ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 1004/14
г.Москва 15 июля 2014 г.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; членов Президиума: Амосова С.М., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Маковской А.А., Мифтахутдинова Р.Т., Разумова И.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Сбербанк России» о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Ярославской области от 07.03.2013 по делу № А82-8489/2010, постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 24.05.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.10.2013 по тому же делу.
В заседании приняли участие:
представители заявителя - открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Володин Н.М., Кашин М.Ю., Ростов С.А., Чернова Т.В.;
конкурсный управляющий открытым акционерным обществом «Технокабель» Плисецкий П.Г. и его представитель Попов М.Н.
Заслушав и обсудив доклад судьи Мифтахутдинова Р.Т., а также объяснения конкурсного управляющего и представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Технокабель» (далее - общество «Технокабель», должник) конкурсный управляющий должником Плисецкий П.Г. (далее - конкурсный управляющий) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительными договора купли- продажи имущества от 06.09.2010 в редакции дополнительного соглашения от 30.09.2010 № 1 (далее - договор купли-продажи, дополнительное соглашение соответственно), заключенного должником и обществом с ограниченной ответственностью «КАМА-Инвест» (далее - общество «КАМА-Инвест»), и договора залога от 23.09.2010 № 1576/2010/1/01 (далее - договор залога от 23.09.2010), заключенного обществом «КАМА-Инвест» и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице филиала Северного банка (далее - Сбербанк), и о применении последствий недействительности данных сделок.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 07.03.2013 признаны недействительными договор купли-продажи, дополнительное соглашение и договор залога от 23.09.2010; суд также обязал общество «КАМА-Инвест» передать должнику по акту приема- передачи имущество, указанное в приложениях № 1-6 к договору купли- продажи.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 24.05.2013 определение суда первой инстанции от 07.03.2013 оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 25.10.2013 определение суда первой инстанции от 07.03.2013 и постановление суда апелляционной инстанции от 24.05.2013 оставил без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов Сбербанк просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований конкурсного управляющего.
В отзывах на заявление общество «Технокабель», конкурсный управляющий, Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области просят обжалуемые судебные акты оставить без изменения.
Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании конкурсного управляющего и представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 06.09.2010 между обществом «Технокабель» (продавцом) и обществом «КАМА-Инвест» (покупателем) заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым продавец обязался передать, а покупатель - принять в собственность имущество, указанное в приложениях № 1-6 к договору, являющихся неотъемлемой частью договора, и оплатить общую стоимость имущества в сумме 358 321 218 рублей 65 копеек путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение шести месяцев с момента подписания договора.
В силу пункта 3.1 договора купли-продажи право собственности на имущество переходит от продавца к покупателю в момент подписания этого договора, составления отдельного передаточного акта не требуется.
Из пункта 1.3 договора купли-продажи следует, что имущество на момент заключения договора находилось в залоге у Сбербанка на основании договоров залога от 18.09.2008 № 1576/0/08258/02, от 14.05.2009 № 1576/0/09069/02, от 15.05.2009 № 1576/0/09070/02, от 04.06.2009 № 1576/0/09082/02, от 09.06.2009 № 1576/0/09083/02, от 17.03.2010 № 1576/0/08258/11 в обеспечение исполнения обязательств по возврату кредита.
В пункте 2.3 договора купли-продажи стороны пришли к соглашению, что с момента передачи имущества покупателю до момента его полной оплаты залога, предусмотренного пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в отношении имущества не возникает.
Судами установлено, что письмом от 06.09.2010 № 15445, направленным в адрес общества «Технокабель», Сбербанк дал согласие на отчуждение заложенного имущества при условии сохранения залога.
Далее 23.09.2010 между Сбербанком и обществом «КАМА-Инвест» был заключен договор уступки прав (требований) № 1576/2010/1 (далее - договор уступки) в соответствии с которым Сбербанк (цедент) уступил обществу «КАМА-Инвест» (цессионарию) права требования к обществу «Технокабель», принадлежащие цеденту как кредитору и вытекающие из кредитных договоров от 14.05.2009 № 1576/0/09069, от 15.05.2009 № 1576/0/09070, от 04.06.2009 № 1576/0/09082, от 09.06.2009 № 1576/0/09083, и к открытому акционерному обществу «Совместное предприятие «Волмаг РК», принадлежащие цеденту как кредитору и вытекающие из кредитных договоров от 22.05.2009 № 1576/0/09072, от 26.05.2009 № 1576/0/09078, от 18.09.2008 № 1576/0/08258.
В пункте 1.2 договора уступки стороны определили объем передаваемых прав по договору.
Согласно пункту 1.3 договора уступки к цессионарию переходят права залогодержателя и кредитора, обеспечивающие исполнение обязательства в том числе по кредитным договорам от 26.09.2008 № 1576/0/08260, от 14.05.2009 № 1576/0/09069,от 15.05.2009 № 1576/0/09070, от 04.06.2009 № 1576/0/09082,от 09.06.2009 № 1576/0/09083.
Пунктом 4.1 договора уступки установлено, что в оплату уступаемых прав требования цессионарий обязуется выплатить на счет цедента сумму в размере 920 000 000 рублей в соответствии с графиком в срок до 20.09.2013.
В пункте 8.1 договора уступки стороны определили, что в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору уступки цессионарий предоставляет цеденту залог объектов недвижимости, залог товарноматериальных ценностей, залог оборудования, принадлежащих цессионарию.
В обеспечение исполнения обязательств по договору уступки между Сбербанком (залогодержателем) и обществом «КАМА-Инвест» (залогодателем) 23.09.2010 заключен договор залога, в соответствии с которым залогодатель передает в залог имущество согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью договора, ранее являвшееся предметом залога по договорам обеспечения требований Сбербанка к должнику о возврате кредита.
Пунктом 1.2.1 договора залога от 23.09.2010 предусмотрено, что общий объем уступаемых цессионарию прав требований к обществу «Технокабель» составляет 1 107 298 324 рубля 94 копейки.
Согласно пункту 1.3 договора залога от 23.09.2010 залоговая стоимость предмета залога устанавливается на основании балансовой стоимости с учетом НДС по состоянию на 06.09.2010 с применением поправочного коэффициента в размере 0,5 процента и составляет 167 335 126 рублей 19 копеек.
В соответствии с пунктом 2.1 договора залога от 23.09.2010 предмет залога находится у залогодателя.
Общество «Технокабель» и общество «КАМА-Инвест» 30.09.2010 подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи об изменении цены имущества. По условиям этого соглашения общая стоимость имущества составляет 17 916 060 рублей 93 копейки, остальные условия договора не изменяются.
Признавая недействительными договор купли-продажи и дополнительное соглашение к нему, суд первой инстанции исходил из того, что этот договор в редакции дополнительного соглашения заключен в пределах периода подозрительности и факт неравноценности сделки доказан. Таким образом, суд признал данные сделки недействительными на основании пункта 1 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Исходя из недействительности договора купли-продажи суд первой инстанции признал договор залога от 23.09.2010 недействительным (ничтожным) на основании статьи 168 ГК РФ как не соответствующий статье 209 ГК РФ, поскольку спорным имуществом распорядился не его собственник.
Также суд сделал вывод, что в результате совершенного сторонами ряда последовательных сделок (включая оспариваемые договоры и договор уступки) произошло уменьшение конкурсной массы ввиду отчуждения должником заложенного имущества и увеличение объема прав требований ввиду того, что согласно договору залога от 23.09.2010 залогом имущества должника обеспечиваются плата за отсрочку платежа по договору уступки, а также неустойка в размере двойной ставки рефинансирования.
Установив, что все указанные сделки (включая договор уступки) направлены на вывод имущества из конкурсной массы должника и реструктуризацию кредиторской задолженности перед Сбербанком, суд пришел к выводу о том, что данные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности Сбербанка и злоупотреблении им правом, в связи с чем признал договор залога от 23.09.2010 ничтожным на основании статей 10 и 168 ГК РФ.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции.
Однако судами не учтено следующее.
Судом первой инстанции установлено, что оспариваемые договор купли-продажи, дополнительное соглашение и договор залога, наряду с неоспариваемым договором уступки, были заключены в рамках единого процесса реструктуризации задолженности должника перед Сбербанком и в своей совокупности ведут к уменьшению конкурсной массы и нарушению прав кредиторов.
В частности, основанием (правовой причиной) договора уступки, заключенного между Сбербанком и обществом «КАМА-Инвест», являлся договор купли-продажи заложенного Сбербанку имущества.
Вместе с тем признание недействительными только некоторых из всех взаимосвязанных сделок и, как следствие, применение частичной реституции не привели к восстановлению существующего состояния отношений (status quo) между всеми участниками сделки по реструктуризации задолженности.
Единая сделка реструктуризации состоит из частей, а именно: договора купли-продажи, заключенного между обществом «Технокабель» и обществом «КАМА-Инвест», договора уступки между Сбербанком и обществом «КАМА-Инвест», договора залога от 23.09.2010 между Сбербанком и обществом «КАМА-Инвест», обеспечивающего платеж цессионария по договору уступки.
В силу статьи 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
В данном случае каждая из частей сделки обусловлена единой экономической целью по реструктуризации задолженности должника - общества «Технокабель».
Характер сложившихся отношений и заключенных договоров показывает, что при отсутствии договора купли-продажи не были бы заключены ни договор уступки, ни договор обеспечивающего ее залога. По этой причине применительно к статье 180 ГК РФ по аналогии закона недействительность нескольких из взаимосвязанных сделок (части единой сделки реструктуризации), а именно договора купли-продажи и договора залога от 23.09.2010, влечет также и недействительность договора уступки. Следовательно, в этом случае Сбербанк должен являться кредитором должника по требованию о возврате кредита, который обеспечен залогом по договорам от 18.09.2008 № 1576/0/08258/02, от 14.05.2009 № 1576/0/09069/02, от 15.05.2009 № 1576/0/09070/02, от 04.06.2009 № 1576/0/09082/02, от 09.06.2009 № 1576/0/09083/02, от 17.03.2010 № 1576/0/08258/11.
Требование о признании договора уступки недействительным не заявлялось, однако если часть единой сделки признана недействительной, суд вправе сделать вывод о недействительности иных ее частей на основе установленных по делу обстоятельств. В этой связи в целях соблюдения процессуальных прав, закрепленных в статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, установив, что несколько взаимосвязанных сделок образуют единую сделку реструктуризации задолженности, должен отложить судебное разбирательство для предоставления возможности заявителю изменить предмет иска или представить доводы по существу установленных фактических обстоятельств. Однако отсутствие такого изменения в последующем не препятствует суду применительно к статье 180 ГК РФ признать недействительными все взаимосвязанные сделки, составляющие единую сделку.
Суды не учли, что сам по себе договор купли-продажи в отрыве от договора уступки мог не нарушать прав должника даже в редакции дополнительного соглашения, поскольку должник в этом случае приобрел право требования оплаты за имущество, залог которого продолжал обеспечивать требования Сбербанка. Оснований для признания данной сделки недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в случаях отсутствия непогашенных текущих требований и требований перед кредиторами первой и второй очереди, а также отсутствия превышения цены заложенного имущества по отношению к обеспеченному требованию, не имеется. Обстоятельства, касающиеся недействительности части этой сделки в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 29.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление № 63), судами не исследовались.
Из материалов дела усматривается, что фактически права кредиторов нарушены не договором купли-продажи в первоначальной редакции, а последующими изменением цены проданного имущества и предъявлением обществом «КАМА-Инвест» требований к должнику, приобретенных у Сбербанка по договору уступки.
Из судебных актов, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Картотека арбитражных дел» на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, следует, что требование общества «КАМА-Инвест», приобретенное у Сбербанка по договору уступки, было включено в реестр требований кредиторов должника на момент рассмотрения настоящего обособленного спора.
Также суд первой инстанции, придя к выводу о том, что совокупность сделок по реструктуризации задолженности является злоупотреблением правом со стороны Сбербанка, и признав договор залога от 23.09.2010 недействительным на основании статей 10 и 168 ГК РФ, не учел следующего.
Признавая Сбербанк недобросовестным лицом, суды не проверили, имелся ли у Сбербанка как залогового кредитора разумный интерес в совершении сделок по реструктуризации задолженности в целях получения преимущественного удовлетворения и причинения вреда кредиторам.
Сбербанк ссылается на то, что процесс реструктуризации задолженности был инициирован должником и обществом «КАМА-Инвест», входящими в одну группу компаний. Суды не дали оценки доводам Сбербанка о том, что характер совершенных сделок по реструктуризации задолженности до заключения соглашения об уменьшении цены не мог привести к нарушению прав кредиторов.
По мнению заявителя, факт заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи со стороны должника и общества «КАМА-Инвест» после заключения договора залога 23.09.2010 свидетельствует о недобросовестности общества «КАМА-Инвест», а не о недобросовестности Сбербанка.
При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.
Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Ярославской области от 07.03.2013 по делу № А82-8489/2010, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24.05.2013 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.10.2013 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.
Правомерна ли квалификация комплекса сделок как единой сделки, а отдельных сделок как частей единой сделки?
12. Какое из приводимых ниже двух выражений является более точным:
1) «выдача доверенности является односторонней сделкой» (постановление ФАС ЦО от 29.10.2012 №Ф10-5114/11 по делу №А62-4125/2010);
2) «доверенность является односторонней сделкой» (апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 29.01.2014 по делу №33-366/2014)?
13. Обсуждение постановления ФАС МО от 09.07.2004 №КГ-А41/5451-04.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2004 года Дело N КГ-А41/5451-04
Закрытое акционерное общество "М-Текс" (г.Москва) (далее по тексту - ЗАО "М-Текс" или истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Густав и партнеры" (далее - ООО "Густав и партнеры" или первый ответчик) и открытому акционерному обществу "Балашихинская хлопкопрядильная фабрика" (г.Балашиха Московской области) (далее по тексту - ОАО "БХПФ" или второй ответчик) о признании ничтожной сделкой платежное поручение ОАО "БХПФ" N 128 от 11 сентября 2001 года и последующее перечисление 700000 рублей с расчетного счета N 40702810400210000063 в филиале "Балашихинский" КБ "Гута Банк", г.Балашиха, на расчетный счет ООО "Густав и партнеры".
В обоснование заявленного требования истец указал на то, что названная сделка в силу пункта 4 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожной, так как, по мнению ЗАО "М-Текс" оспариваемое им перечисление денежных средств является безвозмездным и не связано с выполнением обязательств, то есть является дарением, в связи с чем, в силу пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации первый ответчик обязан возвратить 700000 рублей второму ответчику.
Решением Арбитражного суда Московской области от 31 марта 2004 года по делу N А41-К1-22699/03 в иске было отказано. При принятии решения суд первой инстанции руководствовался статьей 153 и главой 46 Гражданского кодекса Российской Федерации (л.д. 63).
Отказывая в удовлетворении заявленного иска, суд первой инстанции указал, что второй ответчик - ОАО "БХПФ" платежным поручением N 128 от 11.09.2001 во исполнение договора комиссии N К-17 перечислил первому ответчику - ООО "Густав и партнеры" 700000 рублей, при том, что ответчики имели договорные отношения, в соответствии с которыми между ними произошел расчет посредством оспариваемого платежного поручения, однако эта операция исходя из положений статьи 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации не может являться сделкой, так как она регулируется главой 46 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлена не на изменение или прекращение прав и обязанностей сторон, а на исполнение обязательств по договору N К-17 от 20.11.2000, заключенного ответчиками, при этом названный договор не обжалован и не признан ничтожным.
Также суд первой инстанции отметил, что права и интересы истца по данному договору не затронуты и в соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у него отсутствуют правовые основания для обращения с подобным иском.
В апелляционную инстанцию Арбитражного суда Московской области решение от 31.03.2003 лицами, участвующими в деле, не обжаловалось.
Не согласившись с решением от 31.03.2003 ЗАО "М-Текс" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить полностью и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
В жалобе истец излагает мотивировочную часть обжалуемого им решения и указывает на то, что судом первой инстанции незаконно, по его мнению, было отложено ходатайство истца об изменении основания иска, которым истец указал предпочтительное удовлетворение требования кредитора - ООО "Густав и партнеры" перед требованиями истца, что суд неверно применил к оспариваемой сделке статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и нормы главы 46 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также оспаривает выводы суда первой инстанции в обжалуемом им решении.
В отзыве на кассационную жалобу истца, представитель конкурсного управляющего ОАО "БХПФ" просит кассационную инстанцию обжалуемое решение оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, указывая на то, что платежное поручение не является сделкой и к нему не применимы нормы о недействительности сделок, то есть платежное поручение не подлежит самостоятельной оценке.
В заседании кассационной инстанции представитель конкурсного управляющего ОАО "БХПФ" возражала против удовлетворения кассационной жалобы истца, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.
Участвующее в деле ЗАО "М-Текс" своих представителей в судебное заседание кассационной инстанции не направило, при том, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.
Представитель ООО "Густав и партнеры" в судебное заседание не явился, хотя в силу пункта 3 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считается уведомленным надлежащим образом, так как почтовое уведомление о времени и месте слушания вернулось в кассационную инстанцию с отметкой почтового отделения о том, что организация в ОПС не значится.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя второго ответчика, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права при принятии обжалуемого решения, а также соответствие выводов в указанном акте установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемый судебный акт должен быть оставлен без изменения, а кассационная жалоба ЗАО "М-Текс", доводы которой, наряду с отзывом на нее, были рассмотрены кассационной инстанцией, без удовлетворения в связи с нижеследующим.
В соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к изменению или отмене решения арбитражного суда первой инстанции судом кассационной инстанции является то обстоятельство, если выводы, содержащиеся в обжалуемом акте не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам или если нарушены либо неправильно применены судом нормы материального права или нормы процессуального права, что привело к принятию неправильного решения, однако кассационная инстанция не усматривает названных обстоятельств для отмены обжалуемого решения.
Как следует из примененной судом первой инстанции статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделками признаются действия юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 года с последующими изменениями N 395-1 "О банках и банковской деятельности" предусмотрено, что банковской операцией является осуществление расчетов по поручению юридических лиц.
Как предусмотрено статьями 861, 862 Гражданского кодекса Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов между юридическими лицами, допускаются расчеты платежными поручениями.
Статьей 863 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке.
Из оспариваемого истцом платежного поручения N 128 от 11.09.2001, следует, что перечисление денежных средств в сумме 700000 рублей осуществлялось во исполнение договора N К-17 от 20.11.2000 за пряжу, в том числе НДС - 116666,67 рублей (л.д.19), при том, что из материалов дела не следует, что указанный в платежном поручении договор комиссии, заключенный между ответчиками, оспорен или признан недействительным, в связи с чем вывод суда первой инстанции, положенный в обоснование отказа в иске, не противоречит материалам дела и нормам права.
Не противоречит материалам дела и нормам права и вывод суда первой инстанции о том, что права и интересы истца оспариваемым им платежным поручением и по договору комиссии не затронуты и в соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что лишь заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, у истца отсутствуют правовые основания для обращения с подобным иском.
Довод истца в кассационной жалобе о том, что судом первой инстанции незаконно было отложено ходатайство ЗАО "М-Текс" об изменении основания иска, которым истец указал предпочтительное удовлетворение требования кредитора - ООО "Густав и партнеры" перед требованиями истца, не может быть принят судом кассационной инстанции как основание для отмены обжалуемого акта суда первой инстанции, так как из протокола судебного заседания от 31 марта 2004 года следует, что ходатайство истца об изменении правового обоснования иска было судом рассмотрено и в порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было отклонено (л.д.64), а из заявления истца об изменении правового основания иска следует, что оно составлено 31 марта 2004 года, то есть в день судебного заседания по рассмотрению искового заявления ЗАО "М-Текс" (л.д.56).
В связи с изложенным доводы кассационной жалобы ЗАО "М-Текс" подлежат отклонению как необоснованные и направленные на переоценку выводов суда первой инстанции, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, а обжалуемый судебный акт в порядке пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения, как принятый в соответствии с действующими нормами права и не противоречащий имеющимся в материалах дела доказательствам и установленным судом обстоятельствам.
Кассационная инстанция не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемого решения, так как не усматривает процессуальных нарушений при принятии названного судебного акта, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и, кроме того, не усматривает нарушений применения норм материального права при принятии судом первой инстанции обжалуемого судебного акта, которые могли бы служить основанием к его отмене.
Кассационная жалоба ЗАО "М-Текс" рассмотрена кассационной инстанцией и резолютивная часть настоящего постановления в порядке статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашена 2 июля 2004 года, а данное постановление в полном объеме изготовлено 9 июля 2004 года.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 284-287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:
Решение Арбитражного суда Московской области от 31 марта 2004 года по делу N А41-К1-22699/03 оставить без изменения, а кассационную жалобу ЗАО "М-Текс" - без удовлетворения.
14. Обсуждение постановления АС Волго-Вятского округа от 24.03.2015№Ф01-355/15 по делу №А11-1038/2014.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ