Понятие и классификация методов научного познания.

Понятие и классификация методов научного познания.

Методология – наука о принципах, способах и формах научн. познания.

Метод общей теории права – это совокупность приемов и способов, с помощью которых осуществляется процесс получения объективно-истинных знаний о сущности и закономерностях правовых явлений.

Методологический состав общей теории права достаточно сложен. Он включает в себя самые различные по степени общности и познавательным задачам приемы:

-1) всеобщий философский метод, используемый во всех науках и на всех стадиях, этапах научного познания;

-2) общие методы – анализ и синтез, абстрагирование, восхождение от абстрактного к конкретному, системно-структурный метод, метод дедукции и индукции и другие, также используемые во всех науках, однако они не охватывают всех стадий научного познания;

-3) специальные методы – статистические, социологические, психологические, математические, разработанные конкретными науками и используемые для познания правовых явлений;

-4) частные методы правовой науки – метод толкования, сравнительно-правовой метод, исторически-правовой метод, метод юридического анализа и другие, разработанные общей теорией права для проведения исследования правовых понятий.

Философский метод научного познания

Содержание философского метода составляют общие принципы познания: всесторонность познания, объективность познания, исторический подход в познании и др. Принцип всесторонности познания означает проведение полного исследования анализируемого понятия, если какие-либо аспекты не будут изучены, то это повлечет за собой ложные выводы и неверное понимание сущности правовых явлений, категорий, понятий. Принцип объективности подразумевает, что к исследуемому явлению необходимо подходить так, как оно существует в реальности, не домысливая и не добавляя ничего, чего нет в действительности. Для исследования сущности права важны не только его связи и отношения, существующие на момент изучения, но и отношения которые существовали на различных этапах его развития, что сводится к рассмотрению истории возникновения и становления исследуемого явления.

Исторически первым философским методом познания выступил 1)метафизический метод, изучавший явления в статике и в отрыве от других явлений. В основе современного научного познания лежит 2)диалектический метод, суть которого сводится к исследованию понятия как в развитии, так и при определенной доле абстрагирования – в статике, как во взаимосвязи со всеми явлениями, так и в отрыве от них. Данный метод возник в качестве альтернативы метафизическому методу, рассматривавшему явления как некие постоянные, неизменные объекты, не связанные с другими объектами объективного мира и не оказывающие на них никакого воздействия.

Базисом диалектического метода выступают три закона диалектики Гегеля: 1) закон единства и борьбы противоположностей, 2) закон двойного отрицания (отрицания отрицания), 3) закон перехода количества в качество.

Историческое противостояние мнений по вопросу первичности духа или материи привели к возникновению двух конкурирующих методов: материалистической диалектики, считающей, что первична материя над разумом, духом, и идеалистической диалектики, выдвигающей тезис о первичности духа, разума над материей.

Право и мораль

Связь и соотношение права и морали – важная проблема любого общества, где существуют эти социальные регуляторы.

1) - Нормы права закреплены главным образом в актах государственных органов.

- Моральные нормы содержатся в сознании людей, в общественном мнении, находят отражение в литературе , искусстве, средствах массовой информации.

2) - Для оценки поведения людей право использует критерии «правомерно-неправомерно», «справедливо-несправедливо», «имеет юридическое значение – не имеет юридического значения» и т.д.

- Критерии для оценки поведения людей, содержащиеся в моральных нормах, иные: «морально-аморально», «хорошо-плохо», «честно-нечестно», «похвально-постыдно» и др.

3) - Реализация правовых норм обеспечивается специальным государственным аппаратом.

- Соблюдение норм морали контролируется общественным мнением, поддерживается нормами духовного воздействия и их нарушение пресекается при помощи общественного порицания.

4) - Если право – одно, и всеобщая обязательность его норм возникает с момента вступления в силу соответствующего правового акта.

- То моральные нормы, свойственные каждому классу общества, различны. Общеобязательность той или иной моральной нормы определяется степенью ее усвоения групповым сознанием.

Сферы регулирования общественных отношений правом и моралью совпадают не полностью. Сфера действия морали шире и глубже. Однако мораль безразлична к некоторым отношениям, регулируемым правом).

Право содержит немало норм, к содержанию которых неприменимы моральные оценки (нормы о структуре организации, сроках предъявления претензий, порядок оформления сделок и др.). Однако, если выполнение этих норм входит в чьи-либо обязанности, их нарушение влечет моральное порицание.

Проблема соотношения права и морали имеет особое значение в связи с растущим признанием основных прав и свобод человека, ценности и достоинства человеческой личности. Развитие цивилизации сблизило золотое правило нравственности «поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе» с правовым предписанием гражданского общества «осуществление прав и свобод одного человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц».

В целом повышение морального уровня общества содействует укреплению правопорядка, уменьшению правонарушений, т.е. благоприятствует развитию самого права.

11) Право и религия

Религиозные нормы могут носить письменный х-р. Они обязательны для верующего. 3 традиционные религии: христианство, иудаизм, илсам.

Религиозными нормами называются правила, установленные различными вероисповеданиями, и обязательные для верующих. Они содержатся в религиозных книгах (Ветхий и Новый Заветы, Коран, сунна и др.), в решениях собраний верующих и духовенства (постановления соборов), в произведениях авторитетных религиозных писателей. Этими нормами определяется порядок организации и деятельности религиозных объединений (общин, церквей, групп верующих), регламентируются отправления обрядов, порядок церковной службы. Ряд религиозных норм имеет моральное и правовое содержание (заповеди).

В истории права были целые эпохи, когда многие религиозные нормы носили юридический характер, регулировали некоторые политические, государственные, гражданско-правовые, процессуальные, брачно-семейные и иные отношения. В ряде современных исламских стран Коран и Сунна – основа религиозных, правовых и моральных норм, регулирующих все стороны жизни мусульманина, определяющих «правильный путь к цели» (шариат).

- Теократическое гос-во – гос-во в кот. светская и духовная власть соединены в руках одного монарха. В нём существует государственная религия.

- «Теория симфонии» - в нём церковь и гос-во функционируют параллельно, дополняя друг друга.

- Атеистическое гос-во – отрицает наличие духовной власти, принимает меры по уничтожению религии, стремится внедрить квазирелигию, через кот. осуществляет влияние на духовный мир человека.

- Светское гос-во - духовная власть отделена от светской, не является атеистическим, провозглашается свобода совести, з-дательно регламентирует статус церкви. Много внимания уделяет традиционной религии.

В настоящее время нормы, установленные религиозными организациями, соприкасаются с действующим правом.

Религиозные организации могут иметь статус юридического лица, вправе владеть храмами, молитвенными домами, учебными заведениями, культовым имуществом. Гражданину предоставлено право заменять военную службу выполнением альтернативной гражданской службы, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

Некоторые религиозные праздники официально признаны государством с учетом исторических традиций.

12) Право и политика

Право возникало и развивалось вместе с государством – главным институтом политики, под которой понималось искусство управления людьми в обществе, участие классов, социальных групп и их организаций в управлении государством. Соотношение права с политикой складывалось по-разному в истории человечества.

Политика изучается политологией. Политику, кроме гос-ва, реализуют:

1)политические партии; 2)иные общественные организации; 3)коллективы граждан и граждане.

В отдельных случаях существенное влияние на политику гос-ва могут оказывать международные субъекты.

-А) ПОЛИТИКА НАД ПРАВОМ:

Право лишь один из способов достижения политических целей; если право не способствует достижению данной политической цели, то оно отменяется и используются другие способы (насилие, убеждение, интриги).

- Б)ПРАВО НАД ПОЛИТИКОЙ:

Достижение политических целей возможно только на основе права.

Аристотель писал: гос-во Б) будет благоденствовать;

гос-во А) обречено на распад.

В РБ закреплён принцип верховенства права, что означает:

- приоритет права как над политикой, так и над гос-венной властью

-общеобязательность правовых законов

-неприкосновенность собственности

-высшая сила КОНСТИТУЦИИ

-принцип разделения властей

-народ, как единственный источник власти.

Право и экономика

Экономика как система производства, обмена, распределения, потребления материальных и нематериальных благ, ресурсов не может не иметь опосредования, в том числе правового.

Свободное предпринимательство и обмен товарами и услугами, свободная продажа собственного интеллекта и рабочих рук требует регулирования посредством права, но очень осторожного, сдержанного, умеренного.

Границы и способы правового регулирования – это главная проблема для законодателя в регулировании рыночной экономики. Применительно к рыночным отношениям основными функциями закона являются статическая (закрепление сложившихся реалий) и охранительная.

В их свете можно выделить следующие направления использования права:

1) установление целей экономического развития. Прогрессивным считается путь, когда цели не расписываются в законодательном порядке, а дается возможность гражданам и их объединениям поступать в соответствии с принципом, что не запрещено, то разрешено.

2) закрепление экономической основы движения к рынку и рыночной экономики (равенство всех форм собственности);

3) определение круга субъектов рыночных отношений. Ограничения могут касаться случаев, когда занятие предпринимательской деятельностью ведет к коррупции, злоупотреблениям властью и т.д.;

4) Устранение недобросовестной конкуренции, рекламы, «пиратства» в сфере интеллектуальной собственности;

5) регламентация порядка разрешения рыночных дел и споров.

6) установление мер юридической ответственности.

14) Правопонимание в современной юридической литературе

Современная юридическая наука не имеет единого понимания сущности права. Многообразие взглядов ученых-юристов на кардинальную проблему теории права обусловливается несколькими факторами:

-1)сложностью права, многообразием его проявлений в обществе;

-2)влиянием на процессы познания сущности права правовой идеологии и классовой борьбы;

-3)различными исходными философскими и методологическими основаниями.

В разных государствах исторически складывалась своя система права. Обстоятельства места, времени и условий развития тех или иных народов объективно формировали свои источники права.

Нормативное понимание. Определение права как совокупности охраняемых государством норм позволяет гражданам знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных правовых актов и сознательно избирать вариант своего поведения, руководствоваться правом как инструментом, позволяющим корректировать свое поведение.

Социологический подход концептуально сформировался во второй половине XIX в. Правом, согласно социологии права, признается не сам закон, а фактически складывающиеся в обществе на основе этого закона правила поведения.

Философский (естественно-правовой) подход. Основной постулат философского подхода к праву – вывод о существовании высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, объективный порядок ценностей, не только являющихся директивами для законодателя, но и действующих напрямую.

Интегративный подход. Интегративное понимание права: право – это совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимодействии друг с другом.

Общее определение права на современном этапе: это внешний, интегративный, общесоциальный, охраняемый государством регулятор, выражающий политическую справедливость в системе норм, определяющий круг субъектов права, их права, обязанности и гарантии.

Субъективные права возникают на основе норм объективного права. Объективное право – ничто при отсутствии у гражданина субъективных прав, гарантий их реализации.

От объективного и субъективного права следует отличать объективное и субъективное в праве. Объективным в праве признается все то, что справедливо, верно закономерно, обоснованно и не зависит от мнения изучающего его субъекта. Под субъективным в праве понимается то, что не имеет всеобщего значения, что оказывается под влиянием взглядов и образа жизни познающего субъекта, его оценки.

Принципы права

Принципы права – это основополагающие исходные нормативно-юридические положения, начала, отличающиеся универсальностью, общей значимостью, высшей императивностью, определяющие его содержание, сущность и закрепленные в нем закономерности общественного развития.

В зависимости от назначения принципы подразделяются на :

-Социально-правовые принципы: отображают систему ценностей, свойственных обществу (доминирование общечеловеческих ценностей по отношению к интересам классов, наций, признание личности, ее прав и свобод высшей ценностью).

-Специально-правовые принципы: отражают начала формирования и существования собственно права как специфического социального феномена.

Подразделяются на 1)общеправовые, 2)межотраслевые, 3)отраслевые, 4)внутриотраслевые.

-1)ОБЩЕПРАВОВЫЕ принципы присущи всем отраслям права:

- принцип гуманизма – приоритета неотъемлемых прав и свобод человека;

- принцип равенства граждан перед законом

- принцип взаимной ответственности человека и государства;

- принцип демократизма

- принцип законности

- принцип справедливости

-2)МЕЖОТРАСЛЕВФЫЕ принципы – принципы, характерные для нескольких отраслей права: осуществление правосудия только судом, гласность функционирования государственных органов, государственный язык делопроизводства, независимость судей и подчинение их только закону.

-3)ОТРАСЛЕВЫЕ принципы определяют специфику конкретной отрасли права (принцип равенства всех форм собственности, принцип выборности и назначаемости должностных лиц и др.).

-4)ВНУТРЕОТРАСЛЕВЫЕ принципы – принципы, действие которых ограничено предметом регулирования конкретного института права той или иной отрасли права (принцип поглощения менее тяжкого наказания более тяжким в уголовном праве)

Функции права

При выработке определения функций права важно учитывать, что функции права представляют собой внешнее выражение свойств права, проявляющихся в его воздействии на общественные отношения, сознание, поведение людей;

В юридической литературе выделяется классификация функций права в зависимости от элементов системы права: 1) общеправовые функции, свойственные всем отраслям права; 2) межотраслевые функции, свойственные двум и более, но не всем отраслям права; 3) отраслевые функции, свойственные только одной конкретной отрасли права; 4) функции правовых институтов, свойственные конкретному институту права); 5) функции норм права, свойственные конкретным видам норм права.

Регулятивная функция права - закрепление определенных общественных отношений, их организационное оформление. Она занимает главенствующее место в системе функций права.

Охранительная функция - обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее значимых экономических, политических, национальных, личных отношений, вытеснение явлений, чуждых данному обществу.

Ограничительная: действия одних субъектов права не нарушали прав других, чтобы пресечь вседозволенность и произвол, право устанавливает определенные ограничения для участников общественных отношений.

Реализация восстановительной функции часто осуществляется в форме отмены принятого правового акта или юридически значимого действия.

Воспитательная функция направлена на формирование правовой культуры всего общества и каждого его члена в отдельности, без чего невозможно создание и эффективное функционирование правового государства.

Идеологическая функция отражает способность права воплощать в жизнь идеологию индивидов. Одной из задач воспитательной функции права является воспитание правового сознания граждан, осознания необходимости соблюдения норм права. Функция социализации личности направлена на включение личности в систему социальных связей, в процессы жизнедеятельности конкретного общества.Интегративная функция состоит в укреплении стабильности общества, устойчивости его политической и экономической систем, в недопущении конфликтов, непримиримых антагонизмов, острых противоречий, деформации политических структур.

Информационная функция права. право-регулятор инф-ции.

Юридический позитивизм

Основы юридического позитивизма были разработаны английским юристом Остином в его труде «Чтение по юриспруденции» (1832г.).

понятие права как приказа, как принудительных установлений государства, как совокупности системы правил и норм, предписанных официальной властью. Сущность права составляет приказ власти, адресованный подчиненному под угрозой применения санкции в случае его невыполнения.

позитивисты единственным источником права признавали государство. От него граждане и получали права и свободы.

К негативным аспектам юридического позитивизма относят отрыв закона как правового явления от его правовой сущности

Кельзен: Юриста не должны интересовать внешние связи права с такими явлениями, как психология, социология, политика. Систему права Кельзен представляет в виде пирамиды, вершину которой занимают конституционные нормы. Далее следует закон и иные нормативные правовые акты, конкретизирующие общие конституционные нормы.

22) Историческая школа права

Историческая школа права зародилась в конце XVIII в. в Германии и сделалась весьма влиятельной в изучении права. В центр своих теоретико-познавательных интересов она поставила вопрос о том, как право возникает и какова его история.

Теоретики исторической школы права развивали свою теорию, полемизируя с представителями естественно-правовых концепций. Право, по мнению сторонников этой школы, возникает спонтанно.

Подобно как язык не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию и не дан от бога, так и право создается не только (и не столько) благодаря законодательствованию, сколько путем самостоятельного развития, через стихийное образование соответствующих норм общения, добровольно принимаемых народом в силу их адекватности обстоятельствам жизни. Акты законодательной власти дополняют позитивное право, но сделать его целиком они не могут. Позитивное право производно от права обычного, а это последнее произрастает из недр «национального духа», глубин народного сознания.

По мнению представителей исторической школы права, бесцельно и бессмысленно искусственно конструировать и в любое время предлагать людям ту или иную придуманную правовую систему. Созданная отдельно от самой истории жизни народного духа она не может привиться обществу. Правовым установлениям свойственна органичность, которая выражается и в том, что стадии и ритмы развития права совпадают с ходом эволюции народной жизни. Одной фразой это можно выразить следующим словом: право имеет историю.

Психологическая школа права

Родоначальником психологической школы права считается русский ученый-юрист Петражицкий (1867-1931гг.).

В рассматриваемой теории право определяется и исследуется как явление индивидуальной психики человека. Социальный момент в праве не игнорируется, но воспринимается под углом зрения психологических переживаний, поскольку в них он отражается.

Право носит императивно-атрибутивный характер. Императивность права представляет индивидуально-личностное осознание человеком своего долга, обязанности. Атрибутивность права заключается в осознании человеком своего права требования, выступающего вовне к другому человеку.

В данной теории различается право 1)официальное и 2)неофициальное.

-1) Официальное право установлено государством и поддерживается им.

-2) Неофициальное право лишено этой поддержки, но действует в качестве права в силу осознания его таковым. Право рассматривается не как общественное явление, связанное с государством, а как нечто интуитивное, как явление, существующее в сфере эмоций, индивидуальных психических переживаний человека. Таким образом, государственное принуждение не выступает в качестве существенного признака права. На первый план выдвигаются личностно-психологические установки индивида.

Психологическая теория права, правильно выделяя психологические аспекты права, по существу растворяет право в индивидуальной психике, делает его тождественным правосознанию, игнорируя его объективную природу как сложного явления социальной жизни, как структуру объективно складывающихся норм.

24) Социологическая школа права

Данное течение сформировалось в самостоятельную дисциплину в связи с потребностью в целенаправленном изучении и использовании права в качестве инструмента регулирования и социального контроля. (О.Конта, Э.Дюркгейма, Л.Дюги, Е.Эрлиха, Р.Паунда, М.Ориу)

Для социологической юриспруденции характерно акцентирование внимания не на том, что есть право, а на том, как право действует Право, согласно социологам права, корениться не в текстах законов, а в жизни. Исходные начала права следует искать в обществе, в образующих его объединениях и союзах. И в прошлом, и современном обществе право представляло собой порядок, существовавший в родах, семьях, а также в нормах и предписаниях, определяющих внутренний строй общественных организаций.

Правовые нормы государства – это лишь часть права. Наряду с ними существует «живое» право, которое есть не что иное, как сложившиеся в обществе фактические отношения.

Под «живым» правом, правом в действии понимается три взаимосвязанных его проявления в социальной жизни: 1)правопорядок, 2)совокупность предписаний и 3)правоприменительная деятельность в суде или административном органе.

Право сочетает в себе основные черты: оно есть совокупность правил-требований; оно устанавливается каждой социальной группой; оно находится в процессе непрерывных изменений.

В социологии права обосновывается возможность изменения правовой нормы в процессе ее применения. Как следствие, отказ от непререкаемого авторитета закона, требование свободы судейского усмотрения, что ведет к фактическому расширению правотворческих функций судьи и принижению роли закона.

25) Реалистическая школа права

Реалистическая школа права связана с именами американских юристов Д. Фрэнка, Левеллина. Иногда данное учение называют прагматическим позитивизмом.

В особенностях нового правопонимания внимание акцентируется на том, что право предстоит в своей реальности в виде специального судебного решения (в виде реального делания, а не говорения). Это решение лишь в малой степени возможно предсказать или унифицировать, это решение представляет собой также некий процесс, с помощью которого такое решение вырабатывается; существенным для нового подхода к праву явилось обсуждение вопроса о той мере, в кокай судебный процесс может и должен применяться в интересах обеспечения справедливости по отношению к согражданам.

26) Понятие нормы, ее значение и виды

Человек существо социальное, что означает включенность его в социальные отношения (в отношения с другими людьми). Таким образом, возникает взаимосвязь субъектов с присущими им интересами, правами, обязанностями, которые могут находиться как в согласованном, так и в конфликтном состоянии. Одним из основных способов сосуществования согласованных или конфликтных интересов людей, их объединений, выступает нормативное регулирование.

Правила поведения стали называться нормами. Нормативное регулирование с момента возникновения свелось к созданию двух типов норм – 1)технических и 2)социальных

-1) Нормы, которые определяют отношения человека к природе, порядок его деятельности по созданию материальных благ, пользования орудиями труда, называются техническими: технологические правила, правила техники безопасности, пользования современными приборами и оборудованием и т.д.

-2) Социальные нормы регулируют отношения, возникающие в процессе осуществления экономических, политических, социально-культурных задач, стоящих перед обществом, государством, и отдельной личностью.

Нормативное регулирование осуществляется с помощью сложной и многообразной системы социальных норм:

-1) моральных;

-2) обычаев и традиций;

-3) корпоративных;

-4) религиозных;

-5) правовых.

1)Мораль и моральные нормы представляют собой правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп о добре и зле,плохом и хорошем, честном и бесчестном.

2)Обычай представляет собой правило поведения, которое сложилось в прошлом посредством многократного повторения и поддерживается в силу привычки.

3)Корпоративные нормы – правила поведения, закрепленные в уставах, положениях общественных объединений, политических партий и других организаций, основанных на членстве.

4)Под религиозными нормами понимаются правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные для верующих.

Мораль, обычаи, традиции, корпоративные и религиозные нормы играют важную роль в регулировании общественных отношений. Однако доминирующую позицию в нормативном регулировании общественных отношений в большинстве государств занимают правовые нормы.

27) Понятие правовой нормы, ее признаки

Норма права – установленное государственными органами или должностными лицами властное предписание (общее правило регулирования общественных отношений), согласно которому субъекты права при определенных условиях должны действовать определенным образом, иначе последуют определенные невыгодные для них последствия.

Нормы права раскрывается через понятие нормативности, которое в юридической литературе означает: 1) направленность нормы права на регулирование вида общественных отношений, а не какого-либо конкретного отношения; 2) неперсонифицированность (неконкретность) адресата нормы; 3) неопределенность числа случаев, на которые рассчитано действие нормы.

ПРИЗНАКИ НОРМЫ ПРАВА:

-1) общий характер нормы права. Она является постоянно действующим в отношении неопределенного круга лиц правилом правовой регуляции определенного вида общественных отношений.

-2) официально-обязательный характер нормы права. Этот признак означает, что норма права подлежит безусловному исполнению субъектами права независимо от их интересов и желаний.

-3) формальная определенность нормы права. Это означает факт закрепления ее содержания в письменных документах (нормативных правовых актах), принятых компетентным государственным органом, должностным лицом или иным уполномоченным органом.

-4) конкретность содержания нормы права достигается простотой изложения текста нормы.

-5) системность нормы права означает, что она является составным (первичным) элементом более общего понятие системы права и, в свою очередь, представляет собой систему, упорядоченную совокупность структурных элементов.

28) Структура правовой нормы

Норма права является системной правовой категорией, состоящей из соответствующим образом упорядоченных, взаимосвязанных элементов. В юридической литературе наиболее распространенным является взгляд, согласно которому норма права обладает трехзвенной структурой: 1)гипотеза, 2)диспозиция и 3)санкция.

1)ГИПОТЕЗА – это та часть нормы, указывающая на условия, при которых она может быть реализована в конкретных правоотношениях.

2)ДИСПОЗИЦИЯ - та часть нормы, которая содержит правило поведения, т.е. формулирует права и обязанности участников конкретных правоотношений. Диспозиция составляет основу нормы права, поскольку излагает непосредственно требования, которым должны следовать участники правоотношений.

3)САНКЦИЯ - представляет собой такую часть правовой нормы, которая указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в случае нарушения этой нормы права (диспозиции).

В международном праве структуру нормы права, именуемой коллизионной, принято делить на два элемента: ОБЪЁМ и ПРИВЯЗКУ.

Объем – часть нормы международного частного права, указывающая на вид правоотношений с иностранным элементом, к которому должна применяться коллизионная норма.

Привязка – часть нормы права, содержащая указание на подлежащее применению право.

Содержание нормы права (т.е. гипотеза, диспозиция и санкция) состоит из соответствующих положений нормативного правового акта. Сам же акт выражен не в форме норм права, а в форме разделов, глав, статей, пунктов, частей и т.д.

29) Структура статьи нормативного правового акта

Статьи и пункты нормативного правового акта - основные структурные элементы (единицы) нормативного правового акта, содержащие законченные нормативные положения.

Статьи, как правило, должны иметь название, отражающее их содержание. Статьи нормативного правового акта обозначаются арабскими цифрами, после которых ставится точка. Пункты обозначаются арабскими цифрами с точкой и названия не имеют.

Статьи нормативного правового акта могут подразделяться на части (абзацы) или пункты. В свою очередь части могут подразделяться на пункты или абзацы; пункты - на подпункты, части или абзацы; подпункты - на части или абзацы.

Абзац нормативного правового акта - часть текста, выделяемая отступом в первой строке и начинающаяся со строчной буквы, кроме первого абзаца части, который начинается с прописной буквы.

Подпункты нормативного правового акта - абзацы, являющиеся составной частью пункта и обозначаемые несколькими арабскими цифрами с точками после каждой из них, первая из которых обозначает номер пункта.

Часть нормативного правового акта - структурный элемент нормативного правового акта, состоящий из абзаца (нескольких абзацев) и представляющий собой смысловое единство. Часть начинается с прописной буквы и заканчивается точкой.

Если часть является структурным элементом пункта или подпункта, то первая часть пункта, подпункта, как правило, начинается с арабской цифры с точкой, после которой следует прописная буква, или с нескольких арабских цифр с точками после каждой из них, после которых следует строчная буква.

В самом законе по-иному могут обозначаться части и пункты. Например, в Уголовном кодексе Республики Беларусь части статей (за исключением имеющих одну часть) нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей - арабскими цифрами со скобкой.

30) Виды правовых норм

Правовые нормы могут классифицироваться по самым различным основаниям.

1) по отраслевому признаку:

· нормы конституционного права;

· нормы административного права;

· нормы гражданского права;

· нормы уголовного права;

· нормы гражданско-процессуального права;

· нормы уголовного процессуального права и т.д.

а также:

· нормы частного права;

· нормы публичного права;

2) по характеру регулирования:

· запрещающие нормы;

· обязывающие нормы;

· управомочивающие нормы;

· поощрительные нормы;

3) по форме выражения предписаний:

· диспозитивные нормы;

· императивные нормы;

4) по степени определенности содержания:

· абсолютно определенные нормы;

· относительно определенные нормы;

· неопределенные нормы

· бланкетные (отсылочные);

5) по сфере действия:

· нормы общего действия;

· нормы местного действия;

6) по времени действия:

· нормы постоянного действия;

· нормы временного действия;

7) по кругу лиц:

· общие нормы;

· специальные нормы;

· нормы, касающиеся конкретного субъекта;

8) по субъекту нормотворчества:

· нормы, принимаемые президентом;

· нормы, принимаемые парламентом;

· нормы, принимаемые правительством;

· нормы, принимаемые государственными органами управления и др.

Понятие правового отношения

Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права.

ПРИЗНАКИ:

-1) оно возникает и развивается только на основе действующих норм права.

-2) правоотношения – это всегда индивидуализированная связь.

-3) в правоотношениях конкретная связь между его участниками выражается через их субъективные права и юридические обязанности.

-4) правоотношение представляет собой волевую связь.

-5) правоотношение охраняется государством.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ:

-1) по количеству согласованных воль выделяются: односторонние, двусторонниеимногосторонние правоотношения.

В одностороннем правоотношении выражается воля одной стороны (доверенность, завещание).

В двустороннем правоотношении выражается воля двух сторон. В многосторонних – согласуются воли трех и более сторон (договор о совместной деятельности);

-2) по степени определенности субъектного состава правоотношения делятся на относительные и абсолютные.

В относительных правоотношениях четко определены оба участника. Все другие лица не вступают в данное правоотношение, т.е. не несут в нем никаких прав и обязанностей. В абсолютных правоотношениях конкретному правомочному участнику противостоит неопределенный круг обязанных лиц.

-3) по отраслевой принадлежности правоотношения подразделяются на:конституционные, гражданско-правовые, административные, семейные и т. д.

-4)

Наши рекомендации