Иные основания прекращения обязательств
- Гибель предмета договора, если предметом договора являлась индивидуально определенная вещь (договоры аренды, ссуды, обычного хранения). Индивидуально определенная вещь юридически незаменима, родовая – заменима.
- Смерть стороны договора, если он тесно связан с личностью (например, любой федуциарный контракт – поручения, простого товарищества; и некоторые другие договоры – например, возмездное оказание услуг – не федуциарный, но тесно связанный с личностью). А вот заем с личностью не связан, и если умер должник или кредитор, долг продолжается.
- Слияние в одном лице кредитора должника. Например, Тит дал Ливию взаймы, Ливий умер, а по завещанию его единственный наследник – Тит. Например, в случае смерти одной стороны, если ее наследником является контрагент.
- Юридическая невозможность исполнения договора. Гибель вещи – это фактическая невозможность. Есть и юридическая. Заключили контракт аренды, я арендую земельный участок. По рескрипту императора строится публичная дорога, которая должна пройти через этот участок. Или крепостная стена. И договор аренды прекратится не по вине сторон. Пример – переход в публичную собственность имущества, если оно являлось предметом договора.
- Договор может быть прекращен истечением пресекательного срока. Пресекательным сроком договор прекращается. Пресекательный срок – это срок, по истечении которого лицо автоматически утрачивает имущественное право вследствие его нереализации. Для договоров пресекательные сроки нехарактерны, они характерны для вещных или имущественных прав. Например, право преимущественной купли. Если не реализовывал свои права, договор прекращался вообще. ПРИМЕР: пакт поручительства, в котором не определен срок действия. По истечение 2 лет пакт прекращается, и кредитор может истребовать долг только у должника, но не у поручителя. В современном праве пресекательные сроки также нехарактерны.
- Договор мог прекратиться наступлением отменительного условия. Отменительное условие – это юридический факт, обстоятельство, условие, наступление которого прекращает действие договора. В отличие от отменительного события, отменительное условие может наступить в будущем, а не должно. Если заключили договор аренды до того, как арендатор умрет – это отменительное событие. Если заключили договор аренды до того, как, возможно, приедут родственники из Остии – тогда это уже отменительное условие. Наступит – договор прекратится. Не наступит – договор и не прекратится.
Договорное право Древнего Рима
- Понятие, признаки договоров в Древнем Риме
- Классификация договоров
Понятие, признаки договоров в Древнем Риме
Договор – это соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение (вип) имущественных прав и обязанностей.
В РЧП термин «договор» не употреблялся. Соглашение сторон оформлялись либо контрактами, либо пактами – в зависимости от вида. Только глоссаторы сказали, что эти соглашения можно назвать договорами. Собственно этого термина римляни не знали, но его можно вывести на основе общих черт контрактов и пактов.
Признаки договора:
- Договор относился к категории действий.
- Это правомерные действия.
- Это волевое правомерное действие.
- Это целенаправленное волевое правомерное действие (в договоре должна присутствовать юридическая цель – causa, правовое основание контракта; при договоре купли-продажи юридическая цель – стремление стать собственником вещи). А зачем ей это нужно – это уже мотив, это за пределами каузы.
- В договоре принимают участие как минимум два лица, или большее количество сторон. То есть это соглашение сторон. Этим признаком договор отличается от понятия «сделка». Это понятия пересекающиеся, но сделка – более широкое, договор – более узкое. Любой договор является сделкой, но не любая сделка – договором. Круг СДЕЛКИ состоит из: МНОГОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ, ДВУСТОРОННИЕ СДЕЛКИ и ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ. Многосторонние и двусторонние сделки – это договор; односторонние сделки выходят за пределы договора, это уже не договор. Пример односторонних сделок в Риме: это составление завещания, принятие наследства, отказ от принятия наследства, легат, фидеикомисс. То есть в отношении купли-продажи можно сказать и «сделка», и «договор». А вот завещание – это уже не договор, а сделка.
Виды договоров
Классификация договоров – более узкое понятие, она не совпадает с классификацией сделок.
Основная классификация.
Договоры делились по форме заключения на:
- Контракты
- Вербальные контракты, или устные контракты:
i. Стипуляция
ii. Специальные: клятва волноотпущеника (что будеталиментировать патрона) и обещание невесты предоставить приданое.
- Литтеральные контракты
i. Расходно-приходные книги
ii. Хирографы
iii. Синграфы (виды долговых расписок)
- Основные контракты – консенсуальные контракты:
1. Купля-продажа
2. Наем
a. Наем вещей (аренда)
b. Наем работ
c. Наем услуг
3. Поручение (а не пакт поручительства)
4. Простого товарищества
5. Эмфитефтический контракт.
- Реальные контракты:
i. Заем
ii. Ссуда
iii. Хранение
iv. Ручной заклад. Тоже считался заключенным с момента передачи залога.
- Безымянные контракты (по моменту заключения это все реальные контракты, но они в Риме были обособлены в группу безымянных).
i. Мена
ii. Оценочный контракт
iii. Прекарий (разновидность ссуды)
- Пакты
- Пакты «голые» (pacta nuda)
- Пакты «одетые» (pacta vestita). Смысл уже их деления – благодаря какому источнику пакт «одевался»:
i. Дополнительные пакты
ii. Преторские пакты
iii. Императорские пакты.
Дарение, поручительство – это были не контракты, а пакты.
Вторая классификация договоров
По наличию встречного исполнения договоры в Риме делились на:
- Возмездные – всегда присутствует встречное исполнение (ты – мне, я – тебе). Это купля-продажа, аренда, подряд.
- Строго безвозмездные договоры – договоры, в которых встречное исполнение отсутствует. Это контракт ссуды, хранения (в Риме было строго безвозмездным) и поручения, а также – пакт дарения.
- Договоры, которые могли быть как возмездными, так и безвозмездными – по усмотрению сторон. Это заем. Под процент – возмездный, без процента – безвозмездный. В зависимости от того, присутствует ли условие выплаты процентов.
Третья классификация договоров
Она самая важная. По моменту, с которого договор считается заключенным, (но это не касается вербальных и литтеральных контрактов, а оставшихся трех видов контрактов и пактов) договоры делились на:
- Реальные договоры. Для признания такого договора заключенным требовалось наличие двух условий:
- Консенсус – соглашение по всем существенным условиям.
- Сама передача вещи (в реальном контракте передача вещи всегда присутствует, и она является не исполнением, а стадией заключения договора). Смысл: реальный контракт – контракт займа определенной суммы на определенной процент. Договор не заключен, пока сумма не выдана взаймы. Но если согласились все, но кредитор не дал деньги, деньги у него истребовать нельзя. То есть договор считается заключенным с момента передачи денег, если только пообещал – договор еще не заключен!
Реальных договоров больше. Если договор консенсуальный: глагольная форма обязуется передать вещь покупателю, если реальный – кредитор передает вещи должнику. А другая сторона, понятно, всегда обязуется.
- Консенсуальные. Консенсуальный договор – это договор, для признания заключенным которого достаточно одного условия – консенсуса между сторонами. Консенсус – это соглашение сторон по всем существенным условиям данного договора. В любом договоре к числу существенных относятся: условия о предмете; в возмездном договоре – еще и цена. Предмет – наименование и количество вещей. Цена – сколько я должен заплатить.
Если в консенсуальном договоре имеет место передачи вещи, она является исполнением уже заключенного договора, а не стадией его заключения. Это имеет огромный практический смысл – это исполнение уже заключенного договора. То есть это передача вещи после заключения договора купли-продажи.
В Риме могли быть договоры, которые могли быть и реальными, и консенсуальными. Это – пакт дарения, который мог быть либо таким, либо другим. По умалчанию он был реальным, но можно было и заключить консенсуальный, где человек брал обязанность в будущем что-то подарить.
Структура договора
Структура договора – это совокупность его условий.
Условия римского договора делились на два категории: условия существенные и случайные.
Существенные условия – условия, при отсутствии которых или при нарушении которых договор являлся недействительным.
Случайные условия – это условия, отсутствие которых не влечет недействительности договора.
Существенных условий было 3:
- Консенсус (consensus)– само соглашение сторон. Он должен был отвечать определенным требованиям:
- Учитывая, что римское право – древнее право, консенсус должен был иметь надлежащую форму. Прежде всего это касалось договоров в форме контрактов (формальное соглашение); пактов это касалось в меньшей степени.
- Надлежащий субъектный состав соглашения. В договоре могли участвовать только определенные лица, которые обладали, во-первых, правоспособностью, во-вторых, надлежащим объемом дееспособности (смотри тему «Учение о лицах»). Если субъектный состав сделки нарушался, сделка совершалась с лицами, признанными расточителями (они могли совершать сделки только с согласия куратора) без согласия куратора, либо душевнобольной, либо малолетний, такая сделка будет недействительное.
- Это условие касается воли и волеизъявления сторон консенсуса. Воля – это намерение, желание стороны договора достичь определенного правового результата. Вовне воля выражается в форме волеизъявления. Форма, выраженная во вне в форме, доступной для восприятия 3-х лиц, называется волеизъявлением. В РЧБ было 3 способа волеизъявления:
i. Основной способ – словесный. Он может быть устным (это стипуляция, манципация) и письменным (эмфитебтический контракт и дарственное обещание – обещание подарить вещь в будущем; если договор дарения заключался как реальным, достаточно было договора в устной форме);
ii. Второй вариант волеизъявления – конклюдентные действия. Это действия, выражающие волю лица на совершение действия (не слова, а именно действия). Один из примеров – один из способов принятия наследства – фактическим способом. Когда лицо не заявляет претору о вводе во владение наследственной массой, а фактически пользуется (вселяется, платит за дом).
iii. Самый редкий способ – бездействие (молчание). Как правило, молчание в частном праве означает по общему правилу «нет», а не согласие. Молчание по общему правилу – нет. Поэтому, по общему правилу, молчание для заключения сделки использоваться не может. Если предлагаете заключить договор, я молчу – это означает несогласие. Но бывают и исключения. Например, заключили договор аренды, предусмотрели размер арендной платы, что если арендодатель присылает уведомление и арендодатель молчит, она повышается.
Консенсус будет недействительным, если А) нарушен субъектный состав; Б) форма; В) нет адекватно выраженной воли.
Если воля лица при достижении консенсуса имела пороки (когда воля лица сформирована несвободно, под влиянием насилия, обмана, угроз, навязывания) или была неадекватно, неправильно выражена вовне (из-за этого у контрагента возникло неправильное понимание сделки), это влекло недействительность договора.
Второй пример – неправильная выраженная воля, когда контрагент не понял. Это, например, когда вручают книжку, думаешь, что дарят, а на самом деле продают. Тогда договор дарения будет недействительным.
Естественно, все пороки и несовпадение воли волеизъявлению должны быть доказаны. В частном праве есть презумпция – пока не доказано иное, воля считается не имеющей пороков (считается, что вы добровольно решили заключить такой договор), а волеизъявление соответствует воле, выражено правильном образом.
Так и сейчас – по умолчанию сделка считается действительной. Пока иного не доказано, действует презумпция честности.
- Предмет договора. Это второе существенное условие. Предмет договора – это определенное поведение должника в отношении кредитора. Это поведение как минимум включает в себя действие должника в отношении кредитора (обязанность активного типа – в договоре займа должник должен совершить действие по возврату долга), и также может включать, как максимум, действие в сочетании с бездействием. Какие 3 требования предъявлялись к предмету договора (иначе предмет договора и значит, и сам договор будет недействителен):
- Действия, обязанность совершения которых принимает на себя должник, должны быть законными, правомерными и отвечать принципам морали. Поэтому недействительным будет договор возмездного оказания услуг, предметом которого является убийство третьего лица. Это действие, запрещенное уголовным законом. Точно также недействителен договор, если это действие, направленное на провоцирование измены супруга.
- Обязательство, которое принимает на себя должник, должны быть осуществимыми. Недействительным будет договор возмездного оказания услуг, где один обязуется другому научить летать. Такой договор будет ничтожным, потому что это неосуществимые действия.
- В действиях должника должен присутствовать интерес кредитора. В купли-продажи я должен заплатить за вещь, а вы мой – потому что должны вещь передать. В чем интерес покупателя? Что ему вещь передадут. Продавца – что ему дадут деньги за вещь. Точно так же – в договоре аренды. В чем интерес кредитора в пакте дарения? Действия совершаются, чтобы применить щедрость.
Это одна из причин, почему дарение ограничивалось, и в том числе сегодня – между юридическими лицами (до 3 тыс. руб.), запрещается дарение в пользу преподавателей (до 3 тыс.)
- Правовое основание договора (causa сделки). Кауза – это юридическая цель договора, правовое последствие. Например, приобритение права собственности. Воля – это намерение достичь этой цели, а кауза – это сама эта цель. В купле-продаже для покупателя эта цель – стать собственником вещи продавца, а продавца – приобрести в собствуенность определенную денежную собственность покупателя. В чем тонкость? От каузы следует отличать мотив договора – внутрение психологические причины, побудившие лицо заключить договор. Они могут быть разными. Кауза – стать собственником. А вот мотив – для личного пользования, вложения капитала, способа снять стресс, повинуясь стадному инстинкту, чтобы совершить преступление.
Что здесь важно? Пороки каузы влекут недействительность договора, а порок мотива (когда покупают, например, чтобы убить) – не влечет. Пороки мотива на действительность договора не влияют.
В РЧП выделялось 3 варианта правовых оснований договора – каус:
- Наиболее распространенная кауза – это когда лицо принимает на себя обязанности с целью приобретения прав. В купле-продажи покупатель принимает обязанность заплатить на вещь с целью приобретения права собственности на эту вещь. Арендодатель принимает обязанность передать вещь арендопользования с целью получить права деньги от заказчика. То же самое – подряд и т.д. Для большинства сделок такая ситуация типична.
- Более редкая кауза. Лицо принимает на себя обязанности с целью наделить правами другое лицо – контрагента. Например, консенсуальный пакт дарения. Даритель дает вещь одаряемому.
- Третий вариант каузы – лицо освобождает от обязанностей контрагента с целью освободиться от обязанности самому. Пример: соглашение сторон о достаточном прекращении действующего договора. Например, заключили договор аренды на год, решили через полгода прекратить. Нужно соглашение о досрочном прекращении контракта аренды. Один освобождается от обязанности платить арендную плату, а другой – пользоваться вещью. Такое возможно только соглашением сторон о досрочном прекращении какого-то договора. Если другая сторона согласится, то да, иначе никто никого не освободит от обязанностей.
Случайных условий (отсутствие которых не влекло недействительность договора) было 6:
- Срок действия договора (des). Почему это случайное условие? Если срок исполнения не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. То есть сроки можно было и не ставить. Договор тогда должен быть исполнен в неопределенный срок. Такой договор должен быть в разумный срок. Допускается на неопределенный срок и заем, и аренда, и ссуда.
Срок – это период времени, истечение которого влечет начало или окончание действия договора. В Риме было две классификаций сроков действия договоров:
- По степени определенности сроки делили на 3 вида:
i. Сроки абсолютно определенные – обозначаются ссылкой на календарную дату. То есть, например, до 1 сентября 2010 года.
ii. Относительно определенный срок – срок, обозначаемый ссылкой на относительные (приблизительные) временные координаты. Например, вы сдаете в аренду сельхозинвентарь до окончания посевной. Точная дата не известна, обозначается приблизительная.
iii. Неопределенный срок – здесь способов конкретизации 2:
1. Разумный срок. Есть формула, позволяющая категория разумности. Разумность срока должна доказывать сторона, требующая исполнения договора. Это рождает споры, что не очень хорошо для оборота.
2. Договоры «до востребования». Это прекарий (ссуда на неопределенный срок), заем и аренда на неопределенный срок. Договор «до востребования» означает, что договор исполняется по первому требованию кредитора, но должнику, по общему правилу, предоставляется льготная отсрочка для исполнения – в Древнем Риме и сейчас это 7 дней. Есть случаи, когда договор до востребования должен быть исполнен немедленно – это хранение на неопределенный срок. Современный пример – хранение вещей в гардеробе.
- По правовым последствиям наступления срока сроки делились на:
i. Отлагательные. Отлагательный срок – это срок, наступление которого влечет начало действия договора. Почему условие необязательное? Если его в договоре нет, тогда договор вступает в силу с момента заключения. Если договор заключается 1 сентября, а действовать начинает 1 октября, то 1 октября – это отлагательный срок. Если без условия, то он сразу вступает в силу.
ii. Отменительные. Отменительный срок – это срок, наступление которого влечет за собой прекращение действия договора. Почему это случайное условие? Вроде есть в любом случае. А потому что не обязаны его согласовывать. Если указывается, что срок действия – один год, а если не указывается – договор заключается на неопределенный срок.
- Отменительное или отлагательное условие (кондицио, conditio). Это юридический факт, наступление которого влечет начало действия или окончание действия договора. Чем кондицио отличается от срока? Срок – это такой юридический факт, который обязательно наступит в будущем. Другое дело, что если он неопределенный, непонятно, когда он произойдет. Но произойдет – время не остановить. А кондицио – такой юридический факт, который может наступить в будущем – тогда и будут правовые последствия. А если не наступит, никаких последствий и не будет. По правовым последствиям кондиции делятся на:
- Отлагательные кондицио. Отлагательное условие – это условие, наступление которого в будущем влечет начало действия договора. Пример: вы заключаете договор аренды и в нем указываете, что он вступит в силу, если в будущем вы приобретете в собственность земельный участок, который вы собираетесь сдавать в аренду. Не приобретете – и не вступит. Или сдаете дом, и пишите условие, что договор вступает в силу, если переедите, или уедите в командировку. Не уедет – и не вступит.
- Отменительные кондицио. Пример: сдается жилое помещение сроком на год, при этом пишется условие – договор аренды перестает действовать, если наступит отменительное условие. Это условие, наступление которого в будущем приведет к окончанию срока действия договора.
- Место исполнения договора (локус, locus). Почему это случайное условие? Если стороны его не определили, действует правило, предусмотренное в законе. Общее правило – любое обязательство исполняется по месту исполнения должника. И есть еще 2 специальных правила:
- Денежные обязательства, например, контракт займа, исполняются в месте нахождения кредитора (сейчас – счета кредитора).
- Если предметом договора является недвижимость, то место исполнения договора – место нахождения недвижимости.
То есть договориться можно и по-другому, но если не договорились, то действует такое правило.
- Способ исполнения договора (модус, modus). Почему условие случайное? Если в договоре на должнике лежит одна или несколько обязанностей, он должен исполнить, по общему правилу, либо одну обязанность, либо несколько (если на нем лежит несколько обязанностей) – в любом случае, все обязанности. Это обычный, или общий способ исполнения договора. В займе если заем возмездный на должнике лежат две обязанности – вернуть в долг и заплатить проценты. Это при обычном способе исполнения. Но помимо него, есть еще 2 способа исполения:
- Альтернативный способ исполнения. При нем на должнике всегда лежат несколько обязанностей, и должник обязан исполнить только одну обязанность из нескольких. Исполнение одной обязанности прекращает обязательство в целом. Не надо исполнять все, достаточно одной. Кто осуществляет выбор варианта исполнения? По общему правилу, вариант, какую обязанность исполнять, должник. Кредитор – если это специально указано в законе или договоре. Пример из закона: контракт купли-продажи. Если покупателю продана вещь ненадлежащего качества (больная лошадь) либо вещь, которая не обладает признаками, о наличии которых говорил продавец (не бегает быстро, а продавец обещал) – продавец нес ответственность за недостатки либо отсутствие оговоренных свойств. У продавца было 3 обязанности, а покупателя – 3 правомочия, одно из которых он может выбрать:
i. Вернуть деньги (расторжение договора).
ii. Вернуть вещь (исполнение договора).
iii. Уценка.
- Факультативный способ исполнения. Он сложнее. При факультативном способе исполнения договора на должнике лежат как минимум две обязанности (может – больше). Обязанности, лежащие на должнике, имеют разный статус. Одна считается основной, другая – факультативной, или дополнительной. При альтернативном исполнении обязанности имеют юридически одинаковый характер, а при факультативном – один вариант исполнения основной, другой – факультативный. И самое главное – здесь выбор никому не принадлежит. Здесь другое правило: если возможно основное исполнение, обязан ее исполнить, это прекращает договор. Если же это станет невозможно, он обязан исполнить факультативную обязанность – тогда договор прекращается. Но если основной вариант исполнения возможен, а исполняется факультативный, это не влечет за собой прекращения договора. Это будет ненадлежащим исполнением.
Пример – заключен контракт аренды, обязан вернуть вещь при невозможности исполнения (возвращения вещи нельзя добиться), арендатор исполняет другое условие – передает другую вещь, что-то платит и т.д.
- Дополнение к договору (акцессио, accessio). По общему правилу, должник обязан исполнить обязательство в пользу кредитора. Однако в договор можно включить особое условие, согласно которому должник будет обязан исполнить договор не в пользу кредитора, а в ползу 3-го лица, указанного кредитором. Причем это 3-е лицо можно как заранее указать, так и заранее не определять: оговорить, что кредитор сообщит позднее должнику. Очень часто в Риме это использовалось в торговых сделках купли-продажи, сегодня – в договорах поставки. Например, в Риме заключаешь договор и потом сообщаешь, что груз надо будет привести в Рим или какую-то провинцию, партнеру. Это все делается для сокращения транспортных издержек. Либо заключается договор купли-продажи – покупается подарок, и продавец отдает его кому-то другому (цветы на заказ).
- Штрафная стипуляция (stipulatio). Это условие о неустойке. Это условие, согласно которому должник обязуется заплатить кредитору заранее известную, определенную сумму (штраф – по лат. – пенни) в случае нарушения договора. В Риме это условие оформлялось отдельно от договора – стипуляцией, то есть словесной клятвой должника в присутствии претора, что он эту сумму заплатит, если нарушит договор. Почему условие случайное? Если его нет, договор все равно действителен, он будет обеспечен обязанностью должника по возмещению убытков.