Тема 2.6. Основы уголовного права

Предметом уголовного права являются общественные отношения, кото­рые возникают вследствие совершения лицом преступления. Эти отношения регулируются уголовным законом. Только в уголовном законе определяется круг деяний, которые признаются преступными и те наказания, которые мо­гут быть назначены за их совершение.

Уголовное право любой страны имеет несколько источников. В России, как и в большинстве других стран, основным источником уголовного права является уголовный закон. В Англии и тех странах, которые следуют англо-саксонской системе, помимо уголовного закона, основным источником уго­ловного права является судебный прецедент. Во многих мусульманских странах основным источником уголовного права является шариат. Система основных источников уголовного права России: Конституция РФ; Уголовный кодекс; Нормы международного права.

Уголовное право делится на две части:

Общую часть, в которой изучаются основания и принципы уголовной от­ветственности, понятие преступления, наказания и другие институты уголов­ного права. Иначе говоря, в Общей части изучаются вопросы, обязательные для суда при рассмотрении любого уголовного дела;

В Особенной части изучаются отдельные составы преступлений и те нака­зания, которые может назначить суд за их совершение.

Между Общей и Особенной частями уголовного права имеется самая не­посредственная связь. В Особенной части конкретизируются положения, имеющиеся в Общей части уголовного права.

Преступление - центральное, ведущее понятие уголовного права. И от то­го, какой смысл вкладывается в это понятие, зависит построение всех инсти­тутов уголовного права.

Преступление - явление социальное, исторически изменчивое. В Уголов­ном кодексе РФ дается материальное определение преступления, в соответ­ствии с которым «преступлением признается виновно совершенное общест­венно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой нака­зания» (ст. 14 УК РФ). Данное определение раскрывает социальную сущ­ность преступления, помогает разграничивать преступление и другие виды правонарушений, дает возможность избежать формального подхода при оп­ределении уголовной ответственности. В соответствии с приведенным опре­делением основными признаками преступления являются: общественная опасность; противоправность; виновность; наказуемость.

Общественная опасность - это основной признак, основное свойство пре­ступления. Общественная опасность означает, что преступление причиняет или создает угрозу причинения существенного вреда личности, обществу, го­сударству. Данный признак дает возможность разграничить преступление и другие виды правонарушений. Если то или иное действие (бездействие) хотя формально и содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного в УК РФ, но в силу малозначительности не представляет общественной опас­ности, то оно не может быть признано преступлением (ч. 2 ст. 14 УК

РФ). Следует различать характер и степень общественной опасности. Ха­рактер общественной опасности определяется принадлежностью преступле­ния к определенному виду (группе) преступлений. Например, преступления в сфере экономики (гл. 21), экологические преступления (гл. 26) и др. Степень общественной опасности - это количественная характеристика преступного деяния одного и того же вида (характера). Она определяется степенью вины, особенностью мотивов совершения преступления, личностью виновного, тя­жестью последствий и другими обстоятельствами. Другим важнейшим при­знаком преступления является его противоправность, которая означает, что общественноопасное деяние признается преступлением, если оно предусмот­рено уголовным законом. Другими словами, в этом признаке выражен важ­нейший принцип уголовной ответственности: нет преступления без указания о том в законе. Преступлением признается такое деяние, которое совершено виновным и в соответствии с законом влечет за собой определенное наказа­ние.

С учетом степени общественной опасности уголовный закон выделяет че­тыре категории преступлений: преступления небольшой тяжести; преступле­ния средней тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления (ст. 15 УК РФ). Данная классификация преступлений имеет большое значение при определении уголовной ответственности, назначении наказания, освобо­ждения от уголовной ответственности и наказания и при решении других во­просов уголовной ответственности.

Уголовный кодекс, закрепляя под угрозой наказания совершение того или иного деяния, указывает объективные признаки, при наличии которых это деяние признается преступным. Так, например, клевета определяется как «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинст­во другого лица или подрывающих его репутацию» (ст. 129 УК РФ). Таким образом, основанием уголовной ответственности по российскому уголовному праву является совершение общественно опасного деяния, содержащего все признаки деяния, предусмотренного уголовным законом (ст. 8 УК РФ).

Совокупность предусмотренных в уголовном законе признаков, характе­ризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, име­нуется составом преступления. Указанные признаки могут быть объектив­ными и субъективными. Объективными признаками состава преступления являются те, которые определяют объект и объективную сторону преступле­ния. Субъективные признаки характеризуют субъекта и субъективную сто­рону преступления.

Вина есть психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному действию или бездействию и его последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. Вина - субъективная предпосылка уго­ловной ответственности. Общественно опасное деяние не признается престу­плением, если не было установлено вины лица в его совершении. Значение этого принципа определяется не только основаниями уголовной ответствен­ности, но и содержанием уголовной политики государства, задачами укреп­ления законности и правопорядка в стране. «Каждый обвиняемый в соверше-

нии преступления считается невиновным, пока его виновность не будет дока­зана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена всту­пившим в законную силу приговором суда» (Конституция РФ, ст. 49). По уголовному праву России вина предусматривается в двух формах: умышлен­ная вина (умысел); неосторожная вина (неосторожность). Основанием раз­граничения форм вины является различное содержание интеллектуальных и волевых признаков, нашедших свое выражение в совершенном общественно опасном деянии, чем и определяется различное психическое отношение лица к социальным ценностям, являющимся объектом уголовно-правовой охраны. Статьи Особенной части УК РФ не всегда содержат указание на форму вины того или иного преступления. Определение вины в этом случае должно про­изводиться на основе характера общественно опасного деяния, способа его совершения, других признаков преступления. Умысел - наиболее распро­страненная форма вины. Более 80% всех преступлений, предусмотренных уголовным законодательством России, - это преступления, уголовная ответ­ственность за которые обусловлена требованием умышленной вины. Опреде­ление умысла дается в ст. 25 УК РФ «преступлением, совершенным умыш­ленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом». Таким образом, уголовный закон предусматривает два вида умысла: умысел прямой и умысел косвенный. Прямой умысел предполагает сознание лицом общественно опасного характера своих действий (бездействия), предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных послед­ствий и желание их наступления. При косвенном умысле лицо сознает обще­ственную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично. Для обоих ви­дов умысла существенными являются следующие общие признаки: сознание общественно опасного характера своих действий (бездействия), предвидение наступления общественно опасных последствий. Определяющим свойством умышленной вины является то, что лицо сознает, что совершает действие (бездействие), опасное для общественных отношений и предусмотренное в законе в качестве преступления. По сравнению с умыслом неосторожность менее распространенная форма вины. Это обстоятельство, однако, нисколько не умаляет уголовно-правового значения проблемы неосторожной вины. В условиях научно-технического прогресса и возникающей в связи с этим про­блемой социальной адаптации человека предъявляются все более повышен­ные требования к поведению людей, их дисциплине и организованности. Всякое нарушение дисциплины, должной осмотрительности и внимательно­сти при выполнении тех или иных действий, связанных с применением тех­ники, особенно при использовании средств повышенной опасности, чревато серьезными отрицательными последствиями. В действующем российском уголовном законодательстве различается два вида неосторожности: преступ­ное легкомыслие; преступная небрежность. Эти виды неосторожности по своему социально-психологическому содержанию имеют много общего. Но, несмотря на определенное сходство, преступное легкомыслие и преступная

небрежность имеют существенные различия.

По российскому уголовному праву субъектом преступления признается вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста, указанного в уголовном законе. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. Лица, совершив­шие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответст­венности лишь за преступления, перечисленные в Главе 14 УК РФ. Вторым обязательным признаком субъекта преступления является вменяемость лица. Вменяемость означает такое состояние психики, при котором человек в мо­мент совершения преступления отдает себе отчет в своих действиях и руко­водит ими. Лица, не обладающие такой способностью, являются невменяе­мыми.

С преступлением неразрывно связано наказание. Характер наказания и его
тяжесть должны соответствовать характеру и тяжести совершенного престу­
пления. В отличие от уголовного законодательства России уголовные кодек­
сы большинства других стран не содержат определения наказания. При опре­
делении наказания и его социальной сущности следует исходить не только из
той формулировки, которая дается в законе, но необходимо учитывать на­
правление уголовной политики государства, систему наказаний, построение
санкций и другие особенности. Наказание есть мера государственного при­
нуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в
совершения преступления, и выражающаяся в лишениях или ограничениях
его прав и свобод и содержащая отрицательную оценку личности осужденно­
го и его деяния. Принуждение - свойство любого наказания. Оно всегда свя­
зано с какими-то ограничениями прав и свобод осужденного, причинением
ему лишений личного или имущественного характера, затрагивает его другие
существенные права и интересы. Характер этих принуждений зависит не

только от вида и размера наказания и порядка его исполнения, но и от осо­бенностей личности осужденного.

Элементы принуждения, несомненно, имеются и в других мерах воздейст­вия, применяемых государственными органами и общественными организа­циями: в мерах гражданско-правового характера, в административных и дис­циплинарных мерах и т.д. Однако указанные меры существенно отличаются от уголовного наказания. Содержание наказания не исчерпывается его при­нудительной стороной. В нем, прежде всего, выражаются мотивы должного поведения, подчеркивается позитивное начало, позитивное содержание уго­ловной ответственности. Иначе говоря, наказание выполняет важную воспи­тательную, общепредупредительную функцию, оказывает моральное, нрав­ственное воздействие. Общепредупредительное значение наказания зависит, прежде всего, от регламентации этого института в уголовном законодатель­стве, в особенности в определении системы наказаний, в конструкции от­дельных институтов, в построении санкций статей Особенной части, в част­ности, от того, насколько разумно в них выражена диалектика соотношения карательных и воспитательных элементов.

Наказание отличается от других мер государственного принуждения так-

же правовыми последствиями его применения. Применение наказания влечет за собой такое правовое последствие, как судимость. Судимость подчеркива­ет прежде всего морально-этический аспект осуждения. Вместе с тем указан­ное обстоятельство имеет и определенные правовые последствия. Уголовный закон (ст. 86 УК РФ) придает большое значение судимости как при назначе­нии наказания, так и при решении других вопросов уголовной ответственно­сти. Наказание в том виде, в каком оно известно законодательству России и других стран, сложилось не сразу. История развития уголовного права свиде­тельствует о гуманизации наказания. Это нашло, в частности, свое выраже­ние в отказе от телесных наказаний, в ограничении применения лишения свободы, увеличении наказаний, не связанных с лишением свободы, в опре­делении порядка назначения наказания и методах его исполнения. Система наказаний - это установленный в уголовном законе перечень наказаний, ко­торые может назначить суд за совершение отдельных преступлений. В дей­ствующем российском уголовном законодательстве предусмотрены следую­щие виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные долж­ности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального воинского или почетного звания или государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; конфиска­ция имущества; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное ли­шение свободы; смертная казнь.

Назначение наказания - это важнейшая стадия уголовного процесса. Она занимает центральное место в осуществлении правосудия, в реализации уго­ловной ответственности. Именно в этой стадии решается вопрос о виновно­сти лица и пределах его ответственности. Суд, назначая наказание лицу, ви­новному в совершении преступления, учитывает характер и степень общест­венной опасности совершенного преступления, особенности личности ви­новного и все обстоятельства совершенного преступления.

В действующем российском уголовном законодательстве определяется также порядок применения условно-досрочного освобождения, освобожде­ния от уголовной ответственности и наказания, применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление. Уголов­ное законодательство России, как и уголовное законодательство других стран, предусматривает положения, в которых определяются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ). Такие по­ложения содержатся и в нормах международно-правового характера, напри­мер, в Конвенции «О правах ребенка». Эти особенности связаны с ограниче­нием видов наказания, которые могут применяться к несовершеннолетним, с определением условий освобождения от уголовной ответственности и нака­зания и применением других мер уголовной ответственности.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

- Ознакомится с особенностями уголовного права как отрасли права.

- Разобраться в предмете и методе уголовного права.

- Уяснить основные принципы уголовного права.

- Ознакомиться с понятием преступления и его основными признака­ми.

- Знать особенности уголовной ответственности за совершенные пре­ступления.

- Иметь представление о лицах, подлежащих уголовной ответственно­сти.

- Разобраться в обстоятельствах, освобождающих от уголовной ответ­ственности.

- Знать понятие и цели наказания.

- Уяснить правовые основы защиты государственной тайны.

- Знать законодательные и нормативно-правовые акты в области за­щиты информации и государственной тайны.

Наши рекомендации