Система однородных институтов определенной отрасли права образует подотрасль права.

ПРАВО

Содержание

Лекция 1. Государство и право, их роль в жизни общества. Основы теории государства и права. 4

1.1. Государство и право. 4

1.2. Понятие, назначение, принципы права. 14

1.3. Правовое регулирование и его механизм. 18

1.4. Происхождение государства и права. 21

1.5. Формы государства. 33

Лекция 2. Правовая система и система права. Источники права. Правоотношения 43

2.1. Основные правовые системы современности. Понятие правовой системы и правовой семьи. 43

2.2. Международное право как особая система права. 53

2.3. Система российского права. 56

2.4. Отрасли и институты права. 58

Лекция 3. Конституционные основы российского государства и права. 62

3.1. Конституция РФ – основной закон государства. 62

3.2. Конституционное право – ведущая отрасль национального права. 65

3.3. Конституция РФ: основные черты и юридические свойства. 68

3.4. Федеративное устройство РФ, понятие, принципы.. 70

Лекция 4. Гражданские правоотношения. Объекты гражданских прав. Право собственности. Обязательства и договоры в гражданском праве. 76

4.1. Понятие гражданских правоотношений. 76

4.2. Физические и юридические лица. 78

4.3. Виды гражданских правоотношений. 80

4.4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 87

4.5. Обязательства: виды, субъекты. Исполнение обязательств, прекращение обязательств. 90

4.6. Договоры, договорные обязательства. 102

4.7. Понятие, существенные условия договора. 103

Лекция 5. Трудовое право. Трудовой договор и дисциплина труда. 107

5.1. Коллективный договор. Трудовой договор. 107

5.2. Прием на работу, испытание, перевод. 111

5.3. Основания увольнения. 115

5.4. Рабочее время и время отдыха. 118

5.5. Трудовая дисциплина. 125

Лекция 6. Административное право. Административные правонарушения и административная ответственность. 128

6.1. Административные правонарушения. 128

6.2. Источники, система административного права. 130

6.3. Понятие административного проступка. Состав административного правонарушения. 134

6.4. Отличие административного правонарушения от уголовного преступления. Виды административных правонарушений. 138

6.5. Административная ответственность. Понятие административной ответственности. 143

Лекция 7. Уголовное право. Уголовная ответственность за преступления 148

7.1. Понятие преступления. Состав преступления. 148

7.2. Субъекты уголовной ответственности. 156

7.3. Классификация видов уголовных преступлений. 164

Лекция 8. Основы эколого-правового регулирования. 171

8.1. Экологическое право: предмет, источники. 171

8.2. Экологические правоотношения. 176

8.3. Право собственности на природные ресурсы и другие природные объекты 181

8.4. Эколого-правовой режим использования и охраны земель. 187

8.5. Эколого-правовая ответственность, принципы возмещения вреда. 192

2.3. Система российского права

Под выражением «система» понимается «порядок расположения частей целого», «нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей».

Система права носит объективный характер. Право, как и законодательство, в конечном счете, определяется материальными и социальными условиями жизни общества. Нередко термины «право» и «законодательство» употребляются как синонимы. Однако это не так. Каждый из них имеет свою специфику.

Под системой права понимается ее внутреннее строение, которое выражается в единстве и согласованности действующих в стране правовых норм и вместе с тем в разделении права на относительно самостоятельные структурные элементы (правовая норма – институт права – подотрасль права – отрасль права).

Отрасль права – эта систематизированная совокупность основных норм, образующих самостоятельную часть системы права, которые регулируют качественно своеобразный вид общественных отношений своим специфическим методом. Критериями деления права на отрасли являются предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования выступает основным критерием деления права на отрасли. Он представляет собой качественно определенный вид общественных отношений, на который направлено воздействие данной отрасли права (например, сфера управленческих отношений в административном праве).

Метод правового регулирования – это дополнительный критерий, который представляет собой сочетание юридических средств и приемов, осуществляющих воздействие права на поведение людей, общественные отношения. Для урегулирования общественных отношений используются главным образом два метода: диспозитивный и императивный. Используя эти два критерия, право подразделяется на следующие отрасли: государственное, административное, уголовное, гражданское, уголовно-процессуальное и другие. Отрасль права может включать в себя подотрасли.

Подотрасль права – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения определенного вида, которые составляют часть предмета правового регулирования отрасли права. Иными словами, это группа родственных институтов права в составе определенной отрасли права. Например, авторское и патентное право в гражданском праве. Внутри отраслей имеются правовые институты.

Правовой институт – это группа норм права, которые регулируют близкие по своему характеру и содержанию общественные отношения, отличающиеся существенными особенностями. Например: институты права собственности в гражданском праве; в уголовном праве – институты необходимой обороны и крайней необходимости.

Таким образом, система права выступает как внутренняя форма права, отражающая реально существующие в той или иной стране и опосредуемые им общественные отношения. Все составляющие систему права нормы находятся между собой в такой же по своему характеру взаимосвязи и взаимозависимости, как и регулируемые ими общественные отношения.

Важно иметь в виду, что отрасль права может сложиться только как часть системы права. Вместе с тем она обладает относительной самостоятельностью, что выражается в целостности ее функций и автономности функционирования.

Система российского права – это его деление на отрасли по основным видам общественных отношений, регулируемых нормами права.

В юридической науке все отрасли права принято подразделять:

1) на профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы: конституционное право; три материальные отрасли — гражданское, административное, уголовное право, соответствующие им процессуальные отрасли — гражданское процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право. В этой группе сконцентрированы главные, первичные с точки зрения правовой стороны юридические средства регулирования;

2) специальные отрасли, где правовые режимы модифицированы, приспособлены к особым сферам жизни общества: трудовое, земельное, финансовое, семейное, уголовно-исполнительное право;

3) комплексные отрасли,для которых характерно соединение разнородных институтов профилирующих и специальных отраслей: предпринимательское, экологическое, морское, коммерческое право, право прокурорского надзора.

Некоторые крупные и сложные по своему составу отрасли наряду с институтами права включают еще один компонент – подотрасли.Подотрасль права представляет собой объединение нескольких институтов одной и той же отрасли права. Так, в составе конституционного права выделяют такие подотрасли, как муниципальное, избирательное, парламентское право. В гражданском праве в качестве подотраслей выступают авторское, обязательственное, наследственное право и др. В финансовом праве выделяются такие подотрасли, как бюджетное, налоговое право. Внешним выражением подотрасли служит наличие в ней такой группы норм, которая содержит общие принципиальные положения, присущие нескольким (но не всем) правовым институтам данной отрасли.

Отдельные отрасли права, в частности процессуальное, земельное, семейное, не подразделяются на подотрасли. Поэтому в отличие от института права подотрасль права обязательным компонентом каждой отрасли не является.

Право как явление имеет динамичный, а не статичный характер, вследствие чего находится в процессе непрерывного развития. Поэтому дискуссии по поводу его системы и структурных элементов всегда будут актуальны. В жизни постоянно появляются новые сферы деятельности, возникают новые общественные отношения, которые объективно нуждаются в соответствующем правовом регулировании через совокупность правовых норм. Таким образом, потребности общества и государства объективно подводят законодателя к изданию новых норм для регламентации новых сфер общественных отношений.

Отрасли и институты права

Отрасль права– это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений, это наиболее крупное подразделение системы права по сравнению со всеми иными ее элементами.

Выделяют следующие признаки отрасли права:

- особые предмет и метод правового регулирования;

- специфические отраслевые принципы (например, для гражданского права характерны принципы всеобщности защиты гражданских прав, полного восстановления нарушенного положения субъектов гражданского права, презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений; для семейного права принцип равноправия мужчины и женщины в семейных отношениях и т.п.);

- особые правовые режимы (например, для уголовного процессуального права характерны процессуальные правовые режимы; для семейного права – договорный и законный; для финансового права – валютный, налоговый; для земельного права режим особого землепользования; для конституционного права режим лиц без гражданства, режим беженцев и вынужденных переселенцев и т.д.);

- обособленное, как правило, кодифицированное законодательство (например, в гражданском праве таким актом выступает ГК РФ, в уголовном – УК РФ, в уголовно-исполнительном – Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в семейном – Семейный кодекс РФ и пр.).

Качественная однородность, специфика той или иной области общественных отношений вызывает к жизни соответствующую отрасль права. Так, объективно существующие трудовые отношения людей обусловливают необходимость трудового права, управленческие отношения – административного права.

Если система права складывается из отраслей, то сами отрасли состоят из подотраслей, институтов и норм права.

Существуют следующие отрасли права:

1) конституционное (государственное) право;

2) гражданское;

3) административное;

4) уголовное;

6) трудовое;

7) семейное;

8) уголовно-исполнительное;

9) земельное;

10) экологическое (природоохранное);

11) финансовое;

12) уголовно-процессуальное;

13) гражданское процессуальное и др.

Среди формирующихся отраслей можно назвать отрасли предпринимательского, налогового, космического права и др.

Конституционное право – ведущая отрасль права, предметом регулирования которой являются основы конституционного строя, правовое положение личности (конституционные права, свободы и обязанности), форма правления и государственного устройства. Нормы конституционного права содержатся в конституциях и иных конституционных законах (например, в федеральных конституционных законах о Конституционном Суде РФ, о референдуме в Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в РФ и т.п.). Доминирующий метод – императивный, хотя используются и иные.

Гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения. Оно закрепляет отношения собственности и иные неимущественные отношения, складывающиеся между различными организациями, организациями и гражданами, между гражданами. Нормы гражданского права содержатся в ГК РФ, в других законах. Основной метод – диспозитивный, хотя используются и иные.

Административное право регулирует управленческие отношения, возникающие в процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государства. Нормы административного права определяют структуру и компетенцию министерств, ведомств, их управлений, отделов, порядок деятельности различного рода предприятий, учреждений просвещения, здравоохранения, культуры и т.д.

Нормы административного права содержатся в соответствующих законах (например, в Кодексе РФ об административных правонарушениях), указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, президентов и правительств республик, уставах, положениях; приказах и инструкциях министерств, ведомств, государственных комитетов и т.п. Преобладающий метод – императивный, хотя используются и иные.

Уголовное право охраняет от преступных посягательств на права и свободы личности, конституционный строй, частную и государственную собственность, общественную безопасность и общественный порядок, здоровье населения и общественную нравственность, правосудие и порядок управления и т.п. Оно объединяет юридические нормы, которыми устанавливаются основания уголовной ответственности и освобождения от нее, формулируются понятие преступления и цели наказания, виды уголовно-правовых санкций и порядок их применения, определяется круг общественно опасных деяний, которые признаются преступными. Нормы уголовного права содержатся в УК РФ. Основной метод – императивный.

Институт права– это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений.

Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт – лишь их вид.

Институт – гораздо меньшая, по сравнению с отраслью, совокупность юридических норм. В каждой отрасли права можно выделить множество институтов. Так, в отрасль трудового права включаются институты дисциплины труда, материальной ответственности, охраны труда и т.п.

В качестве примера можно привести институт гражданства, рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, трудового договора, лишения свободы, сроков давности, референдума и пр.

Институты подразделяются на следующие виды:

1) в зависимости от сферы распространения – на отраслевые (институт наследования) и межотраслевые (институт частной собственности);

2) в зависимости от характера – на материальные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения уголовного дела);

3) в зависимости от функциональной роли – на регулятивные (институт мены) и охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности).

Субинститут права – это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих конкретную разновидность общественных отношений, находящихся в рамках определенного института права.

Субинститут – составная часть института права. Так, институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности делится на субинституты преступлений против жизни (его составляют различные виды убийств), против здоровья (здесь сосредоточены нормы, касающиеся различных видов телесных повреждений) и против достоинства личности (клевета, оскорбление).

Основания увольнения

Заключение трудового договора является предпосылкой для распространения на отношения между работником и работодателем норм общего и специального трудового законодательства, а также возникновения других правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. Этот принцип свободы труда, провозглашенный в Конституции РФ, лежит в основе добровольного заключения трудового договора, дальнейшего существования трудовых отношений, а также их прекращения.

Прекращение трудового договора означает окончание трудовых отношений между работником и работодателем, последствием которого является увольнение работника.

В действующем трудовом законодательстве наряду с понятием «прекращение трудового договора» встречаются и другие понятия, означающие окончание трудовых связей между сторонами трудового договора (работником и работодателем): «расторжение трудового договора» (ст. 21 ТК РФ) и «увольнение» (ст. 66 ТК РФ). Эти понятия близки по значению, однако не идентичны и различаются по своему правовому содержанию.

Прекращение трудового договора – это правовая категория, имеющая как общее понятие, так и специальное. В качестве общего понятия прекращение представляет перечень оснований прекращения трудового договора, содержащийся в ст. 77 ТК РФ, но ни в одном из них не удается найти такого основания, как увольнение.

Как специальное понятие прекращение характеризуется наличием трех групп оснований:

1. Прямо не связанных с активными действиями сторон, направленных на завершение трудовых отношений (взаимное согласие сторон договора и др.).

2. Не зависящих от воли сторон (призыв работника на военную службу, неизбрание работника на выборную должность и др.).

3. Происходящих из нарушения правил при заключении трудового договора (в нарушение приговора суда, без документа, подтверждающего наличие специальных знаний и навыков и др.).

Прекращению трудового договора в ТК РФ посвящена целая глава – 13, которой предусмотрены основания и порядок прекращения трудового договора, а глава 27 устанавливает гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. Так, в ст. 77 ТК РФ приведены общие основания прекращения трудового договора, то есть такие основания, которые могут быть применены ко всем работникам, независимо от их категории.

В общим основаниям расторжения трудового договора относятся следующие:

1) Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ). По соглашению сторон возможно прекращение любого договора – как заключенного на неопределенный срок, так и срочного до истечения срока его действия. При этом соглашение сторон является единственным основанием для прекращения действия трудового договора, не требуя наличия иных причин.

2) Истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.

В силу п. 2 ст. 58 ТК РФ трудовые договоры могут заключаться на определенный срок не более пяти лет, «если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами». Из этого следует, что, во-первых, общий предельный срок, на который может быть заключен договор, составляет пять лет; во-вторых, как исключение из этого общего правила федеральный закон может предусмотреть иной предельный срок договора; в-третьих, срок конкретного договора определяется самими сторонами в границах максимального срока, устанавливаемого федеральным законом.

3) Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). По собственному желанию работника возможно расторжение как трудового договора, заключенного на неопределенный срок, так и срочного трудового договора. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, независимо от того, на какой срок был заключен трудовой договор.

4) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). В отличие от работника работодатель существенно ограничен законом в своей возможности прекратить трудовой договор с работником.

В качестве оснований для увольнения работника по инициативе работодателя законодатель формулирует три группы причин:

− виновные действия работника;

− причины, относящиеся к личности работника, но не являющиеся результатом его виновных действий;

− обстоятельства, не зависящие от личности работника.

5) Перевод работника по его просьбе с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную должность.

6) Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ). Это основание увольнения может быть применено только в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера.

7) Отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями существенных условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ). Изменение хотя бы одного из условий трудового договора является одним из видов переводов на другую работу. В основе изменения содержания трудового договора могут лежать различные причины – состояние здоровья работника, производственная необходимость и др.

8) Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 ТК РФ). Состояние здоровья работника констатируется соответствующим медицинским заключением. При отсутствии такого заключения увольнение работника признается незаконным.

9) Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (ч. 1 ст. 72 ТК РФ). Под переводом на другую постоянную работу понимаются: а) изменение существенных условий трудового договора, прежде всего трудовой функции работника; б) перевод на постоянную работу в другую организацию; в) перевод в другую местность вместе с организацией.

10) Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). В ст. 83 ТК РФ указаны следующие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, по которым трудовой договор подлежит прекращению.

11) Нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). Данную группу оснований для прекращения трудового отношения нельзя отнести ни к одному из перечисленных выше видов юридических фактов. Здесь нет инициативы сторон трудового договора на прекращение трудовых отношений, поскольку и воля работника, и воля работодателя были направлены на установление трудового отношения; здесь нет также и инициативы третьего лица.

Перечень оснований, предусмотренный ст. 77 ТК РФ, не является исчерпывающим.Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами могут быть предусмотрены и другие основания.

Также следует отметить, что помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, трудовой договор может быть прекращен по основаниям, установленным непосредственно в тексте трудового договора. Например, с работником, заключившим трудовой договор с работодателем – физическим лицом (ст. 307 ТК РФ); с надомниками (ст. 312 ТК РФ), с работником религиозной организации (ст. 347 ТК РФ).

Таким образом, перечень оснований прекращения трудового договора предусмотрен во многих статьях ТК РФ. В настоящее время указанные перечни не являются исчерпывающими, поскольку иные основания прекращения могут быть установлены как в других разделах и статьях ТК РФ, так и помимо ТК РФ другими федеральными законами, а также в установленных ТК РФ случаях – трудовым договором.

Виды единичных преступлений. С точки зрения юридической формы единичное преступление представляет собой преступление, в котором несколько противоправных действий предусмотрены уголовно-правовой нормой в качестве одного (единого) состава преступления.

Единичные преступления могут быть простыми и сложными.

Простое единичное преступление с материальным составом представляет собой посягательство на один объект уголовно-правовой охраны, имеет одну объективную сторону (деяние), одно последствие, характеризуется одной формой вины. Простое единичное преступление с формальным составом – это посягательство на один объект. Оно состоит из одного действия (бездействия) и характеризуется одной формой вины.

Сложные единичные преступления имеют особенности, которые иногда приводят к отождествлению их с несколькими преступлениями и, как результат, к ошибкам в квалификации.

К сложным единичным преступлениям относят составы с усложненным объектом, усложненной объективной либо субъективной стороной. Составы преступлений с усложненным объектом принято называть дву- или многообъектными преступлениями.

Для двуобъектных преступлений характерно совершение одного действия, причиняющего одновременно вред двум и более объектам. При этом причинение вреда дополнительному объекту служит способом посягательства на основной объект. Типичным примером такого единичного преступления является разбой (ст. 162 УК РФ), где причиняется ущерб основному объекту – чужой собственности путем насилия, опасного для жизни и здоровья, другому дополнительному объекту – жизни и здоровью потерпевшего. Несмотря на причинение ущерба двум или более объектам, действия лица надо квалифицировать, равно как и назначать наказание, по одной статье УК РФ, в которой назван такой сложный двуобъектный состав.

К составам с усложненной объективной стороной по УК РФ относятся преступления, в которых совершаются два деяния либо одно деяние влечет за собой не менее двух последствий, названных непосредственно в одной статье.

К первому виду деяний – с усложненной объективной стороной – относится, например, ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», по которой преступление считается оконченным лишь при осуществлении двух взаимосвязанных преступных действий – купли и продажи человека. Выполнение только первого из них образует покушение на преступление и подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Ко второму виду деяний относится деяние, повлекшее два и более последствий, которые по времени наступления могут и не совпадать с совершенным деянием.

Во многих случаях первое из последствий наступает сразу за совершенным деянием и при квалификации относится к части первой конкретной статьи УК РФ, а отдаленное выступает в качестве квалифицирующего признака и фиксируется в части второй или третьей этой же статьи, предусматривающей ответственность за преступления с квалифицированным либо особо квалифицированным составом.

Примером состава с такой усложненной объективной стороной может служить ст. 111 УК РФ, в которой умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ближайшее последствие – влечет ответственность по части первой данной статьи, а второе, отдаленное последствие – смерть потерпевшего от того же действия – по части четвертой.

Аналогично следует рассматривать и ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда», в которой в качестве ближайшего последствия по части первой статьи выступает тяжкий вред здоровью человека, а отдаленного – по части второй – смерть потерпевшего.

Следовательно, усложнением объективной стороны законодатель не ограничивает только материальные составы, где обязательным признаком для простых и квалифицированных составов является наступление последствий, прямо названных в рамках статьи УК РФ. Квалификация действий по таким статьям возможна при условии установления, что близкие и отдаленные последствия находятся в причинной связи с совершенным единичным деянием. Усложненная объективная сторона характерна и для формальных составов, хотя таких примеров в УК РФ немного.

В теории уголовного права единичные преступления с усложненной субъективной стороной принято называть деяниями с двойной формой вины. В УК РФ этому вопросу посвящена ст. 27.

Двойная форма вины может устанавливаться как по материальным, так и по формальным составам, где простой состав статьи конструируется как формальный, а квалифицированный (особо квалифицированный) – как материальный. Несмотря на различное психическое отношение к близкому и отдаленному последствиям, квалификация идет по одной статье УК РФ, а именно по той ее части, где зафиксировано, что умышленно совершенные действия причиняют тяжкие последствия и влекут более строгое наказание (ст. 27 УК РФ).

Единичное (единое) преступление с альтернативным составом образуется за счет перечисления в диспозиции статьи Особенной части УК РФ ряда действий, каждое из которых является самостоятельным оконченным составом преступления. В то же время и последовательное совершение нескольких или всех действий, названных в альтернативной диспозиции, также образует один простой состав (единичное преступление).

Примером составов с альтернативной диспозицией можно назвать ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных, частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и др.

К числу единичных преступлений относятся также продолжаемые и длящиеся преступления.

Продолжаемые преступления складываются из ряда составляющих единое целое юридически тождественных преступных действий, каждое из которых образует оконченное самостоятельное преступление. Особенность такого рода преступлений состоит в том, что каждое из составляющих их действий является звеном в общей цепи преступления, охватывается единым конкретизированным либо неконкретизированным умыслом. Отдельные эпизоды продолжаемого преступления совершаются в течение более или менее длительного времени, отчего их иногда принимают за совокупность преступлений.

Как представляется, в пользу продолжаемого единого преступления говорят следующие аргументы: охват всех совершенных действий единством умысла, возникшего до выполнения первого из задуманных действий; причинение вреда одному объекту; совершение преступлений в одной и той же обстановке за сравнительно небольшой промежуток времени. Примером продолжаемого преступления с наличием названных признаков могут служить преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», где началом является первый эпизод из числа совершаемых лицом, которому имущество было вверено с определенной целью, окончанием – момент совершения последнего преступного акта из числа тождественных. Указанные особенности обязывают правоприменителей квалифицировать продолжаемое преступление по части первой одной статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение единичного преступления.

Длящиеся преступления представляют собой действия (бездействие), сопряженные с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования.

Началом длящегося преступления является совершение какого-либо преступного действия (бездействия). На стадии оконченного такое преступление длится какое-то время.

Моментом окончания преступления считается прекращение преступного деяния самим субъектом, действиями правоохранительных служб либо наступлением определенных событий, прекращающих течение преступления (смерть виновного, явка с повинной, утрата хранившегося незаконно оружия и т.п.).

Длящиеся преступления принято делить на две группы:

1) уклонение субъекта от выполнения возложенных на него законом обязанностей (побег из мест лишения свободы, из-под стражи, уклонение от отбывания лишения свободы, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и т.д.);

2) хранение запрещенных либо изъятых из свободного обращения предметов (оружия, наркотиков, радиоактивных материалов).

К единичным относятся и такие преступления, которые образуются путем совершения тождественных действий три раза и более. Они представляют собой так называемую учтенную в законе систематичность деяний. Примером может служить ст. 117 УК РФ «Истязание», по которой основанием уголовной ответственности является совершение в течение фактического года не менее трех тождественных случаев нанесения ударов, побоев потерпевшему. Классификация действий здесь идет по одной статье как за совершение единичного преступления, обладающего названными особенностями диспозиции.

Таким образом, в противоправных деяниях, относящихся к единым, в обязательном порядке присутствует субъективный критерий такого единства. Этим критерием является наличие единой формой вины, по сути, объединяющей однородные действия и последствия.

Иными словами, для признания преступления единым (единичным) важно, чтобы такое преступление было совершено в рамках какой-либо одной формы вины (умысел или неосторожность), поскольку в противном случае это будет уже не единое преступление, а совокупность таковых. При этом в структуре соответствующего преступления определенная совокупность совершаемых действий не имеет самостоятельного правового значения, не подлежит отдельной правовой оценке и, как следствие отмеченного, поглощается в рамках состава данного преступления.

Следует отметить, что УК РФ содержит специальную норму о категориях преступлений (ст. 15). В этой норме устанавливается разделение преступлений на виды в зависимости от их характера и степени общественной опасности.

Характер общественной опасности деяния зависит от вида и значимости объекта посягательства и является его качественной характеристикой.

Степень общественной опасности деяния является количественной характеристикой деяния и зависит от многих факторов: характера и величины ущерба (последствий), способа совершения деяния, стадии совершения преступления и т.д.

В этой связи для выделения категорий преступлений необходимы критерии, с одной стороны, характеризующие все без исключения преступления, а с другой – позволяющие выделить специфику каждой из категорий преступлений.

Такими критериями с позиции законодателя являются: форма вины, вид наказания и срок наказания, который может быть назначен за совершение преступления.

На основе формы вины все преступления подразделяются на две большие группы: преступления, совершаемые по неосторожности, и преступления, совершаемые умышленно. При этом в целом преступления, совершаемые по неосторожности, представляют собой меньшую общественную опасность, а умышленные преступления более опасны. Таким образом, форма вины является критерием, характеризующим степень общественной опасности преступления в зависимости от его субъективной стороны.

Следующим критерием деления преступлений на категории является вид наказания. Для того, чтобы служить таким критерием, соответствующий вид наказания должен быть объективным выразителем характера и степени общественной опасности преступления и достаточно широко использоваться в санкциях статей Особенной части УК РФ. В этой связи в качестве второго критерия выделения категорий преступлений законодателем избран такой вид наказания как лишение свободы на определенный срок. Именно этот вид наказания отвечает указанным требованиям. Он широко представлен в санкциях, а возможность назначения лишения свободы за совершение какого-либо преступления, а затем и его срок служат отражением позиции законодателя в определении тяжести преступления. Поэтому последним критерием деления преступлений на категории является предусмотренный УК РФ максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен за преступление определенного вида, и который является количественным формальным показателем тяжести преступления.

На основе трех указанных критериев в ст. 15 УК РФ предусмотрено четыре категории преступлений: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает трех лет лишения свободы.

Преступлен<

Наши рекомендации