Патентно-лицензионные договоры

1.

Патентное право в объективном смыслеесть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охра­ной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и мораль­ным стимулированием и защитой права их авторов и патентообла­дателей.

В субъективном смыслепатентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной мо­делью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-кон­структорского творчества средствами авторского права. В отли­чие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практичес­ких задач в принципе повторимы.Они могут быть созданы неза­висимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана пред­полагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новиз­ны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.

Объектами патентного права являются патентоспособные изо­бретения, полезные модели и промышленные образцы.

Патентоспособность— это свойство новшества быть признан­ным изобретением, полезной моделью или промышленным образ­цом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнер­ского решения, именуемого в обиходе изобретением либо плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отве­чающее всем легальным условиям патентоспособности и прошед­шее установленную законом квалификацию.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно яв­ляется новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Органом, осуществляющим акт признания (квалифи­кации) новшествав качестве изобретения (полезной модели или промышленного образца), является Патентное ведомство.

Важнейшее условие патентоспособности изобретения — его новизна.Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники,служащий критерием новизны

В дальнейшем именуются также объектами промышленной собственности.

изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступны­ми в мире до даты приоритета изобретения. Более того, в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изо­бретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запа­тентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

По общему правилу приоритет изобретенияустанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки на изобрете­ние. Вместе с тем приоритет может устанавливаться по дате по­дачи первой заявки в государстве — участнике Парижской кон­венции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет),если заявка на изобретение поступила в Патентное ведомство в течение двенадцати месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенцион­ного приоритета, обязан указать это при подаче заявки или в тече­ние двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведом­ство и приложить копию первой заявки или представить ее не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ве­домство. Законодательство (ст. 19 Патентного закона) предусмат­ривает и другие правила установления приоритета изобретения.

Таким образом патентное право закрепляет принцип абсолют­ной (мировой) новизны изобретения.Вместе с тем не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособнос­ти изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изо­бретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее 6 месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказыва­ния данного факта лежит на заявителе.

Помимо объективной новизны изобретение должно отличать­ся изобретательским уровнем и быть промышленно применимым. Изобретение имеет изобретательский уровень,если оно для спе­циалиста явным образом не следует из уровня техники.

В свою очередь, изобретение является промышленно примени­мым,если оно может быть использовано в промышленности, сельс­ком хозяйстве, здравоохранении и других отраслях.

Обычно новшество, отвечающее всем установленным в законе требованиям, признается патентоспособным изобретением. Патен­тоспособны прежде всего отвечающие установленным законом требованиям технические решения. Поэтому не признаются изо­бретениями, в частности,

• научные теории и математические методы;

• методы организации и управления хозяйством;

• условные обозначения, расписания, правила, алгоритмы и програм­мы для вычислительных машин;

топологии интегральных микросхем;

• сорта растений и породы животных, а также некоторые другие нетех­нические достижения.

Правовая охрана в качестве изобретений не предоставляется также любым, в том числе техническим, решениям, противореча­щим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Будучи объектом патентного права, изобретение само имеет объекты. Объектами изобретения могут являться устройство, спо­соб, вещество, штамм микроорганизма, культуры клетокрастений и животных, а также применениеизвестного ранее устройства, спо­соба, вещества, штамма по новому назначению(п. 2 ст. 4 Патент­ного закона).

Патентный закон впервые предусматривает охрану в нашей стране полезных моделей,именуемых нередко малыми изобрете­ниями. Полезной моделью признается конструктивное выполне­ние средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель признается новой,если совокупность ее су­щественных признаков не известна из уровня техники. Новизна определяется на дату приоритетат. е. на дату поступления в Па­тентное ведомство заявки на полезную модель. В уровень техникивключаются ставшие общедоступными до даты приоритета полез­ной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все подан­ные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобре­тения и полезные модели, а также запатентованные в России изобретения и полезные модели. Раскрытие информации, относя­щейся к полезной модели, при котором сведения о ее сущности становятся общедоступными, не лишает полезную модель патен­тоспособности, если заявка на нее подается в Патентное ведомст­во не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

Полезная модель является промышленно применимой,если она может быть использована как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В от­личие от изобретения полезная модель не должна иметь изобрета­тельский уровень. Кроме того, более узок и круг ее объектов. В част­ности, в качестве полезных моделей не охраняются способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также их применение по новому назначению.

Важным результатом интеллектуальной деятельности являет­ся промышленный образец,служащий средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. Качество изделия обычно характе­ризуется соответствием его показателей достижениям мировой науки и техники, надежностью, долговечностью и экономичностью.

Однако в условиях рынка, конкуренции производителей толь­ко этих свойств недостаточно для признания изделия высокока­чественным и успешного его сбыта внутри страны и за границей. Необходимо, чтобы изделие удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изя­щества отделки, эргономики (т. е. простоты и удобства пользова­ния), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью развития художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.

Промышленным образцом является художественно-конструк­торское решение изделия, определяющее его внешний вид. Про­мышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.

Содержание промышленного образца составляет не техничес­кое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия.Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: авто­мобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т. п. Промышленный образец как художественно-конструкторс­кое решение существенно отличается также от произведения ис­кусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструк­тивные и эстетические качества изделия.

Охраняются только новые промышленные образцы. Промыш­ленный образец признается новым,если совокупность его сущес­твенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргоно­мические особенности изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.При установлении новизны промышленного образца учи­тываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышлен­ные образцы (кроме отозванных), а также запатентованные в Рос­сийской Федерации промышленные образцы. Таким образом, промышленный образец должен обладать мировой новизной,определяемой по дате приоритета промышленного образца, т. е. по дню поступления заявки на него в Патентное ведомство.

В отношении иностранных граждан и юридических лиц при­оритет промышленного образца в соответствии с Парижской кон­венцией по охране промышленной собственности устанавливается по дате подачи первой правильно оформленной заявки, поданной в стране, также состоящей в данной Конвенции, если заявка по­дана в нашей стране до истечения шести месяцев после названной даты (конвенционный приоритет).Правила о приоритете промыш­ленного образца подробно регламентирует ст. 19 Патентного за­кона.

Как и в отношении изобретений и полезных моделей, Патент­ный закон не признает обстоятельством, препятствующим призна­нию патентоспособности промышленного образца, раскрытие от носящейся к нему информации, если заявка на промышленный образец подается в Патентное ведомство не позднее шести меся­цев с даты раскрытия информации (ст. 6).

Необходимым признаком промышленного образца закон счи­тает его оригинальность.Промышленный образец признается ори­гинальным, если его существенные признаки обусловливают твор­ческий характер эстетических особенностей изделия.

Важным признаком промышленного образца является про­мышленная применимость,т. е. возможность его многократного воспроизведения путем изготовления соответствующего изделия. Иначе говоря, решение не признается промышленным образцом, если оно может быть осуществлено лишь в индивидуальном (руч­ном, кустарном) производстве.

Художественно-конструкторские решения, отвечающие изло­женным требованиям, признаются промышленными образцами. Исключениесделано лишь для:

• решений, обусловленных исключительно технической функцией из­делий (гайки, болты, винты и т. п.);

• объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм);

• промышленных, гидротехнических и других стационарных сооруже­ний; печатной продукции как таковой;

• объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

• изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гу­манности и морали.

Субъектами патентного права являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладате­ли, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.

Авторами,т. е. создателями изобретений и других объектов промышленной собственности, признаются граждане РФ и ино­странцы. Возможность граждан России иметь права автора объек­та промышленной собственности является элементом содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъ­ективного права авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав. Так, несовер­шеннолетние вправе самостоятельно, т. е. без согласия своих законных представителей, осуществлять свои патентные права лишь по достижении 14 лет (п. 2 ст. 26 ГК). Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными Па­тентным законом, наравне с физическими и юридическими лица­ми РФ в силу международных договоров России или на основе принципа взаимности.

К числу субъектов патентного права, не являющихся автора­ми объектов промышленной собственности, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора.Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. К дан­ной группе принадлежит и государство.

В качестве правопреемниковотечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, граждане, наследующие пра­во на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте исключительное право на объект промышленной собствен­ности. Эти граждане являются субъектами наследственного пра­ва. В качестве субъектов патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права на объект промышлен­ной собственности, основанного на действующем патенте.

В отношениях правопреемства могут участвовать и отечествен­ные юридические лица, приобретающие и отчуждающие право на использование объектов промышленной собственности. В этом качестве они являются субъектами патентного права.

В роли правопреемников иностранных авторов могут высту­пать и физические, и юридические лица. В круг оснований пра­вопреемства входят как наследование, так и уступка прав на по­дачу заявки на объект промышленной собственности, либо на получение патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом.

По законодательству многих стран право на объекты промыш­ленной собственности, созданные служащими, в силу трудового соглашения переходят к работодателям,которые приобретают право на подачу заявки, получение патента и использование охра­няемого патентом служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Подобный институт известен и россий­скому патентному праву.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона право на получе­ние патента на объект промышленной собственности, созданный работником в связи с выполнением им своих служебных обязан­ностей или полученным от работодателя конкретным заданием, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Автор служебного объекта промышленной соб­ственности приобретает право на вознаграждение, выплачиваемое в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения меж­ду ним и работодателем.

Автор вправе получить на служебный объект патент на свое имя в случае, если работодатель в течение двух месяцев с даты уве­домления его автором о созданном объекте промышленной соб­ственности не подаст заявку в Патентное ведомство, не переусту­пит право на подачу заявки другому лицу или не сообщит автору о сохранении объекта в тайне. В этом случае работодатель имеет пра­во на использование объекта в собственном производстве с выпла­той патентообладателю компенсации на договорных началах.

Российская Федерация и другие публично-правовые образова­нияобладают исключительным правом на объекты промышлен­ной собственности, если такое право переходит к ним в установ­ленном законом порядке, например в силу наследования. Наряду с этим Российской Федерации как суверену принадлежит ряд важ­ных правомочий в области творческой деятельности, которых не имеют другие субъекты патентного права. В частности, оно уста­навливает саму охрану объектов промышленной собственности, порядок их использования, патентования и реализации в зарубеж­ных странах, права авторов, патентообладетелей и способы их за­щиты. Свои правомочия Российская Федерация осуществляет раз­личными средствами, в том числе путем издания актов патентного законодательства.

2.

Исключительные патентные права на объекты промышленной собственности могут быть переданы полностью или частично. Правовой формой передачи исключительных прав является договор об уступке патента. Патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации в Патентном ведомстве. Без регистрации договор считается недействительным (п. 6 ст. 10 Патентного закона). Патент уступается по договору на оставшийся срок его действия. Продолжительность срока зависит от времени заключения договора: чем позже заключается договор после выдачи патента, тем короче этот срок.

Целью заключения договора об уступке патента может служить желание приобретателя иметь в своих руках как можно больше прав на использование определенных технических и иных достижений. Мощные промышленные, строительные и другие фирмы, скупая патенты на отдельные достижения, добиваются высокого качества и привлекательности выпускаемых ими товаров, строящихся объектов и надежности технологии их производства. С другой стороны, некоторые патентообладатели, например научно-исследовательские, конструкторские и тому подобные организации, не занимающиеся промышленным использованием результатов своих разработок, приобретают патенты с намерением их последующей выгодной уступки производственным структурам.

Существенными условиями договора об уступке патента на объект промышленной собственности являются его предмет, т.е. передача патента как документа, удостоверяющего приоритет, авторство на объект и исключительное право на его использование, а также условие о вознаграждении патентообладателя за уступку патента. Поскольку по договору об уступке патента передается патент не как вещь, а как юридический документ, удостоверяющий совокупность исключительных прав патентообладателя, в договоре об уступке патента не описываются размеры патентной грамоты и плотность бумаги, на которой она изображена, а указываются фамилия имя и отчество или наименование патентообладателя, название объекта прав, номер патента и дата приоритета объекта.

Если патентообладателем и (или) покупателем патента являются юридические лица, отмечаются имена (наименования) представляющих их лиц и документы, на основании которых выступают представители (устав, доверенность и т.п.). Так как целью договора служит передача всех исключительных прав, удостоверяемых патентом, в договоре должно быть четко выражено согласие патентообладателя уступить покупателю за вознаграждение патент и согласие покупателя приобрести данный патент на условиях договора.

Целью регистрации договора об уступке патента является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателя в форме многократной продажи одного и того же патента. Условие договора об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку патента не нуждается в такой регистрации и поэтому может быть предусмотрено сторонами в отдельном соглашении. Такой порядок позволяет сторонам соблюсти в случае необходимости допускаемую законом коммерческую тайну одного из существенных условий своей сделки.

Вознаграждение за уступку патента может выплачиваться в форме либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования объекта патентных прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Патентном ведомстве путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.

За неперечисление паушального вознаграждения договором может быть установлена неустойка в виде определенного процента от его суммы. При длительной просрочке патентообладатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. В состав реального ущерба можно включить и все расходы, связанные с юридическим обслуживанием работ по подготовке проектов договоров об уступке патента и об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку патента.

Если договором предусматривается уплата роялти, в договор по желанию патентообладателя может быть включена обязанность покупателя по поддержанию в силе уступленного патента. В целях стимулирования покупателя к активному использованию патента в договоре в этом случае целесообразно также предусмотреть ответственность покупателя по возмещению убытков патентообладателя, возникших вследствие как неперечисления роялти, так и неподдержания в силе уступленного патента.

В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит частичная передача исключительных патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Отдельные типы данных договоров делятся на виды и разновидности по содержанию объектов передаваемых прав. К примеру, в лицензиях на изобретения можно выделить лицензионные договоры на устройства, способы, вещества, штаммы и т.д.

Важным критерием разделения договоров патентной лицензии на виды является объем передаваемых прав. По этому критерию различают лицензии исключительные и неисключительные. Существуют и другие основания классификации патентно-лицензионных договоров.

Договор патентной лицензии - это соглашение о предоставлении лицензии. Под лицензией понимается передача обладателем исключительного права третьим лицам в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца). По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как купля-продажа (на время) права использования охраняемого объекта отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей. К правовой природе и предмету патентно-лицензионного договора применимы специфические характеристики, отмечавшиеся ранее (_ 3 гл. 38 разд. XI настоящего учебника) в отношении всех договоров о передаче исключительных прав.

В зависимости от наличия патентно-правовой охраны различаются, в частности, лицензии патентные и беспатентные (когда по заявке патент еще не выдан, но уже имеется решение о его выдаче). Наряду с возмездными существуют лицензии, передаваемые лицензиату бесплатно. По другим основаниям различают обязательные, открытые и принудительные лицензии. Наибольшее практическое значение имеют исключительные (в том числе полные) и неисключительные лицензии.

Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица. В таком случае патентообладатель вправе требовать от последнего предоставления лицензии на использование его изобретения на договорных условиях.

Открытая лицензия - официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу права на использование охраняемого объекта. При наличии такого заявления лицо, изъявившее желание использовать объект, заключает с патентообладателем не лицензионный договор (со всеми его реквизитами), а лишь договор о платежах. В целях поощрения патентообладателей к предоставлению открытых лицензий пошлина за поддержание в силе соответствующих патентов снижается на 50%.

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения либо промышленного образца в стране в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче патента лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в Высшую патентную палату Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии с указанием пределов использования объекта, размера, сроков и порядка платежей. Принудительная лицензия предоставляется, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта было обусловлено уважительными причинами.

Исключительная лицензия - один из наиболее распространенных видов патентных лицензий. Предметом данной лицензии является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных сторонами, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату. В этой части лицензиар вправе как сам использовать охраняемый объект, так и передавать право использования другим лицензиатам.

Пределы (рамки, ограничения) исключительной лицензии касаются: срока, территории либо способа использования охраняемого объекта. Например, лицензиат может приобрести право использовать изобретение сроком на семь лет всеми способами только на территории Москвы.

Однако лицензиат может получить исключительное право и на территории всей страны, но только на изготовление либо применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в коммерческий оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также на применение способа, охраняемого патентом. Возможна и любая другая комбинация указанных факторов (т.е. срока, территории и способов применения изобретения). В рамках исключительной лицензии могут устанавливаться также квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на произведенную по лицензии продукцию и другие условия, очерчивающие границы исключительных прав как лицензиата, так и лицензиара.

Неисключительная лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которые он выдал неисключительную лицензию, так и предоставлять аналогичные лицензии любым третьим лицам. Поскольку подобная лицензия не создает лицензиату сильной конкурентной позиции в сфере, к которой относится объект промышленной собственности, ее цена обычно бывает значительно ниже цены исключительной лицензии.

По договору полной лицензии лицензиат получает на определенный срок право монопольного использования охраняемого объекта. Этот договор от уступки патента фактически отличает лишь срок. По истечении обусловленного договором срока все права на объект вновь имеет сам патентообладатель.

Сублицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных, в том числе полных, лицензий. В случае признания недействительной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу*(551).

Лицензионный договор составляется в письменной форме. Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. Договор о выдаче лицензии, как и договор об уступке патента, действителен лишь при условии его регистрации в Патентном ведомстве.

В лицензионном договоре основное право лицензиара - право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде:

- твердой (паушальной) суммы;

- периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти);

- паушальной суммы и роялти.

Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье. Передача технической документации оформляется двусторонним приемо-сдаточным актом.

Лекция 19

Понятие и виды обязательств

План

Содержание и определение обязательства.

2. Виды обязательств.

Исполнение обязательств.

1.

Обязательство в самом общем виде представляет собой взаимоотношение участников экономического оборота (товарообмена), урегулированное нормами обязательственного права, т.е. одну из разновидностей гражданских правоотношений.

Следовательно, его содержание, как и содержание всякого правоотношения, составляют определенные права и обязанности его участников (субъектов) (подробнее о понятии и содержании гражданского правоотношения см. гл. 5 т. 1 настоящего учебника). Этим обязательство отличается от фактических (неюридических) отношений, в том числе от "моральных", политических и тому подобных "обязательств", не пользующихся признанием со стороны государства (публичной власти) и не содержащих в силу этого прав и обязанностей. Так, закон не придает значения данному близким людям "обязательству" не участвовать в азартных играх, так же, впрочем, как и "обязанности" выплатить карточный "долг".

Вместе с тем обязательства как гражданские правоотношения необходимо отличать от правоотношений, относящихся к другим правовым отраслям (главным образом публичного права). В частности, обязанность по уплате налогов является хотя и имущественной, но публично-правовой, а не частноправовой. Поэтому к налоговым отношениям, хотя бы и рассматриваемым в качестве "налоговых обязательств", в принципе неприменимы нормы обязательственного и в целом гражданского (частного) права (п. 3 ст. 2 ГК), например о законных процентах по денежным обязательствам, о способах обеспечения надлежащего исполнения обязательств, о перемене лиц в обязательствах и др. Сказанное следует иметь в виду и при оценке встречающихся иногда предложений использовать категорию "обязательство" в управленческих, финансовых, внутрихозяйственных (внутрифирменных) и иных отношениях, находящихся за пределами предмета гражданского права. Все они связаны с попытками обосновать применение в данных областях в том или ином виде богатого и тщательно отработанного инструментария обязательственного права, созданного для нужд гражданского оборота, т.е. для частноправовой сферы, а потому в той или иной мере игнорируют отраслевое различие правоотношений, особенности частноправового и публично-правового регулирования.

Обязательство является лишь одной из разновидностей гражданских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, они относятся к группе имущественных правоотношений. В этом качестве они отличаются от гражданских правоотношений неимущественного характера, которые поэтому не могут приобретать форму обязательств. Невозможно, например, существование обязательства по защите чести и достоинства личности или по выдаче патента на изобретение (хотя передача патентообладателем прав на использование своего изобретения другим лицам происходит в форме договорного обязательства, ибо такие права имеют имущественную природу). Иное дело, что обязательства, как и сам товарообмен, в отдельных случаях могут носить неэквивалентный или вообще безвозмездный характер, что не изменяет их имущественную природу. Обязательство может быть направлено и на удовлетворение неимущественного интереса управомоченного лица или иметь предметом совершение обязанным лицом действий неимущественного характера, если при этом не теряется связь с имущественным обменом (например, в виде получения контрагентом за совершение таких действий денежного или иного имущественного эквивалента), чем сохраняется имущественная природа обязательства.

Таковы, в частности, возмездные обязательства по предоставлению культурно-зрелищных, медицинских, ветеринарных услуг, а также услуг по обучению и туристическому обслуживанию.

Обязательство может быть направлено на организацию отношений товарообмена, т.е. содержать некоторые условия будущего перехода имущественных благ. Таковы, например, обязательства участников предварительного договора, которые обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК), а также обязательства участников договоров полного и простого товарищества. Но такие предварительные обязательства, в том числе и с организационным содержанием, всегда прямо обслуживают имущественный (товарный) оборот, неотделимы от него и не имеют самостоятельного значения. Поэтому их существование не колеблет положения об имущественном характере обязательственных отношений.

Обязательства отличаются и от других имущественных гражданских правоотношений - вещных и исключительных. Эти гражданские правоотношения, оформляющие принадлежность (присвоенность) материальных и нематериальных благ, по своей юридической природе, как известно, являются абсолютными, поскольку в них конкретным управомоченным лицам противостоит неопределенный круг обязанных лиц ("все третьи лица"), которые должны воздерживаться от неправомерных посягательств на чужое имущество и не препятствовать управомоченным лицам осуществлять их права ("обязанности пассивного типа").

Обязательства оформляют конкретные акты экономического обмена, возникающие между вполне определенными участниками. Поэтому они представляют собой типичные относительные правоотношения, характеризующиеся четким субъектным составом. В силу этого обязательство юридически связывает только конкретное обязанное лицо. Если, например, последнее в нарушение своей обязанности производит исполнение не своему контрагенту-управомоченному, а иному (третьему) лицу, то сам управомоченный обычно не вправе потребовать что-либо от этого третьего лица, ибо обязательство не может создать обязанности для тех, кто в нем не участвовал (п. 3 ст. 308 ГК). Но он сможет взыскать убытки со своего контрагента.

В абсолютных правоотношениях существо субъективного права, как известно, сводится к праву на собственное поведение (по отношению к неопределенному кругу обязанных лиц), тогда как в относительных правоотношениях оно становится правом требования конкретного поведения от обязанных лиц. Поэтому предмет обязательств составляют вполне определенные действия по передаче имущества, производству работ, оказанию услуг (выступающие в форме "

Наши рекомендации