Понятие и принципы уголовного законодательства
ВВЕДЕНИЕ
История российского уголовного законодательства неразрывно связана с историей российской государственности. Оно всегда четко отражало специфику политического и экономического содержания основных государственно-правовых институтов определенного периода. В связи с этим периоды развития уголовного законодательства органически совпадают с основными этапами развития российского государства. Соответственно история развития российского уголовного законодательства с некоторой условностью может быть разделена на три периода:
1) уголовное законодательство досоветского периода (до октября 1917 г.);
2) советское социалистическое уголовное право;
3) постсоциалистическое уголовное право (этот этап начинается с принятия Конституции РФ, т. е. с конца 1993 г., хотя первые изменения в этом направлении в УК РСФСР были внесены еще в конце 1991 г.).
История российского уголовного права (как и любого права вообще) запечатлена в основных памятниках этого права.
Согласно ст. 71 Конституции РФ принятие уголовного законодательства отнесено к ведению федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Таким федеральным органом в соответствии со ст. 105 Конституции РФ является Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
Тема работы актуальна, поскольку уголовный закон — это принятый Государственной Думой нормативный акт, содержащий систему уголовно-правовых норм, которые устанавливают принципы и основание уголовной ответственности, определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания предусматриваются за их совершение, а также регламентируют основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Уголовный закон характеризуется рядом признаков.
Уголовный закон является федеральным законом. Уголовный закон действует на всей территории Российской Федерации и обладает высшей юридической силой. Уголовный закон является единственным источником уголовного права. Уголовным законом в Российской Федерации является Уголовный кодекс РФ (ч. 1 ст. 1 УК).
Цель работы – исследовать задачи уголовного законодательства.
Задачи работы:
- рассмотреть понятие, принципы, источники и систему уголовного законодательства;
- охарактеризовать содержание задач уголовного законодательства;
- изучить проблемы уголовного законодательства.
ГЛАВА № 1. РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Понятие и принципы уголовного законодательства
Принципы — это наиболее общие, основополагающие идеи, исходные начала, которые положены в основу какой-либо теории, доктрины, мировоззрения, вида деятельности.
Уголовно-правовые принципы, сформулированные в ст. 3—7 УК РФ, теснейшим образом связаны с уголовной политикой — совокупностью идей, взглядов, определяющих направление деятельности государства в области борьбы с преступностью. Принципы уголовного права формировались с процессе исторического развития этой отрасли права, осмыслены наукой и рекомендованы ею для непосредственного закрепления в нормах (положениях) уголовного закона — в УК РФ. Довольно долго принципы уголовного права не находили отражения в тексте уголовного закона, сохраняя свое значение как научные категории, признаваемые законодателем и правоприменительной практикой как сгусток человеческого опыта. Хотя следует отметить, что не всегда смысл принципов уголовного права трактовался в точном соответствии с их содержанием, и более того — на некоторых этапах существования отечественного уголовного права общечеловеческий смысл его принципов официально не признавался[1].
В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Именно на основе принципов как наиболее общих, отражающих общечеловеческий опыт идей, сформулированы задачи российского уголовного права как самостоятельной правовой отрасли, определены цели наказания и правила назначения конкретных видов наказания. Более того, можно утверждать, что все институты Общей части и нормы Особенной части уголовного права осмыслены наукой уголовного права и их содержание несет на себе отпечаток тех или иных уголовно-правовых принципов. В этом смысле принципы уголовного права (законодательства) имеют не только сугубо научное (методологическое), но и практическое значение. Уголовный кодекс РФ, построенный на основе научно обоснованных положений и принципов, в наибольшей степени способен обеспечить охрану прав и свобод человека, защиту интересов общества и государства, а, в конечном счете — более высокую эффективность борьбы с преступностью.
Принципы уголовного права (законодательства) образуют целостную систему. Среди них нет более или менее значимых, все они в равной степени важны и их диалектическое взаимодействие друг с другом учитывается законодателем при формулировании уголовно-правовых предписаний. В УК РФ сформулированы следующие принципы: законности (ст. 3), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины (ст. 5), справедливости (ст. 6), гуманизма (ст. 7).
Принцип законности имеет два аспекта. Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ. Здесь отражено содержание известного еще со времен римского права принципа nullum crimen, nullum poena sine lege (нет преступления, нет наказания без указания о том в законе). Это означает, что к уголовной ответственности может быть привлечено только то лицо, которое совершило общественно опасное деяние, прямо запрещенное УК РФ. При этом наказание за преступление должно назначаться судом в пределах, установленных уголовным законом на момент его совершения[2].
Второй аспект принципа законности связан с вопросом о применении уголовного закона по аналогии, т. е. использовании для привлечении к уголовной ответственности за совершенное лицом деяние нормы закона, которая хотя и не охватывает его полностью, но очень близка по содержанию с ним. По аналогии при отсутствии требуемого, по мнению суда, для разрешения конкретного случая нормативного предписания возможно применение норм в гражданском и гражданско-процессуальном праве, так как это не связано с возложением на субъекта правовых отношений мер ответственности. Однако согласно ч. 2 ст. 3 УК РФ принцип законности исключает возможность применения по аналогии норм уголовного закона, даже в случае установления пробела в уголовном праве. Так, при абсолютном запрете в федеральном законодательстве в области здравоохранения клонирования человека (создания клеток-клонов человека) непосредственно в УК РФ ответственность за клонирование человека не установлена. Следовательно, применить норму об ответственности за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) к действиям лица, которое производит соответствующие опыты на территории России, нельзя, так как эта норма не охватывает такого рода противозаконные действия исследователей.
Восполнение пробелов в уголовном праве при их обнаружении является прерогативой законодателя. Ни суд, ни прокурор, ни следователь или дознаватель не вправе признавать преступлением деяние, непосредственно не запрещенное в УК РФ, путем использования даже весьма близкой по содержанию статьи кодекса. Более того, если даже уголовно-правовой запрет предусмотрен нормами международного права (например, конвенцией, пактом, договором, участником которых является Россия), то необходимо учитывать, что международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений национальным законом. Иными словами, суд не может непосредственно применить положение международного уголовного права об ответственности за те или иные преступные деяния, поскольку оно не нашло своего закрепления в российском уголовном законодательстве — Особенной части УК РФ. Поэтому в соответствии с постановлением Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»[3] международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами России только в тех случаях, когда норма УК РФ прямо предусматривает необходимость применения международного договора Российской Федерации (таковы, например, ст. 355 и 356 УК РФ)[4].
Следовательно, устранение пробелов уголовно-правового регулирования и приведение российского уголовного законодательства в соответствие с требованиями международно-правовых актов должны своевременно осуществляться законодательной властью, после чего правоохранительные органы и суд получат возможность применять установленные уголовным законом нормативные предписания.
Принцип равенства граждан перед законом означает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 4 УК РФ). Это в точности соответствует ст. 19 Конституции РФ, ст. 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., а также другим актам международного права.
В соответствии с принципом равенства перед законом при установлении в деянии лица основания уголовной ответственности не принимаются в расчет ни его социальное положение, ни занимаемая должность, ни заслуги перед государством и обществом. Учитываются лишь общие признаки, которым должно отвечать совершившее это деяние лицо — возраст, по достижении которого возможно привлечение к ответственности, и способность осознавать социальный смыл своего поведения (вменяемость). Тем самым обеспечивается изначальное равенство всех лиц перед уголовным законом (как потенциальных его нарушителей).
Однако принцип равенства перед законом вовсе не означает абсолютно одинаковой ответственности всех тех, кто совершил однотипные преступления. Так, при возложении уголовной ответственности и назначении наказания суд учитывает пол виновного, его служебное и материальное положение, факт осуждения за совершение умышленного преступления в прошлом. Кроме того, закон устанавливает, что совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения, признается отягчающим обстоятельством (п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а несовершеннолетний возраст — обстоятельством, смягчающим наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Более суровое наказание влечет совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также, если оно совершено родителем, педагогом или лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151 УК РФ). Наказание в виде смертной казни и пожизненного лишения свободы не может применяться к лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, женщинам, а также к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста (ст. 57, 59 УК РФ).
Такой дифференцированный подход к возложению уголовной ответственности нельзя признавать противоречащим принципу равенства граждан перед законом, поскольку он в полной мере отвечает другому принципу уголовного законодательства — принципу справедливости[5].
Согласно принципу вины(другое его название — принцип субъективного вменения) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда (каким бы значительным он ни был), по российскому уголовному праву не допускается.
Этот принцип находит свое отражение в законодательном определении преступления, которое характеризуется как виновносовершенное общественно опасное деяние (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Следовательно, уголовная ответственность не может быть возложена на лицо, причинившее весьма тяжкий вред правоохраняемым интересам, если оно при этом действовало невиновно, т.е. при отсутствии умысла или неосторожности.
Судебная практика твердо придерживается принципа вины, исключая ответственность даже в тех случаях, когда лицо своими действиями невиновно причиняет смерть потерпевшему.
Из принципа вины (субъективного вменения) следует, что по уголовному праву возможна только личная (персональная) ответственность того, кто своими действиями (бездействием) причинил вред. Поэтому к уголовной ответственности может быть привлечено только лицо, которое само или совместно с другими лицами совершило преступление, и она не может возлагаться вместо виновного на других лиц (например, родителей, супругов).
Принцип справедливости согласно ст. 6 УК РФ означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Соответствие назначаемого виновному лицу наказания опасности совершенного им преступления — одно из важнейших положений уголовного права. Поэтому принцип справедливости, прежде всего, реализуется в процессе назначения судом наказания и применения иных мер уголовно-правового характера (например, условного осуждения). Вместе с тем подлинная справедливость заключается не в назначении абсолютно равной меры наказания каждому из лиц, совершивших одинаковые преступления, а в том, чтобы в максимальной степени учесть обстоятельства совершения каждого отдельно взятого преступления и личность виновного. Поэтому санкции статей Особенной части УК РФ не являются абсолютно-определенными (не содержат единственный вид наказания), а, как правило, устанавливают несколько видов наказания, причем каждое из них всегда предусматривает нижний и верхний пределы.
Важно подчеркнуть, что свое развитие принцип справедливости получил в ст. 60 «Общие начала назначения наказания» УК РФ. Часть 3 этой статьи устанавливает, что при назначении наказания судом учитываются: характер и степень общественной опасности (тяжесть) преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Таким образом, принцип справедливости в уголовном праве требует приоритетного учета при назначении наказания тяжести совершенного лицом преступления, а не его личности; обстоятельства совершения преступления, признаваемые смягчающими или отягчающими наказание, должны учитываться судом наряду с характером и степенью общественной опасности преступного деяния и не могут иметь решающего значения, сколь бы значимыми они ни были.
Сказанное означает, что принцип справедливости находит свое выражение как в установлении в санкциях статей Особенной части УК РФ видов и размеров наказаний, соответствующих тяжести преступлений, так и в требовании индивидуального подхода к каждому лицу, совершившему преступление, т.е. в индивидуализации уголовной ответственности и наказания, именно с учетом тяжести совершенного лицом преступления.
В ч. 2 ст. 6 УК РФ отражен важный аспект принципа справедливости — невозможность повторного назначения наказания за одно и то же преступление. В соответствии с этим в ч. 1 ст. 12 УК РФ установлено, что при совершении преступления гражданином РФ вне ее пределов, если он уже был подвергнут наказанию по закону иностранного государства, повторное привлечение его к ответственности исключается.
Принцип гуманизма, прежде всего, означает, что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Гуманизм как этическая категория есть уважение человеческой личности в любых условиях и обстоятельствах, т.е. человеколюбие, забота о благополучии человека. Исходя из этого, принцип гуманизма в уголовном праве наряду с положением ч. 1 ст. 7 УК РФ включает требование минимизации уголовно-правовых мер, используемых для обеспечения защиты интересов личности, общества и государства от преступных посягательств. Иными словами, гуманизм требует не расширения сферы уголовно-правовой репрессии как средства борьбы с преступностью, а осторожного, сдержанного использования мер уголовного наказания в этой связи.
В то же время указание в ч. 1 ст. 7 УК РФ на обеспечение безопасности человека как на важный аспект уголовно-правового принципа гуманизма означает, что приоритетной задачей российского уголовного закона выступает охрана от преступных посягательств человека, его жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов, собственности. Это полностью соответствует положениям Конституции РФ и ст. 2 УК РФ, в которой отражены задачи уголовного законодательства.
Подчеркнутое выражение принцип гуманизма находит в ч. 2 ст. 7 УК РФ, согласно которой «наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». С учетом этого в российском УК отсутствуют и не могут быть введены жестокие, мучительные и позорящие виды наказания.
Несмотря на то, что отдельные предусмотренные кодексом наказания являются весьма суровыми (например, смертная казнь, пожизненное лишение свободы), принцип гуманизма, с одной стороны, ограничивает их использование в санкциях статей Особенной части (таковых имеется только пять — ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357), а с другой — исключает применение к лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, к женщинам, а также к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста (ст. 57, 59).
Яркое отражение принцип гуманизма находит в нормах гл. 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» УК РФ. Так, вместо наказания к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90), а при освобождении от наказания судом они могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органа управления образованием.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не более десяти лет, а подросткам, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, — на срок не свыше шести лет (если не совершено особо тяжкое преступление).
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему, который в возрасте до шестнадцати лет впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, а также остальным несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести. Кроме того, при назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.