Общая характеристика наследственного права,понятие. Источники

Наследственное право - представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Наследственное право является одним из наиболее древних правовых институтов. Возникновение института собственности поставило перед обществом множество вопросов, в том числе и о том, что делать с имуществом после смерти человека, кому оно принадлежит и т.д. Кроме того, и развитие брачно-семейных отношений вызвало острую необходимость урегулирования этих вопросов. Институт наследования имеет очень длинную и сложную историю своего развития. Общество было поставлено перед выбором: с одной стороны свобода распоряжения своей собственностью, а с другой забота общества о близких наследодателя, которые, например, не могли сами себя обеспечить и жили только за счет иждивения. До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которой “резервируется” известная часть этого имущества.Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строится на общих принципах, законодательство различных государств имеет существенные различия в правовом регулировании наследственного права. Например, это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяют круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения имущества и т.д.Так, в России наследниками первой очереди являются дети, переживший супруг и родители умершего. К категории наследников второй очереди относятся братья и сестры. В других странах, круг наследников может быть более широким (например, наследником признается племянник) или более узким, может не быть деления наследников на очереди. Точно также обстоит дело и с наследованием по завещанию. В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например, у нотариуса. В некоторых странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, то есть написанное собственноручно наследодателем, и не требуется, что бы оно было удостоверено. Ряд государств допускает удостоверение воли наследодателя свидетелями, которые также подписывают завещание. По-разному регулируется и ограничение воли наследодателя, в одних странах нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства. Этот перечень разногласий достаточно велик.

Источники наследственного права — нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по наследованию, т. е. отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, его защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Основным источником наследственного права является ГК РФ. Наследственное право не является отраслью права и не имеет своего отдельного кодифицированного нормативно-правового акта, его положения регулируются положениями разд. 5 ч. 3 ГК РФ (главный источник в области наследования). Кодекс закрепляет общие положения о наследовании, основные институты при наследовании имущества. Помимо общих положений о наследовании Кодекс регулирует вопросы наследования по завещанию и по закону, приобретения наследства, а также наследования отдельных видов имущества. Наряду с ГК РФ нормы наследственного права содержатся и в Семейном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Основах законодательства Российской Федерации о нотариате и т.д. В Конституции РФ определяется, что наследственное право находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, которые также вправе принимать нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения, которые будут являться источниками наследственного права. Для правильного разрешения судебных споров о наследовании Пленум Верховного Суда вправе принимать постановления. Однако они не являются источниками наследственного права, поскольку не содержат норм права. Нормативные акты о наследовании, принятые до вступления в силу ч. 3 ГК РФ до приведения их в соответствие с ч. 3 ГК РФ, должны применяться постольку, поскольку они не противоречат ч. 3 ГК РФ.

Наследование по закону

— переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Оно наступает, если:

наследодатель не оставил завещания;

завещана часть имущества;

оставленное умершим завещание полностью или частично признано недействительным;

есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Законодатель в ныне действующей редакции третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрел семь основных очередей наследников, и в качестве самостоятельного субъекта наследственных правоотношений выделил нетрудоспособных иждивенцев, не менее года до смерти наследодателя находившихся на его иждивении и проживавших с ним, которые наследуют в качестве наследников восьмой очереди.

Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родителя наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, то есть являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

В отсутствие наследников первой очереди к наследованию призываются наследники по закону второй очереди: полнородные и неполнородные (т.е. имеющие только общую мать или отца) братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют, как и в случае с внуками, по праву представления.

В качестве наследников третьей очереди, в отсутствие наследников первых двух очередей, будут призываться полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя имеют право наследовать только по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

В этом случае степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Таким образом, призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.Следует заметить, что наследники каждой последующей очереди наследуют, не только если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, но и если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования по обстоятельствам, предусмотренными законом и подтвержденными в суде (недостойные наследники), либо лишены наследства (при наличии специального распоряжения в завещании наследодателя), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Особняком в этой системе держаться нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые при определенном стечении обстоятельств могут призываться к наследованию наравне даже с наследниками первой очереди, не являющимися в силу закона таковыми.

В случае, если нетрудоспособный иждивенец является родственником и мог бы (в отсутствие, например, наследников первой очереди) призываться к наследованию в порядке 2-7 очередности, для реализации его права наследования как нетрудоспособного иждивенца достаточно было бы одновременно двух условий:

его (наследника - нетрудоспособного иждивенца) нетрудоспособность на день смерти наследодателя;

нахождение не менее года до смерти наследодателя на его иждивении.

При этом его право наследования в таком порядке не ставиться законом в зависимость от совместного проживания с наследодателем.

В другом случае, когда нетрудоспособный иждивенец не являясь ни наследником первой, ни наследником последующих шести очередей, может быть наследником наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, в дополнение к двум вышеуказанным условиям необходимо также, чтобы имел место факт совместного проживания с наследодателем, опять же не менее одного года до его смерти.

При полном отсутствии кого-либо из наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы могут наследовать в качестве наследников восьмой очереди.Обращаем внимание, что в соответствии с действующим российским законодательством к нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших 55, и мужчин 60 лет, инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц, не достигших восемнадцати лет, а состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Завещание - это акт, посредством которого гражданин распоряжается судьбой своего имущества на случай смерти.

Каждый, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме, гражданин может составить завещание на все свое имущество или его часть в пользу любого лица или нескольких лиц, а также в пользу любого юридического лица, существующего на день открытия наследства, Российской Федерации, любого субъекта Российской Федерации, муниципального образования, иностранного государства и международной организации, и может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве).

Завещательное распоряжение относится к числу сделок, которые носят личный характер. В связи с этим право завещать свое имущество по своему усмотрению (свобода завещания) принадлежит только дееспособным гражданам. Не могут завещать свое имущество как лица, полностью лишенные дееспособности (от их имени сделки совершают их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать сделки с согласия родителей, усыновителей, попечителей. Это относится не только к несо-вершеннолетним, но и к гражданам, ограничение дееспособности которых вызвано злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

Завещание — односторонняя сделка. К нему применяются общие правила об условиях действительности сделок и о порядке признания их недействительными.

Признаются недействительными завещания:

составленные с нарушением установленной формы.

составленные недееспособными и ограниченно дееспособными, а также лицами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими;

составленные под влиянием обмана, насилия, угрозы.

Завещатель вправе указать в завещании, кроме основного, и другого (запасного) наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Данное указание наследодателя называется подназначением наследника.Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

При удостоверении завещания не требуется представления доказательств, подтверждающих право гражданина на завещаемое имущество, поскольку в силу статьи 1120 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

При завещании части имущества незавещанная часть переходит к наследникам по закону.

Если наследодатель желает лишить кого-либо из наследников по закону наследственных прав, он может прямо указать об этом в завещании. Если же имя просто не упоминается в завещании, право наследовать незавещанную часть имущества у наследника по закону сохраняется, как и право получить по наследству завещанное имущество, если к моменту открытия наследства не окажется в живых наследников по завещанию либо все они откажутся от наследства.

Если наследодатель распорядился всем имуществом, для предметов обычной домашней обстановки и обихода не требуется специальной оговорки об этом. В ином случае, для перехода по завещанию данных предметов необходимо специальное указание.

Имущество, которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановки и обихода, нормативными актами не определено Сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит к их числу жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, ис-пользовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности, и др. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке.

Право на наследование предметов домашней обстановки и обихода имеют наследники по закону, которые проживали совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти и пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. К наследникам по закону, имеющим право на наследование предметов домашней обстановки и обихода, относятся все совместно проживавшие с наследодателем наследники, независимо оттого, призываются они в соответствии с очередностью к наследованию или нет. Предметы обихода не включаются в состав наследственной массы и наследуются сверх доли, которая причитается наследнику при наследовании по закону или по завещанию.

В случае, если совместно с наследодателем проживали несколько наследников, предметы обычной домашней обстановки и обихода делятся между ними поровну. При отсутствии таковых данное имущество наследуется на общих основаниях.

Наследодатель вправе оставить предметы домашней обстановки и обихода по завещанию любому наследнику.

Уголовное право России

– отрасль российского права, представляющая собой систему норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы общественных отношений.

Предмет уголовно-правовой охраны и регулирования – это общественные отношения, которые возникают в связи с совершением опасного правонарушения, которым является преступление. В содержание уголовно-правового отношения входят следующие:

1) субъекты уголовно-правового отношения;

2) объекты уголовно-правового отношения;

3) юридические обязанности и субъективные права субъекта.

Метод уголовного права– совокупность определенных правовых средств воздействия на общественные отношения. Наиболее распространенными методами уголовного права являются следующие:

1) метод запрета – запрещается совершение наиболее опасного деяния (действия или бездействия) под угрозой применения строгих мер государственного принуждения;

2) применение санкций уголовно-правовых норм;

3) применение иных мер уголовно-правового характера (например, применение принудительных мер медицинского характера).

Задачи уголовного права – охрана:

1) прав и свобод человека и гражданина;

2) собственности;

3) общественного порядка и общественной безопасности;

4) окружающей среды;

5) конституционного строя РФ;

6) мира и человечества.

Для того чтобы данные задачи осуществить, Уголовный кодекс РФ закрепляет основание и принципы уголовной ответственности, также определяет какими именно опасными для личности, общества и государства являются преступления, устанавливает наказания и другие меры уголовно-правового характера и т. п. Система уголовного права основана на общих принципах и нормах международного права, а также построена в соответствии с принципами и системой социальных ценностей, которые про возглашены в Конституции РФ.

Уголовное право подразделяется на две части:

1) Общую часть – нормы уголовного права, которые отражают понятие уголовного закона, а также основные положения о преступлении и наказании, состоит из шести разделов. Помимо этого, регламентируются наиболее важные положения, такие как: уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности и от наказания, уголовный закон, действие его во времени и в пространстве, устанавливаются сроки погашения судимости, условно-досрочное освобождение, а также сроки давности, принудительные меры медицинского характера и др.

2) Особенную часть – нормы, которые определяют конкретные преступления по их родам и видам и устанавливают наказание за их совершение.

В Особенной части содержатся преступления против: 1) личности; 2) экономики; 3) интересов службы в коммерческих и иных организациях; 4) государственной власти; 5) военной службы; 6) мира и безопасности человечества.

Общая и Особенная часть изучаются последовательно, а также раздельно, однако они представляют единое целое.

Преступление

– это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ч.1 ст.14 УК РФ).

Признаки преступления:

1) преступление – это всегда деяние, выраженное в форме действия или бездействия, волевой акт человеческого поведения. Действие – активная форма совершения преступления. Бездействие – виновное лицо не совершает действия, которое оно должно или могло выполнить – пассивное поведение. Мыслительная, деятельность человека наказуема, так как не сопровождается совершением общественно опасного деяния.

2) общественная опасность деяния, т. е. причиняет или создает реальную возможность причинения существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Общественная опасность является качественным и объективным признаком преступления, которое позволяет отделить преступление от других правонарушений.

Не является преступлением деяние, хотя формально и содержащее признаки преступления, однако, в силу своей малозначительности не представляющее общественной опасности (ч.2 cт.14 УК РФ).

Характер общественной опасности (качественная сторона) определяется объектом преступного посягательства, поэтому преступления, посягающие на один объект, принадлежат к одному типу общественной опасности (например: преступления против здоровья населения). Если преступления направлены против разных объектов, то у них разный характер общественной опасности, следовательно, чем значительней объект посягательства, тем выше характер общественной опасности (например: преступления против жизни человека являются более опасными, чем преступления против собственности). Степень общественной опасности (количественная сторона) определяется в первую очередь тяжестью причиненных последствий, формой вины, способом его совершения. Свое окончательное выражение степень общественной опасности находит в санкции уголовно-правовой нормы, поэтому, чем строже санкция, тем выше степень общественной опасности преступления (например: истязание наказывается строже, чем любой, так как совершается более опасным способом).

3) преступление всегда противоправно, это значит, деяния запрещены уголовным законом, поэтому данный признак именуется еще и как противозаконность. Данный признак свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление нарушило запрет, установленный Уголовным кодексом РФ. Не допускается применение аналогии закона. Это значит, что противоправным будет лишь то деяние, которое прямо предусмотрено в диспозиции уголовно-правовой нормы.

4) виновность (обязательный признак преступления). Данный признак исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности лишь за сам факт причинения им вреда без установления доказательства его вины. Вина – это определенное психическое отношение лица к совершенному им деянию. Вина может существовать либо в форме умысла, либо в форме неосторожности. Умысел может быть прямой или косвенный. Неосторожность может быть по небрежности или по легкомыслию.

5) всякое преступление является наказуемым. Каждый факт совершения преступления сопровождается угрозой назначения наказания. Только такие деяния следует считать преступлениями, за которые законодатель считает необходимым назначить уголовное наказание. Если деяние не следует наказывать в уголовном порядке, то нет необходимости признавать его преступным.

Уголовный кодекс разделяет на законодательном уровне преступления по характеру и степени их опасности на четыре категории.

Формальным разграничением категорий преступлений является срок наказания, а для особо тяжких также и форма вины (умысел: прямой, косвенный; неосторожность: по небрежности или по легкомыслию).

Уголовная ответственность – установленная уголовным законом обязанность лица понести наказание или иные меры уголовно-правового характера за совершенное им преступление. Элементы уголовной ответственности: обязанность лица ответить за совершенное им преступление; осуждение, выражающееся в отрицательной оценке судом совершенного лицом деяния; применение к виновному лицу мер уголовно-правового характера; судимость как правовое последствие назначения наказания.

Формы реализации уголовной ответственности:

1) наказание;

2) осуждение лица без назначения наказания;

3) применение принудительных мер медицинского характера.

Уголовная ответственность возникает с момента совершения преступления и реализуется с момента применения к лицу мер уголовного принуждения. Прекращается уголовная ответственность с истечением срока судимости. Если наказание лицу назначено не было, то уголовная ответственность прекращается со дня вступления в силу обвинительного приговора суда.

Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Это значит, что субъекту 16 лет, а в ч.2 ст. 20 УК РФ дается исчерпывающий перечень составов преступлений, где субъекту 14 лет. Если совершеннолетний достиг 14 или 16 лет в зависимости от состава преступления, но вследствие отставания в психическом развитии (синдром Дауна, ЗПР или др.) во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения (употребление алкоголя, наркотических средств, др. одурманивающих веществ), подлежит уголовной ответственности.

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление[1]. Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права. Их можно условно разделить на четыре подсистемы: признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления[2].

Наличие в деянии всех признаков некоего состава преступления является основанием для признания его преступным и привлечения совершившего его лица к уголовной ответственности; отсутствие хотя бы одного из них означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признаётся непреступным

Наши рекомендации