Понятие наследственного права

Наследственное право развилось с появлением частной собственности, когда орудия и средства производства сконцентрировались в руках отдельных patres familias. Так как в течение своей жизни они вступали в многочисленные имущественные отношения, наследственное право развивалось как собрание правовых предписаний, регулирующих вопросы о том, что станет с правами и обязанностями какого-либо лица после его смерти.

В трудах римских юристов предписания наследственного права разрабатывались в числе способов приобретения собственности mortis causa, т. е. в случае смерти прежнего собственника. (522) Наследственное право выступало как универсальное или общее наследование (универсальная сукцессия), когда имущество умершего лица целиком переходило к наследникам, и сингулярная сукцессия, когда наследовались отдельные вещи наследодателя. Таким образом, наследственное право являлось собранием правовых предписаний, определяющих универсальную или сингулярную сукцессию mortis causa.

Наследственно-правовые отношения

Наследственно-правовые отношения возникали, когда законный наследник, способный принять наследство, заявлял, что принимает наследство. Если речь шла о наследстве дееспособного наследодателя и о вещах, могущих являться предметом наследования, наследник получал все права, которыми прежде владел наследодатель. (523)

Это право наследования действовало erga omnes — по отношению ко всем и mortis causa — в случае смерти наследодателя. (524) Права наследников были защищены наследственными исками, или actio hereditariae.

Наследодатель

Наследодатель, defunctus или de cuius, являлся лицом, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей. Этим правом не обладали латины, лица alieni juris, если не они располагали peculium castrense и quasicastrense, и частные рабы, в то время как общественные рабы могли располагать mortis causa половиной пекулиума. (525)

Юридическое лицо не могло быть наследодателем.

Физическое лицо, могущее быть наследодателем, получало этот статус в момент смерти. (526)

Наследство

Наследство, или hereditas, являлось составной вещью, состоящей из имущественных прав и обязанностей наследодателя — de cuius. Наследство состояло в собственнических полномочиях, исключая сервитуты и владения. Наследство состояло из обязательственных требований и обязательственных долгов, исключая требования и долги intuitu personae и деликтные обязательства.

Личные и семейные права наследодателя не могли быть предметом наследования. (527)

Наследник

Статус наследника при определенных условиях могло получить любое физическое лицо, даже рабы. Чтобы получить статус наследника, физическое лицо должно было жить в момент деляции, т. е. в момент смерти наследодателя. Исключение составляли потомки наследодателя, родившиеся после его смерти. (528)

Статус наследника могли получать и юридические лица. Частные юридические лица получали этот статус на основании общих предписаний. В постклассический период и церковь могла получить статус наследника.

§ 300. Способы наследования (основания наследования)

Судьба наследства решалась по закону или по завещанию. Прежде всего от воли наследодателя зависело, кто наследует его имущество. Это было наследование по завещанию. Наследование по закону выступало как диспозитивно законное, или интестатное наследование, и императивно законное, или необходимое наследование, применявшееся, когда de cuius не выразил свою волю или когда он превысил свои правомочия. Все указанные способы основываются на универсальной сукцессии. Сингулярных сукцессоров de cuius указывал в завещании или неформальным проявлением последней воли (фидеикомиссы).

а) Наследование по завещанию зависело от воли de cuius-a, за которым признавались testamenti factio, или право распоряжаться своим имуществом посредством завещания. Testamenti factio activa признавалась за всеми римскими гражданами, полностью право — и дееспособными.

Наследниками по завещанию могли быть только лица, обладающие testamenti factio passiva. Среди физических лиц это были римские граждане и их рабы, а среди юридических лиц — римское государство, автономии и церковные организации.

б) Если при составлении завещания de cuius обошел ближайших родственников, они могли потребовать аннулирования завещания. В этом случае происходило новое распределение имущества наследодателя, основанное на императивным, или необходимом, наследственном праве. По нему ограничивалась воля наследодателя в распоряжении собственным имуществом.

в) Если de cuius не оставил завещания, или когда оставленное завещание не было правомочным, наследство делилось по предписаниям диспозитивного законного порядка или интестатным путем. В этом случае право участвовать в разделе наследства имели лишь родственники наследодателя по заранее определенному порядку, зависевшему от понимания родственных уз, связывающих каждого из них с de cuius. Поэтому в древнем праве порядок наследования основывался на агнатическом родстве, в классическом праве на агнатическом и когнатическом родстве, а в постклассическом праве на когнатическом родстве.

Наши рекомендации