Задания, предлагаемые к рассмотрению на семинарском занятии 5 страница

Вследствие большого разнообразия договоров в гражданском праве возникает необходимость в их классификации. Классификация догово­ров проводится по различным признакам, которые, как правило, за­креплены в законе. К ним относят: основания, момент возникновения договора, характер распределения прав и обязанностей, возмеэдность и др.

1. В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между сторонами договоры делятся на односторонние и двусторонние или взаимные.

Односторонним признается договор, в котором у одной стороны имеются только права, а у другой стороны— лишь обязанности, К таковым относится договор займа, в силу которого должник имеет толь­ко обязанность вернуть долг, а кредитор— право требовать этого.

Двусторонним называется договор, в котором каждая из сторон имеет права и обязанности. Здесь обе стороны выступают одновремен­но в качестве должника и кредитора. Например, по договору купли-про­дажи продавец обязан передать проданную вещь покупателю, но имеет право требовать от последнего уплаты денег за нее, а покупатель обязан уплатить ее стоимость и вправе требовать передачи вещи. Большинство договоров являются двусторонними (купля-продажа, имущественный наем, поставка, контрактация, подряд, перевозка и др.).

2. По характеру возникающих правоотношений различают договоры возмездные и безвозмездные.

Возмездный — это договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязан­ностей (например, деньги за переданную вещь, выполненную работу, оказанную услугу, за другое имущество взаимен переданного). Боль­шинство договоров возмездные, что объясняется использованием в нашем обществе товарно-денежных отношений (п. 1 ст. 423 ГК).

Безвозмездный — это договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления (п. 2 ст. 423 ГК). К безвозмездным относятся, например, договор дарения, безвозмездного пользования имуществом, в некоторых случаях — хранения.

3. По моменту возникновения прав и обязанностей различают догово­ры консенсуальные и реальные.

Консенсуальный — это договор для заключения которого достаточ­но одного соглашения сторон, права и обязанности по которому возни­кают с момента достижения соглашения сторон (например, купля-про­дажа, имущественный наем, подряд и др.).

Реальный — это договор, права и обязанности по которому устанавливаются только с момента передачи вещи или для возникновения ко­торого, кроме соглашения сторон, необходима и передача вещи (напри­мер, договор займа, хранения с участием граждан).

4. Потому, в чьих интересах заключается договор, различают договоры в интересах его сторон и в пользу третьего лица.

По первому договору, а их подавляющее большинство, права и обя­занности возникают только у сторон, заключивших его, независимо от того, кто будет принимать его исполнение — сторона по договору или по ее указанию другое лицо.

Договор в пользу третьего лица — это договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430 ГК).

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) – ст. 454 ГК РФ.

Договор купли-продажи – один из древнейших гражданско-правовых договоров. Его роль в современных условиях существенно возрастает.

Этот договор регулируется ст. 454-566 ГК РФ. Но в них содержатся лишь общие положения о купле-продаже. К купле-продаже валютных ценностей и ценных бумаг общие нормы о купле-продаже применяются при условии, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами об этих видах купли-продажи. Специальному правовому регулированию подвергнуты купля-продажа в кредит, купля-продажа недвижимости, розничная купля-продажа и др. Поэтому рассматриваемый договор, кроме ГК РФ, регулируется также многочисленными специальными нормативными актами, в числе которых – Закон о защите прав потребителей и большое число актов Правительства РФ и ведомственных актов.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, продажа недвижимости, продажа предприятий) общие положения, содержащиеся в параграфе 1 главы 30 ГК РФ, применяются при условии, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров (п. 1, ст. 454 ГК РФ).

Характерные черты договора купли-продажи:

1. На его основе происходит передача имущества от одного субъекта к другому в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление.

2. Передача эта производится возмездно.

Данный договор заключается по усмотрению сторон.

Купля-продажа за наличный расчет может быть совершена в устной форме на любую сумму. Иногда в удостоверение заключенного договора продавец выдает покупателю товарный или кассовый чек или справку-счет. Но это не рассматривается как письменная форма договора. Купля-продажа в кредит, купля-продажа с условием, что расчеты за купленную вещь осуществляются безналичным способом, требует письменной формы. Купля-продажа недвижимости (земельного участка, здания, сооружения) не требует нотариальной формы, но должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке.

В договоре купли-продажи существенным и являются условия о его предмете и цене. Предметом купли-продажи чаще всего являются вещи, не изъятые из гражданского оборота.

Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не следует из характера товара. Условие договора купли-продажи товара о его предмете считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 2 и 3 ст. 455 ГК РФ).

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, указывается в договоре в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть установлено также посредством указания порядка его установления.

Условие о количестве товара для договора купли-продажи является существенным: если оно не определено тем или иным способом, договор не считается заключенным (ст. 465 ГК РФ).

Предметом купли-продажи могут быть также валютные ценности и ценные бумаги.

Продаваемая вещь может быть как индивидуально-определенной, так и определяемой родовыми признаками.

Другим существенным условием договора купли-продажи является цена его предмета. Цена устанавливается соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях цена в договоре устанавливается с учетом ее нормативного регулирования.

За нарушение условий договора купли-продажи стороны несут гражданско-правовую ответственность. Как уже упоминалось, одной из основных обязанностей продавца является передача товара в собственность, хозяйственное ведение или в оперативное управление покупателя. Если продавец уклоняется от исполнения этой обязанности, то покупатель вправе требовать через суд передачи ему купленной индивидуально определенной вещи и возмещение убытков, понесенных от нарушения договора, либо отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (ст. 463 ГК РФ)

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА (АРЕНДЫ)

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество во временное владение и пользование либо во временное пользование за плату.

Продукция, плоды и иные доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (п. 1 ст. 606 ГК РФ).

В законодательстве, договорной практике, в практике судов договор аренды нередко именуют договором имущественного найма или прокатом. Все эти термины однозначны.

Предметом договора аренды (имущественного найма) могут быть лишь вещи индивидуально определенные. По договору аренды арендателю по окончании срока его действия должно быть возвращено то же самое имущество, которое было передано арендатору, а это невозможно, если предмет аренды определен родовыми признаками.

Предоставляемые в пользование вещи должны быть рассчитаны на более или менее длительный срок их использования. Поэтому в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи) (п. 1 ст. 607 ГК РФ).

Не могут быть предметом аренды вещи, потребляемые при однократном акте пользования (продукты питания, горючее для транспортных средств и т.п.), так как такое имущество после его использования не может быть возвращено арендодателю.

В договоре аренды должен быть точно определен его предмет: наименование, характеристика, качество, индивидуализирующие признаки (например, номер), а для недвижимости – местонахождение и другие признаки, позволяющие точно установить предмет договора и его состояние ко времени заключения договора. Если эти требования не удовлетворены (не соблюдены), договор аренды не считается заключенным.

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которых в аренду не допускается или ограничивается. Кроме того, законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других природных объектов.

Наибольшее сходство договор аренды имеет с договором о безвозмездном пользовании имуществом. Но между ними есть и немалые различия, обусловленные тем, что первый возмезден, в то время как второй является безвозмездным.

По договору имущественного найма нанимателю, как правило, кроме правомочия пользования, передается и право владения нанятым имуществом. Однако возможны случаи, когда передается только пользование вещью, в то время как сама вещь остается во владении арендодателя.

Сторонами в договоре аренды являются арендодатель и арендатор. Арендодателем может быть либо собственник отдаваемого в аренду имущества, либо лицо, уполномоченное на это законом или собственником (ст. 608 ГК).

Срок в этом договоре имеет очень большое значение. По общему правилу стороны устанавливают срок аренды при заключении договора. Срок пользования имуществом может быть определенным (устанавливается посредством указания календарной даты или периода времени), или неопределенным.

Если договор аренды заключен без указания срока, он считается заключенным на неопределенный срок, и каждая из сторон вправе отказаться от него в любое время, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц, и при найме недвижимого имущества – за 3 месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.

Договор аренды может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Ст. 609 ГК РФ установлено, что договор найма между гражданами на срок более 1 года требует письменной формы. Письменная форма необходима независимо от срока договора, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. Если по договору аренды предусмотрен в дальнейшем переход арендованного имущества в собственность арендатора, такой договор заключается в форме, установленной для договора купли-продажи (ст. 609 ГК РФ).

Договор аренды является двухсторонним, возмездным и консенсуальным. На основании этого договора права и обязанности приобретают обе его стороны.

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов, пассажиров, багажа осуществляется железнодорожным, морским, речным (внутренним водным), воздушным и автомобильным транспортом на основании договора перевозки. Обязательства по перевозкам регулируются ГК РФ (Глава 40, ст. 784-800), но лишь в самых общих чертах.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по договору перевозки в значительной мере определяются транспортными кодексами и уставами, иными правовыми актами и правилами, установленными в соответствии с указанными нормативными актами. Основная масса нормативного материала транспортного права содержится в специальных нормативных актах: транспортных уставах и кодексах.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если в ГК РФ, транспортными кодексами и уставами, иными законами и издаваемыми в соответствии с нами правила не установлено иное (ч. 2 п.2 ст.784 ГК РФ). Сделанная в этом абзаце оговорка существенно ограничивает действие самого правила. Фактически это правила применяются, когда перевозчиком выступает гражданин или юридическое лицо, не являющееся транспортной организацией.

Большинство норм транспортного права являются императивными и содержащиеся в них правила не могут быть изменены соглашением сторон. Это обусловлено техническими и технологическими особенностями транспорта и необходимостью обеспечения безопасности перевозок.

Вследствие указанных причин подавляющее большинство договоров перевозки являются договорами присоединения.

Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки. В законе даны различные определения договора перевозки. В законе даны различные определения договора перевозки грузов и договора перевозки пассажиров и багажа.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установить плату.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной, коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим уставом или кодексом (ст. 785 ГК РФ).

Среди иных документов, подтверждающих заключение договора перевозки, могут быть названы: дорожная ведомость (в ней повторяются сведения, содержащиеся в накладной) и грузовая квитанция (на железнодорожном транспорте).

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа – также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа – и за провоз багажа.

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа – багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами (п. 1 ст. 786 ГК РФ).

Из этих определений видно, что договор перевозки груза и договор перевозки багажа и пассажиров являются разновидностями единого договора перевозки.

Сторонами в обязательстве по перевозке являются перевозчик и грузоотправитель или пассажир. В качестве третьего лица в отношениях по перевозке может выступать грузополучатель.

Перевозчиками чаще всего выступают транспортные предприятия. Их принято называть транспортными организациями общего пользования. Перевозка признается осуществляемой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданной этой организации осуществляется перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению гражданина или юридического лица.

Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором (ст. 789 ГК РФ). Транспортными организациями общего пользования в настоящее время следует считать железные дороги, входящие в общую сеть железных дрог, автотранспортные предприятия, указанные в ст. 4 УАТ, а также водные и воздушные транспортные организации общего пользования.

Перевозки разнообразны и классифицируются по различным признакам.

По видам транспорта различаются перевозки:

1. Железнодорожные;

2. Морские;

3. По внутренним водным путям;

4. Воздушные;

5. Автомобильные.

По предмету перевозки:

1. грузовые;

2. пассажиров и багажа;

3. почты.

Железнодорожные перевозки различаются на:

а) местные (между станциями одной железной дороги);

б) прямые (между станциями разных железных дорог);

в) смешанные (разными видами транспорта по одному транспортному документу).

Морские перевозки различаются на:

1. каботажные;

2. в заграничном сообщении.

Каботажные делятся на перевозки в большом и малом каботаже. Кроме того, морские перевозки делятся:

1. перевозки по коносаменту;

2. перевозки по договору фрахтования (чартеру).

Договор перевозки в большинстве случаев заключается в устной форме или конклюдентными действиями и сопровождается выдачей транспортных документов (накладной, коносамента др.) о чем уже упоминалось. Транспортное законодательство подробно регулирует порядок заключения договора перевозки.

Договор перевозки – двухсторонний, возмездный, чаще всего – реальный, т.е. такой, по которому права и обязанности сторон возникают лишь после передачи вещи, т.е. в данном случае – с момента сдачи грузоотправителем груза перевозчику.

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ПОДРЯДА:ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы (ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда является двусторонним, возмездным и консенсуальным. Он регулируется нормами Главы 37 ГК РФ. В этой главе содержатся нормы, как общего, так и специального характера. Последние регулируют отдельные виды договора подряда. К этим отдельным видам (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, договор на подрядные работы для государственных нужд) общие положения о подряде применяются при условии, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

Упомянутая выше Глава 37 ГК РФ включает в себя ст. 702-768.

Кроме того, подрядные отношения регулируются специальным законодательством, включающим постановления Правительства и ведомственные нормативные акты.

Значение договора подряда велико. Он широко применяется в отношениях между юридическими лицами и гражданами, особенно в сфере бытового обслуживания населения.

Предметом договора подряда может быть изготовление или переработка либо обработка вещи или другая работа с передачей ее результата заказчику. По договору подряда на изготовление вещи подрядчик, выполнив работу, обязан передать права на эту вещь заказчику. Это же правило применяется к случаям обработки и переработки вещи. (ст. 703 ГК РФ).

Сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик. На той и другой стороне могут выступать как граждане, так и юридические лица.

Выполнение гражданами случайных подрядных работ не подлежит специальному учету и регистрации. Если же выполнение заданий заказчиков за вознаграждение носит систематический характер, гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

По общему правилу подрядчик выполняет подрядную работу своими силами. Однако если из закона или договора не следует обязанность для подрядчика выполнить работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В .§1 Главы 37 нет статьи, посвященной форме договора подряда. Поэтому по общему правилу к форме такого договора применяются требования, установленные для формы сделок.

Основной обязанностью подрядчика является выполнение обусловленной договором работы по заданию заказчика своевременно, доброкачественно и передача заказчику результата работы. Предметом договора подряда, как уже упоминалось, является не сама работа, а ее результат.

Подрядчик отвечает за недоброкачественность предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. (п.2 ст. 704 ГК РФ). Обременение указанного имущества правами третьих лиц может иметь место, если оно находится в залоге или принадлежит на праве собственности не подрядчику, а другому лицу. В такого рода случаях на подрядчика может быть возложена обязанность либо заменить упомянутое имущество другим, не имеющим обременения, либо обеспечить прекращение обременяющих прав по согласованию с третьими лицами.

Если результат работы не был, достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия – непригодным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты, выполненной им части работы. Это право подрядчик может осуществить, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала (ст. 713 ГК РФ).

Подрядчик обязан обеспечить сохранность вверенного ему заказчиком имущества (материалов, оборудования, вещи, переданной для обработки или переработки) или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с использованием им договора подряда (ст. 714 ГК РФ). Он несет ответственность за всякое упущение, повлекшее утрату, гибель или повреждение этого имущества. При этом вина подрядчика в несохранности имущества заказчика предполагается.

В зависимости от предмета договора подряда качество работы может быть определено как в самом договоре, так и в приложенных к нему документах (в описании, проекте, чертежах и т.п.). Возможно выполнение работы по образцу или рисунку.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству более высоким, чем это установлено обязательными для сторон требованиями (ст. 721 ГК РФ).

ЛЕКЦИЯ. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Договор банковского вклада (депозита) - это разновидность договора займа, в котором заимодавцем является вкладчик, а заемщиком - банк. Определение этого договора содержится в ст. 834 ГК РФ. По договору банковскою вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором.

Из этого определения видно, что одной из сторон этого договора всегда является банк. Вклады населения банк может принимать при наличии лицензии на такого рода операции. Вкладчиком банка может быть любой субъект гражданского права.

При заключении договора банк не вправе оказывать предпочтение одним вкладчикам перед другими (например, для своих служащих устанавливать более высокую процентную ставку). Но это правило действует только в отношении вкладов, внесенных на одинаковых условиях. Банк вправе дифференцировать свои процентные ставки в зависимости от сроков действия договоров, сумм вкладов и условий их возврата.

На правоотношения по договору банковского вклада, вкладчиком по которому является гражданин, распространяет свое действие Закон о защите прав потребителей (его общие положения).

К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено в Главе 44 ГК РФ или не следует из существа договора банковского вклада. Однако юридические лица, являющиеся вкладчиками, не вправе перечислять находящиеся на вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам (п. 3 cт. 834 ГК РФ).

Депозитный счет существенно отличается от банковского счета. Последний используется для расчетных операций, а депозитный счет юридических лиц не может быть использован для этих целей.

По окончании срока депозитного договора с вкладчиком - юридическим лицом сумма вклада должна быть ему возвращена в безналичном порядке или в предусмотренных законодательством случаях - наличными деньгами. Но вкладчик - юридическое лицо не вправе дать банку указание о перечислении суммы вклада на счет третьего лица. Однако это правило не лишает вкладчика возможности уступить сумму вклада третьему лицу в порядке цессии. Договор банковского вклада, заключенный с гражданином, также не может предусматривать возможности перечисления суммы вклада на счета третьих лиц.

Граждане и юридические лица вправе открывать любое необходимое им количество депозитных счетов в любой валюте (cт. 30 Закона РФ «О банках и банковской деятельности»)

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом (п. 1 ст. 835 ГК РФ).

В случае принятия вклада от гражданина юридическим лицом, не имеющим на это право, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процента в размере ставки рефинансирования (ст. 395 ГК РФ) и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков.

Договор банковского вклада должен быть заключен в простой письменной форме. Письменная форма данного договора считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным вкладчику банком документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом или установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

За нарушение этого требования закона установлена жесткая санкция. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность (ничтожность) данного договора (ст. 836 ГК РФ).

Договор банковского вклада является возмездным. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада. Если условие о размере процентов в договор не было включено, банк обязан выплачивать проценты в размере ставки рефинансирования. Если иное не предусмотрено договором, банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.

Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении определенных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. По договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или договором (и. 838 ГК РФ).

Проценты на сумму банковскою вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчики по иным основаниям.

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а не востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты.

При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты (ст. 839 ГК РФ).

При невыполнении банком предусмотренных законом или договором обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшения его условий, вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на него процентов в размере ставки рефинансирования и возмещения причиненных убытков (ст. 840 ГК РФ).

Упомянутое выше обязательное страхование - это страхование вкладов граждан за счет средств федерального фонда обязательного страхования вкладов, предусмотренного ст. 38 Закона «О банках и банковской деятельности». Для обеспечения интересов вкладчиков могут быть также использованы и традиционные способы обеспечения исполнения договорных обязательств (например, залог, поручительство, банковская гарантия).

Обычно вкладчик сам вносит денежные средства на свой счет, но закон (ст. 841 ГК) допускает внесение средств и другими лицами. Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение средств oт таких лиц, предоставив им необходимые сведения о счете по вкладу.

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ:ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить ее в сохранности (п.1 ст. 886 ГК РФ). В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая за хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель) может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренном договором срок.

Наши рекомендации