Виды гражданских правоотношений

Под гражданским правоотношением понимается общественное отношение между субъектами гражданского права, основанное на их равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности, возникающее на основе закона по поводу материальных и нематериальных благ, выражающееся в наличии у субъектов, установленных законом, прав и обязанностей.

Классификация гражданских правоотношений производится по различным основаниям.

1. В зависимости от объекта, гражданские правоотношения делятся на:

· имущественные, т. е. экономические отношения, которые вследствие законодательного регулирования приобрели правовую форму. В свою очередь, имущественные правоотношения делятся на:

а) вещные, которыми характеризуется принадлежность субъекту тех или иных материальных благ,

б) обязательственные, которыми опосредуется передача имущественных и интеллектуальных благ, выполнение работ или оказание услуг;

· личные (неимущественные).

2. В зависимости от характера взаимосвязи выделяют:

· абсолютные правоотношения, в которых управомоченному субъекту противостоит неопределенный круг обязанных лиц. К ним относятся вещные правоотношения;

· относительные, характеризующиеся тем, что управомоченному субъекту противостоит определенный обязанный субъект. К ним относятся обязательственные правоотношения.

3. В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного субъекта правоотношения бывают:

· вещные, в которых интересы управомоченного субъекта удовлетворяются полезными свойствами вещи, посредством взаимодействия субъекта с ней;

· обязательственные, в которых интересы управомоченного субъекта удовлетворяются посредством действий обязанного лица, предоставляющего определенные материальные блага.

4. По объему принадлежащих участникам правоотношений прав и обязанностей:

· простые правоотношения, в которых конкретному участнику принадлежит только одно право, а другому – одна обязанность;

· сложные, где каждый из участников обладает и правом, и обязанностью.

5. По времени действия правоотношения подразделяются на:

· срочные, период действия которых ограничен определенным сроком;

· бессрочные, период действия которых не ограничен.

6. По возможности изменения состава субъектов выделяют следующие виды правоотношений:

· сингулярные, где изменение субъектного состава допустимо лишь в рамках одного правоотношения;

· универсальные, где замена субъекта происходит в нескольких правоотношениях.

§ 5. Сделки – основная правовая форма
гражданского оборота

Сделки – основная правовая форма
гражданского оборота: понятие, виды, формы

Сделкой являются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. Это понятие дается в ст. 153 ГК РФ.

На его основе можно вывести следующие признаки сделок:

1. Необходимым элементом сделки является воля ее участников, которая представляет собой намерение лица осуществить конкретные субъективные права и юридические обязанности. Сделки должны основываться на свободном волеизъявлении сторон.

2. Сделка представляет собой правомерный юридический акт. Это значит, что ее возникновение, установление условий, субъективные права и юридические обязанности участником должны осуществляться в соответствии с законом и на его основе.

3. Сделка является юридическим фактом в форме действия, поскольку представляет собой волеизъявление лица по возникновению определенных прав и обязанностей.

4. В ней объединены объективный и субъективный элементы. Это значит, что волеизъявление лица должно соответствовать его внутренней воле. Таким образом, не являются правомерными сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия и угрозы.

5. Целью следки является достижение определенного результата, создание определенных субъективных прав и юридических обязанностей.

6. Сделка является юридическим фактом, поскольку в ее результате появляются гражданские правоотношения.

Выделяются следующие видысделок:

В зависимости от количества субъектов, участвующих в сделке:

- односторонние – сделки, для заключения которых достаточно выражения воли одной стороны;

- двухсторонние – сделки, для заключения которых необходимо выражение воли двух сторон;

- многосторонние – сделки, для заключения которых необходимо выражение воли более чем двух сторон.

В зависимости от значения основаниясделки для ее действительности:

- казуальные, действительность которых ставится в зависимость от их целей, обладающих признаками законности и достижимости;

- абстрактные, основание которых является юридически безразличными, но абстрактный характер сделки должен быть специально оговорен в законе.

По влиянию сроков на наступление правовых последствия:

- срочные, в которых определяются момент вступления сделки в действие или момент ее прекращения, или оба этих срока;

- бессрочные, где не определяется момент вступления сделки в действие и момент ее окончания.

По обязанности сторон сделки бывают:

- возмездные, в которых одна сторона предоставляет другой имущество, а взамен от нее получает имущественный эквивалент;

- безвозмездные, по которым имущество или его эквивалент получается только одним субъектом.

Российское законодательство содержит положения о форме сделок – выражение воли участвующих в ней субъектов определенным способом. Такие сделки бывают:

- устными. В такой форме могут заключаться те сделки, для которых письменная форма не устанавливается ни законами, ни соглашениями сторон. Кроме этого, устно совершаются сделки, исполняемые при самом их совершении, если для них не установлено обязательное нотариальное удостоверение и если несоблюдение простой письменной формы не влечет их недействительность;

- письменными. Такая сделка должна быть совершена путем составления документа, определяющего ее содержание и подписанного субъектом (субъектами), совершающим сделку, либо надлежащим образом уполномоченными ими лицами.

Документом может считаться как бумажный, так и электронный текст, поскольку как устная, так и письменная формы сделок представляют собой словесное выражение воли сторон.

Однако не во всех случаях для совершения сделки в письменной форме необходимо составление единого документа. Так, на основании п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Соблюдение письменной формы обязательно для юридических лиц в случае, если ими заключаются сделки между собой или с гражданами. Кроме этого, в письменной форме нужно заключать сделки между гражданами, если их цена в 10 и более раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – независимо от суммы сделки.

Разновидностью письменной формы сделки является нотариальная, которая обязательна в случаях, специально оговоренных в законе, а также в случаях, специально оговоренных сторонами.

Сделки в отношении земель и недвижимого имущества подлежат обязательной государственной регистрации в органах юстиции.

Конклюдентные действия – это действия участников правоотношений, которые свидетельствуют об их намерении совершить сделку. Однако если законодательством или соглашением сторон для конкретной сделки предусмотрена письменная форма, она не может быть заменена конклюдентными действиями. В случае несоблюдения этого требования, конклюдентные действия не влекут никаких правовых последствий.

Молчание – это отсутствие каких-либо действий, свидетельствующих о воле стороны относительно намерения совершить сделку. В настоящее время оно также принимается во внимание в случаях, установленных законодательством. Так, согласно п. 4 ст. 468 ГК РФ несообщение продавцу покупателем, принявшим товары по договору купли-продажи, в разумный срок после их получения о своем отказе от товаров, дает основание считать товары принятыми. Молчание также может предусматриваться соглашением сторон. Однако в случаях, не предусмотренных законодательством, оно не может признаваться выражением воли стороны на совершение сделки.

Следует отметить, что стороны имеют право придать сделке более квалифицированную форму, чем это предусмотрено законодательством: например, заключить сделку, которая может быть устной, в письменной форме.

Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, – требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. В соответствии со ст. 165 ГК РФ, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

Условия действительности сделок
и последствия их недействительности

Для того чтобы сделка являлась действительной, необходимо соблюдение следующих требований:

- соответствие содержания и правового результата сделки требованиям законов и иных правовых актов;

- совершение ее дееспособным лицом;

- соблюдение формы сделки;

- свободное формирование волеизъявления лица на совершение сделки, исключающее обман, насилие, угрозы, заблуждение, болезнь, тяжелые обстоятельства;

- и т. д.

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделок. Это означает, что данная сделка не порождает юридических последствий, которые выражаются в возникновении, изменении и прекращении субъективных прав и юридических обязанностей.

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ, недействительные сделки подразделяются на оспоримые и ничтожные.

Ничтожной считается сделка, недействительная в момент ее совершения в силу нормы права. В этой связи, судебного решения о признании ее недействительной не требуется. Она не подлежит исполнению и не порождает никаких юридических последствий. На ничтожность сделки вправе ссылаться и требовать в судебном порядке применения последствий ее недействительности любые заинтересованные лица. Однако в исключительных случаях закон допускает возможность (ст. 171, 172 ГК РФ) признания судом ничтожной сделки действительной.

Ничтожными являются следующие виды сделок:

- не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ);

- совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ);

- мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ). Мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а притворной – сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку;

- совершенные лицом, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ), либо малолетними (ст. 172 ГК РФ);

- совершенные с несоблюдением установленной законом или соглашением сторон обязательной формы в случаях, когда такое несоблюдение влечет ничтожность сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Оспоримой называется сделка, которая в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но они носят неустойчивый характер, поскольку по требованию круга лиц, определенного в законе, такая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом. На основании п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка таковая с момента ее совершения, и решение суда по этому вопросу будет иметь обратную силу, если только из содержания оспоримой сделки не вытекает, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК РФ). В этом случае правовой результат сделки может быть полностью аннулирован.

Статей 180 ГК РФ предусмотрена возможность недействительности не всей сделки, а лишь ее части, при сохранении действительности остальных ее частей. Это допустимо в том случае, если «можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части» (ст. 180 ГК РФ).

Статьями 167–179 ГК РФ устанавливаются различные правовые последствия частично или полностью исполненных недействительных сделок. По общему правилу, установленному п. 2 ст. 167 ГК РФ и называющемуся в науке гражданского права двусторонней реституцией, предусматривается возвращение сторонами друг другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвращения полученного в натуре (в том числе в случаях, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возмещение его стоимости в деньгах.

Для последствий отдельных видов недействительных сделок, в соответствии со ст. 169 и 179 ГК РФ, применяются следующие правила:

а) «односторонняя реституция», т. е. приведение в первоначальное состояние только невиновной стороны путем возвращения ей исполненного ею по сделке, и взыскание в доход государства полученного виновной стороной или причитавшегося этой стороне в возмещение исполненного ею по сделке;

б) «недопущение реституции», т. е. взыскание в доход государства всего полученного сторонами по сделке и, в случае исполнения сделки не всеми сторонами, причитавшегося к получению.

Если содержание оспоримой сделки свидетельствует о том, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время, ее действие на будущее время прекращается судом. В этом случае полученное по сделке остается у сторон, но дальнейшему исполнению она не подлежит.

Исковая давность: понятие, сроки,
прекращение и приостановление сроков
исковой давности

В соответствии со ст. 195 ГК РФ, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности, установленный ГК РФ, составляет 3 года. Он распространяется на все требования, за исключением тех, для которых предусмотрены сокращенные сроки.

На основании ст. 200 ч. 1 ГК РФ, течение исковой давности начинается одновременно с возникновением права на иск, которое появляется, по общему правилу, с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно общему правилу, течение сроков исковой давности непрерывно. Законодательство предоставляет лицу, право которого нарушено, обратиться за его защитой в течение всего срока давности. Но также ГК РФ допускает существование тех ситуаций, когда лицо не имеет возможности своевременного предъявления иска по независящим от него обстоятельствам. В этом случае закон допускает приостановление сроков исковой давности. Это означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определенных законом, течение давностного срока останавливается на все время их существования. После прекращения их действия течение сроков исковой давности продолжается, а в давностный срок не засчитывается тот период времени, в течение которого имеют место определенные, предусмотренные законом обстоятельства, препятствующие своевременной подаче иска.

Такими обстоятельствами, в соответствии со ст. 202 ч. 1 ГК, считаются:

- чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях событие, определяемое как непреодолимая сила. К таким событиям относятся землетрясение, наводнение, эпидемия и т. п.;

- установленная правительством РФ отсрочка исполнения обязательств, именуемая мораторием. Приостановление исковой давности ввиду моратория происходит крайне редко и не имеет общего значения;

- нахождение кого-либо из участников спора в составе Вооруженных сил России, переведенных на военное положение.

Следует отметить, что данными обстоятельствами течение давности приостанавливается только в тех случаях, если они возникли или продолжали действовать в последние шесть месяцев давностного срока. Если продолжительность срока давности составляет менее шести месяцев, он приостанавливается наступлением любого из предусмотренных законом оснований в любой момент его течения. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности.

Согласно ст. 203 ГК РФ, течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

В этом случае время, истекшее до перерыва, не принимается во внимание, а срок исковой давности начинает течь снова в полном объеме.

Общим основанием перерыва течения срока давности для правоотношения с участием всех субъектов гражданского права является предъявление иска в установленном порядке. Основанием для его перерыва служит также совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга и вообще любой другой обязанности. Но по спорам между организациями признание долга не прерывает течения давности.

На основании ст. 205 ГК РФ, в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности. Если причины пропуска срока исковой давности признаны судом уважительными, он не продлевает этот срок, а восстанавливает его, т. е. дело рассматривается таким образом, как это было бы при соблюдении сроков исковой давности.

Истечение срока исковой давности по главному требованию влечет за собой истечение давностных сроков и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т. п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию. То же самое касается пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного документа.

Статья 208 ГК РФ предусматривает случаи, на которые не распространяется течение сроков исковой давности. К ним относятся:

- требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму»;

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ);

- другие требования в случаях, установленных законом.

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА

§ 1. Понятие, предмет, метод уголовного
права. Источники уголовного права

Уголовное право – это система правовых норм, установленных высшими органами государственной власти, устанавливающих понятие и признаки преступления, основание и приделы уголовной ответственности и наказания, а также основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания

Посредством уголовного права государство защищает права и интересы граждан, общества и государства, провозглашенных в Конституции РФ. Это основополагающий нормативный акт для уголовного права, определяющий принципы и границы применения государственного принуждения.

Уголовное право отличается от иных отраслей права по предмету правового регулирования.

Предметом уголовного права являются общественно-правовые отношения, возникающие в связи с реализацией уголовной ответственности, т. е. совершением преступления и назначением наказания за него.

Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, установленных государством и определяющих преступность и наказуемость общественно опасных деяний, предусматривающих основание, пределы, принципы уголовной ответственности, цели, виды и систему наказаний, порядок их назначения, условия освобождения от уголовной ответственности и отбывания наказаний. Нормами уголовного законодательства регулируется применение и иных мер уголовно-правового воздействия при совершении общественно-опасных деяний.

Нормы права по-разному воздействуют на общественно-правовые отношения. Это воздействие выражается в уполномочивании, разрешении, предписании и запрете.

Уполномочивающие нормы предоставляют участникам общественных отношений право совершать положительные действия в целях удовлетворения своих интересов (владеть домом, учиться в учебном заведении, требовать от обязанных лиц исполнения обязательств). Эти нормы только предоставляют право, но не требуют от участников выполнения обязательных действий.

Разрешающие нормы предоставляют участникам право на совершение по своему усмотрению различных действий, которые ограничены либо запрещены законодательством (разрешение на владение оружием, разрешение на хранение наркотических средств, определенной деятельностью и т. д.).

Предписывающие нормы устанавливают обязанность совершать определенные положительные действия (выполнять оговоренные договором обязательства, возвращать долги, соблюдать правила дорожного движения и т. д.).

Запрещающие нормы устанавливают обязанность участникам правоотношений воздержаться от определенных действий или бездействия под страхом наказания (совершать хищение чужого имущества, не оказывать помощь больному и т. д.).

Метод уголовно-правового регулирования представляет собой совокупность приемов и способов воздействия уголовного права на общественные отношения.

Наиболее типичен метод правового запрета. Особенности уголовно-правового запрета проявляются в запрещении наиболее общественно опасных деяний, в тяжести правовых последствий, наступающих для лица, нарушившего правовой запрет. Уголовно-правовые нормы определяют, какие деяния являются общественно опасными и запрещают их, устанавливая за эти деяния различные виды уголовных наказаний.

Система уголовного права. Как и многие отрасли права – уголовное право делиться на две части: Общую и Особенную.

Общая часть содержит нормы, определяющие задачи и принципы уголовного права; основания уголовной ответственности и освобождения от нее; пределы действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц; определяет понятие преступления, вины, вменяемости, невменяемости, стадий совершения преступления, соучастия, сроков давности, обстоятельств исключающих преступность деяния; систему и виды наказаний; основание и порядок их назначения; основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от отбытия наказания; особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности применения принудительных мер медицинского характера.

Особенная часть представляет собой исчерпывающий перечень конкретных составов преступлений с назначением за их совершение конкретного вида и размера уголовного наказания – определяет какие деяния являются преступлениями, и устанавливает за каждое из них виды и размеры наказаний.

Между Общей и Особенной частями уголовного права существует тесная и неразрывная связь, так как применение норм второй части невозможно без применения положений, изложенных в нормах первой части. Их неразрывность определена единством содержания. Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в Общей части уголовного права служат основанием для положений, сформулированных в нормах Особенной части. Действие установлений Общей части распространяется на все составы преступлений, содержащиеся в Особенной части. Обе части уголовного права, в свою очередь, разделены на отдельные институты.

Источники уголовного права:

1) Конституция РФ (устанавливает общие принципы и положения, вопросы амнистии и помилования, смертную казнь п. 2 ст. 20);

2) нормы международного права и международные договоры, ратифицированные РФ;

3) Уголовный кодекс РФ.

Наши рекомендации