспособность: понятие, порядок приобретения и утраты.

Правоспособность – способность или возможность лица иметь права и нести обязанности.

У индивида возникает с момента его рождения, а заканчивается его смертью.

54. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты.


Дееспособность – способность лица своими действиями приобретать субъективные права и юридические обязанности.Зависит от возраста и психического состояния лица.

Виды дееспособности:

Полная - с момента совершеннолетия (18 лет).

Частичная – с 14 до18 лет (вклады в кредитные учреждения, работа по трудовому договору, право распоряжаться заработков, совершение сделок с согласия родителей) ; с 6 до 14 лет (мелкие бытовые сделки).

Ограниченная – (обладал, но утерял) злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Недееспособным признается лицо, которое не в состоянии отдавать отчет в своим действиям ву силу психического расстройства или слабоумия à может быть признано слабоумным на основании решения суда. Над таким лицом устанавливается опекунство

Дееспособность различается на сделкоспособность – способность своими действиями лично совершать все сделки и деликтоспособность – способность нести юридическую ответственность.


55. Субъективное и объективное право: соотношение понятий.

Право предполагает не только юридические нормы, содержа­щиеся в законодательстве и других источниках, но и наличные (субъективные) права физических и юридических лиц, их право­мочия. В первом случае речь идет о праве в объективном смысле (объективном праве), во втором - о праве в субъективном смыс­ле (субъективном праве).

Объективное право – право, которое реально существует – это законодательство на данный период: совокупность общеобязательных юридических норм, регулирующих систему общественных отношений. Это право обращено ко многим субъектам правоотношений, но не зависит ни от одного субъекта. И поэтому оно называется объективным правом.

Субъективное право – право принадлежащее субъекту. Субъективное право есть мера возможного поведения субъекта.Вытекает из объективного права. Субъективное право со­ставляет в первую очередь права и свободы личности, закреплен­ные в конституции.

Субъективные права – мера возможного поведения, предоставленная управомоченному лицу в целях удовлетворения его интересов и обеспеченная юридическими обязанностями юридических лиц.

Субъективное право неразрывно связано с субъективной юридической обязанностью.

Юр. обязанность – мера должного (необходимого) поведения обязанного лица, установленная нормами права, для удовлетворения интересов управомоченного лица (обладатель субъективного права).

Ряд возможностей:

-возможность совершать действия, предусмотренные нормами права (право действия);

- возможность требовать соответствующего поведения от обязывающего лица (право требования);

- возможность обратиться за защитой своего нарушенного права в правоохранительные органы (право притязание);

- возможность пользоваться определенным благом (право использование).

56. Объекты правоотношений: понятие и виды.

Объект правоотношения – это то реальное благо, на использование или охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности. Объектами могут быть разнообразные предметы, представляющие ценность для субъекта права.

Виды объектов:

- материальные блага (вещи, предметы, ценности);

- личные нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство);

- продукты духовного творчества (произведения литературы, живописи, музыки)

- поведение (действие) субъектов;

- результаты действий субъектов правоотношений (оказание услуг).

- субъективные права (право наследования)

57. Юридические факты и фактические составы: понятие, виды.

Юридический факт- конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения.

Классификация юридических фактов:

1) По правовым последствиям

a) Правообразующие – порождают права и обязанности

b) Правоизменяющие – изменяют права и обязанности

c) Правопрекращающие – прекращают права и обязанности

2) По связи с волей субъектов (по волевому признаку)

a) События – юр факты, где воля человека отсутствует

· Абсолютные - не зависят от действий человека (стихийные бедствия)

· Относительные - зависят от участников данных правоотношений,но развиваются и проистекают независимо от их воли (например, смерть человека)

b) Действия – юр факты, где содержится воля человека

· Правомерные – порождают регулятивные правоотношения

¾ Юридические поступки – действия, которые совершаются без намерения вызвать юридические последствия, которые все же наступают

ü Односторонние – выражают волю одного субъекта (приговор уголовного процесса)

ü Двусторонние – выражают волю нескольких субъектов правоотношений (любая сделка, договор)

¾ Юридические акты – действия, которые совершаются с целью вызвать определенные правовые последствия

· Неправомерные – порождают охранительные правоотношения

¾ Проступки

ü Деликт (проступок в сфере ГП)

ü Дисциплинарный проступок

¾ Преступления (сфера УП)

Фактический состав – совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения, изменения или прекращения правоотношений

Виды фактического состава:

1)правомерный

2)неправомерный – образуют правонарушение

А) простой – наличие юридических фактов из одной отрасли

Б) сложный – из нескольких

Наши рекомендации